«Кафедра гражданского права и процесса ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) (темы 15-28) Учебно-практическое пособие Рекомендовано экспертным советом по дистанционному образованию Института экономики, управления и права в ...»
Список рекомендуемых нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы 1. Нормативно-правовые акты 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование от 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3302.
2. Материалы судебной практики 1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 9.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 5.
3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 10.
4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1997. – № 7.
3. Специальная литература Основная литература 1. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Калпина А.Г., Масляева А.И.
– М.: Юристъ, 2001. – Глава 20.
2. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Мозолина В.П., Масляева А.И. – М.: Юристъ, 2003. – Глава 21.
3. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2003. – Глава 23.
4. Гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I / Отв. ред. Суханов Е.А. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Глава 21.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. Садиков О.Н. – М.: ИНФРА-М, 2002.
Дополнительная литература 1. Амфитеатров Г.Н. Иски собственников о возврате принадлежащего им имущества.
– М., 1945.
2. Ахметьянова З.А. Защита вещных прав юридических лиц в практике арбитражного суда // Закон. – 2003. – № 1. – С. 100-103.
3. Витрянский В.В., Суханов Е.А. Защита права собственности: Сборник нормативных актов и материалов арбитражной практики с научно-практическим комментарием. – М., 1992.
4. Емелькина И.А. Вещные права на жилые и нежилые помещения: приобретение и защита: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003.
5. Зинченко С., Удовенко А., Галов В. Проблемы изъятия и конфискации имущества собственника // Хозяйство и право. – 2000. – № 1.
6. Иванова Н.Р. Защита права собственности в арбитражном суде: Комментарий арбитражной практики. – М., 1999.
7. Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М., 2000.
8. Суханов Е. А. Право собственности и иные вещные права. Способы защиты. – М., 1996.
9. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности. – Л., 1955.
РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ
Тема 22. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 1. Понятие и основания возникновения гражданско-правовых обязательств.2. Виды гражданско-правовых обязательств.
3. Субъекты гражданско-правовых обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с участием третьих лиц.
4. Перемена лиц в обязательстве.
1. Понятие и основания возникновения гражданско-правовых обязательств Обязательством принято обозначать гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).
Совокупность отношений, подчиняющихся действию норм обязательственного права, именуются обязательственными. Принципиальное их отличие от вещных правоотношений состоит в том, что они обладают не абсолютным, а относительным характером.
Относительный характер обязательственных правоотношений проявляется в том, что они связывают не абсолютно всех субъектов права, а лишь участников отношений, вытекающих из того или иного обязательства.
Обязательства отличаются от других гражданских правоотношений следующими специфическими чертами:
сторонами обязательства являются строго определенные лица: должник и кредитор;
содержание обязательства составляют права и обязанности его субъектов.
Обязательственное право представляет собой составную часть (подотрасль) гражданского права, нормы которой непосредственно регулируют имущественный оборот, то есть отношения по переходу от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара.
Обязательственное право подразделяется на общую и особенную части. Общая часть складывается из общих для всех обязательств положений, охватывающих понятие и виды обязательств, основания их возникновения, способы исполнения и прекращения. В силу особой важности договора как наиболее распространенного основания возникновения обязательственных отношений сюда же включаются и общие положения о договоре (его понятие и виды, порядок заключения, изменения и расторжения и т.п.).
Особенная часть обязательственного права состоит из институтов, охватывающих нормы об отдельных однотипных разновидностях (группах) обязательств.
Основаниями возникновения гражданско-правовых обязательств выступают юридические факты, с которым закон связывает возникновение субъективных прав и обязанностей. Выделяют следующие основания возникновения обязательств:
односторонние сделки (при которых обязательство возникает в силу волеизъявления одной из сторон будущего обязательства);
причинение вреда личности или имуществу гражданина либо причинение вреда имуществу юридического лица (возникшее в таких случаях обязательство выражается в необходимости полностью возместить потерпевшему причиненный ущерб, включая в указанных законом случаях денежную компенсацию морального вреда (ст. 1064 и п.2 ст.1099 ГК РФ);
неосновательное обогащение (приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований; сущность возникшего из указанного основания обязательства состоит в необходимости вернуть потерпевшему такое имущество);
акты публичной власти (судебные решения и административные акты государственных органов – например, решение компетентного органа публичной власти об изъятии у частного собственника земельного участка для государственных нужд порождает обязательство по выкупу такого участка государством или его продаже с публичных торгов (п. 1 ст. 239 ГК РФ);
юридические факты – события (например, наступление стихийного бедствия, являющегося страховым случаем по условиям договора страхования, при котором возникает обязанность по выплате страховой суммы);
иные основания (в частности, находка, которая порождает обязательство собственника возместить нашедшему необходимые расходы, связанные с хранением, сдачей или реализацией вещи (ст. 229 ГК РФ) или задержание безнадзорного домашнего животного, из которого возникает обязательство собственника возместить лицу, задержавшему животное, и тому, у кого оно находилось на содержании и в пользовании, необходимые расходы с зачетом извлеченных выгод от пользования (ст. 2. Виды гражданско-правовых обязательств В гражданском праве различают следующие основные виды обязательств:
регулятивные и охранительные;
односторонние и взаимные;
альтернативные и факультативные;
главные и дополнительные;
личные.
Регулятивные обязательства – это договорные и иные обязательства правомерной направленности. Охранительные обязательства – обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения (по сути представляющие собой разновидности гражданско-правовой ответственности).
Одностороннее обязательство имеет место, когда одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой – только обязанности. Такие простейшие обязательства встречаются в развитом обороте относительно редко. Примером такого обязательства являются заем. Если каждая сторона имеет права и обязанности, то обязательство будет взаимным (купля-продажа, в которой и продавец и покупатель обладают и правами и обязанностями по отношению друг к другу).
Альтернативные обязательства – это обязательства, содержанием которых является право требования и соответствующая ему обязанность совершения одного из нескольких действий на выбор (например, передать вещь или уплатить денежную сумму), причем совершение одного из них составляет исполнение обязательства. В факультативном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора конкретное действие, но вправе заменить это исполнение иным, заранее предусмотренным предметом. Так, подрядчик, выполнивший работу с недостатками, обязан их устранить, но вправе вместо этого заново выполнить данную работу безвозмездно с возмещением заказчику убытков от просрочки исполнения (п. 2 ст. 723 ГК РФ). Следовательно, предмет исполнения здесь вполне определен, однако должник по своему усмотрению (выбору) может заменить его другим. От альтернативного обязательства такое обязательство отличается, прежде всего, полной определенностью.
Кроме того, обязательства в гражданском праве подразделяются на основные (главные) и дополнительные. Дополнительные (акцессорные) обязательства обычно обеспечивают надлежащее исполнение главных обязательств, например, обязательства по выплате неустойки или по залогу имущества обеспечивают своевременный и полный возврат банковского кредита.
По субъекту исполнения выделяют обязательства личного характера, в которых исполнение может производиться только лично должником и не может быть возложено на иное лицо (п. 1 ст. 313 ГК РФ). В обязательствах личного характера недопустима замена одной или обеих сторон, то есть правопреемство, а потому они прекращаются с исчезновением такой стороны.
3. Субъекты гражданско-правовых обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с участием третьих лиц Субъектами гражданско-правовых обязательств являются должник и кредитор.
Кредитором называют того, кто вправе требовать исполнения обязательства, а должником того, кто несет обязанность такого исполнения.
Не всегда число участников всякого обязательства исчерпывается двумя лицами.
Количество кредиторов и должников в конкретном обязательстве не ограничивается, что ведет к появлению обязательств с множественностью лиц (должников или (и) кредиторов). В некоторых обязательствах, помимо должника и кредитора участвуют иные субъекты – третьи лица. В таких ситуациях речь идет об обязательствах с участием третьих лиц.
И, наконец, в большинстве случаев имеется возможность замены участвующих в конкретных обязательствах должников и кредиторов другими субъектами, то есть перемены лиц в обязательствах.
Обязательства с множественностью лиц возникают в случаях участия на стороне должника, либо на стороне кредитора, либо с обеих сторон конкретного обязательства не одного, а нескольких лиц (п. 1 ст. 308 ГК РФ).
Обязательства с множественностью должников или (и) кредиторов могут быть:
долевыми (при которых каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими, если только иное распределение долей прямо не вытекает из закона, иного правового акта или условий конкретного обязательства (ст. 321 ГК РФ);
солидарными (характеризующимися неделимостью долга и (или) права требования);
субсидиарными.
Надо сказать, что обязательства с множественностью лиц предполагаются долевыми. Примером долевых обязательств являются обязательства участников простого или полного товарищества.
При наличии солидарного обязательства нескольких должников перед кредитором последний вправе требовать ее исполнения как от всех должников вместе, так и от любого из них в отдельности, причем как в целом, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ). Это означает, что, например, денежный долг нескольких солидарных должников может быть истребован кредитором лишь с одного из них. Более того, кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, вправе в таком же порядке требовать недополученное от остальных должников, которые остаются обязанными перед ним до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью (п. 2 ст. 323 ГК РФ).
При солидарности требований любой из сокредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме, а до момента предъявления такого требования должник вправе исполнить обязательство полностью любому из сокредиторов (п. 1 ст. 326 ГК РФ).
Примером такого обязательства может служить обязанность по оплате аренды части дома, принадлежащего нескольким сособственникам-арендодателям.
Полное исполнение обязательства должником одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным сокредиторам и прекращает данное обязательство. Получивший исполнение кредитор обязан возместить другим сокредиторам причитающиеся им доли, которые предполагаются равными (п. 4 ст. 326 ГК РФ).
Субсидиарное (дополнительное) обязательство является правовой формой, гарантирующей обеспечение интереса кредитора в получении исполнения (или возмещения вреда) по основному обязательству. Суть субсидиарного обязательства заключается в возложении на дополнительного должника исполнения обязательства (возмещения вреда) вместо должника по основному обязательству, в случае, если последний не совершил в срок надлежащих действий (ст. 399 ГК РФ). От долевых и солидарных обязательств они отличаются невозможностью для кредитора предъявить требование об исполнении полностью или в части сразу же к субсидиарному должнику, минуя основного. Субсидиарный должник до исполнения обязательства обязан предупредить основного должника о предъявленном к нему кредитором требовании либо привлечь основного должника к участию в судебном деле. Тогда основной должник сможет выдвинуть против требований кредитора имеющиеся у него возражения (например, о недействительности обязательства, истечении по нему исковой давности и т.д.), о которых не всегда осведомлен субсидиарный должник. В ином случае эти возражения основной должник вправе выдвинуть против субсидиарного должника при предъявлении к нему последним требования о возмещении исполненного им кредитору (п. 3 ст. 399 ГК РФ).
Обязательства с участием третьих лиц составляют особую разновидность обязательств с точки зрения их субъектного состава. К ним относятся:
регрессные обязательства (по переложению исполненного долга на третье лицо);
обязательства в пользу третьего лица (а не кредитора);
обязательства, исполняемые (за должников) третьими лицами.
Регрессные обязательства возникают в тех случаях, когда должник по основному обязательству исполняет его вместо третьего лица либо по вине третьего лица. Так, солидарный должник, полностью исполнивший обязательство, получает право обратного требования (регресса) к остальным содолжникам (п. 2 ст. 325 ГК РФ). Примечательно, что исковая давность по регрессным обязательствам начинается лишь с момента исполнения основного обязательства (п. 3 ст. 200 ГК РФ).
Обязательства в пользу третьих лиц представляют собой обязательства, исполнение по которым должник обязан произвести не кредитору, а указанному (а иногда и не указанному) им в договоре третьему лицу, которое вправе требовать такого исполнения в свою пользу (п. 3 ст. 308, п. 1 ст. 430 ГК РФ), то есть, по сути, становится новым кредитором (к примеру, обязательства из договора банковского вклада, внесенного в пользу третьих лиц (ст.842 ГК РФ). Третье лицо в силу договора должника с первоначальным кредитором приобретает право требовать исполнения в свою пользу. Этим обязательство в пользу третьего лица отличается от обязательства, исполняемого третьему лицу, а не кредитору.
Обязательство, исполняемое третьим лицом, представляет собой возложение должником исполнения своего долга на третье лицо. Оно допускается в большинстве обязательств, если только речь не идет об обязательствах личного характера. В частности, осуществляющий строительство объекта подрядчик вправе привлекать для производства отдельных видов работ субподрядчиков (п. 1 ст. 706 ГК РФ), экспедитор в договоре транспортной экспедиции может возложить исполнение некоторых своих обязанностей на других лиц (ч. 1 ст. 805 ГК РФ) и т.д. Однако допускаемое законом или договором возложение должником исполнения своего обязательства на третье лицо не освобождает должника от обязанности исполнения и от ответственности за ненадлежащее исполнение.
4. Перемена лиц в обязательстве В период существования обязательства в его субъектном составе возможны изменения: вступление в правоотношение нового участника вместо первоначального кредитора или первоначального должника. Замена лиц в обязательстве при этом осуществляется, по общему правилу, на основании уступки требования или перевода долга.
Уступка требования (цессия) представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящий к замене кредитора в обязательстве.
Поскольку должнику по общему правилу должно быть безразлично, кому именно исполнять обязательство, его согласия на цессию не требуется, если только иное прямо не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 382 ГК РФ). Цессия требует простого письменного или нотариального оформления в зависимости от того, в какой форме была совершена основная сделка, права по которой уступаются (п. 1 ст. 389 ГК РФ). Уступка прав по сделке, требующей государственной регистрации, например, по сделке, связанной с отчуждением недвижимости, по общему правилу также подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 389 ГК РФ). При уступке прав первоначальный кредитор отвечает перед новым лишь за действительность уступленного им требования, но не отвечает за его исполнимость, если только он специально не принял на себя поручительство за должника (ст. 390 ГК РФ).
Должника необходимо письменно уведомить о состоявшейся цессии, иначе он будет вправе произвести исполнение первоначальному кредитору. Кроме того, новому кредитору необходимо передать все документы, удостоверяющие право требования, и сообщить все сведения, имеющие значение для его осуществления, ибо должник может выдвинуть против цессионария все возражения, которые он имел против цедента (п. 2 ст.
385, ст. 386 ГК РФ).
При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что всегда небезразлично кредитору. Поэтому закон требует обязательного согласия кредитора на замену должника (п. 1 ст. 391 ГК РФ). Вместе с тем в силу правопреемства новый должник вправе выдвигать против требований кредитора все возражения, которые имелись у первоначального должника (ст. 392 ГК РФ). К оформлению перевода долга предъявляются те же требования, что и к оформлению цессии.
Замена участников обязательства может не только осуществляться по соглашению сторон, но и предусматриваться непосредственно законом (ст. 387 ГК РФ). Такая ситуация возникает в случаях универсального правопреемства в правах и обязанностях, в частности при наследовании в случае смерти гражданина, а также в других предусмотренных законом случаях, например, при переводе прав и обязанностей покупателя доли в праве общей собственности на сособственника, право преимущественной покупки которого нарушено приобретателем (п. 3 ст. 250 ГК РФ) и пр.
Вместе с тем замена участвующих в обязательстве лиц допускается не всегда. Исключение прежде всего касается обязательств строго личного характера. В частности, прямо запрещена уступка права требования возмещения вреда, вызванного повреждением здоровья или смертью гражданина (ст. 383 ГК РФ). Перемена участников обязательства, в том числе замена кредитора, может быть запрещена законом, иными правовыми актами или даже договором сторон (п. 1 ст. 388 ГК РФ). Например, в силу п. 2 ст. 631 ГК РФ запрещается передача арендатором имущества по договору проката своих прав и обязанностей другому лицу.
Альтернативное обязательство – обязательство, содержанием которого является право требования и соответствующая ему обязанность совершения одного из нескольких действий на выбор, причем совершение одного из них составляет исполнение обязательства.
Долевое обязательство – обязательство, при котором каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими, если только иное распределение долей прямо не вытекает из закона, иного правового акта или условий конкретного обязательства.
Должник – лицо, которое несет обязанность исполнения обязательства.
Кредитор – лицо, которое вправе требовать исполнения обязательства.
Личное обязательство – обязательство, в котором исполнение может производиться только лично должником и не может быть возложено на иное лицо.
Обязательственное право – подотрасль гражданского права, нормы которой непосредственно регулируют имущественный оборот, то есть отношения по переходу от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара.
Обязательственные отношения – совокупность отношений, подчиняющихся действию норм обязательственного права.
Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательство в пользу третьих лиц – обязательство, исполнение по которым должник обязан произвести не кредитору, а третьему лицу, которое вправе требовать такого исполнения в свою пользу.
Обязательство с множественностью лиц – обязательство, возникающее в случаях участия на стороне должника, либо на стороне кредитора, либо с обеих сторон нескольких лиц.
Обязательство, исполняемое третьим лицом – возложение должником исполнения своего долга на третье лицо.
Одностороннее обязательство – обязательство, в котором одной стороне принадлежат только права, а другой – только обязанности.
Основания возникновения гражданско-правовых обязательств – юридические факты, с которым закон связывает возникновение субъективных прав и обязанностей.
Охранительные обязательства – обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения.
Регрессное обязательство – обязательство, возникающее в случаях, когда должник по основному обязательству исполняет его вместо третьего лица либо по вине третьего лица.
Регулятивные обязательства – договорные и иные обязательства правомерной направленности.
Субсидиарное обязательство – обязательство, суть которого заключается в возложении на дополнительного должника исполнения обязательства (возмещения вреда) вместо должника по основному обязательству, в случае, если последний не совершил в срок надлежащих действий.
Уступка требования (цессия) – акт передачи (уступки) права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящий к замене кредитора в обязательстве.
Факультативное обязательство – обязательство, в котором должник обязан совершить в пользу кредитора конкретное действие, но вправе заменить это исполнение иным, заранее предусмотренным предметом.
1. Что представляет собой обязательство?
2. Что такое обязательственное право? Что включает в себя система обязательственного права?
3. По каким критериям осуществляется классификация обязательств, и какие известны виды обязательств? В чем состоит юридическое значение каждой из классификаций?
4. Как именуются субъекты обязательственных правоотношений?
5. Какие обязательства называются долевыми, и каковы правила их исполнения?
6. В чем состоят сходные и отличительные черты солидарных и субсидиарных обязательств? Каковы правила исполнения солидарных обязательств?
7. Каковы основания возникновения и иные отличительные черты регрессных обязательств?
8. При каких условиях допускается исполнение обязательства за должника третьим лицом, и каковы последствия такого исполнения?
9. В какой форме заключаются договоры уступки права требования и перевода долга?
10. Решите задачу1:
Суд отказал во взыскании суммы в пользу нового кредитора, обосновав отказ недействительностью договора уступки. Причиной недействительности суд посчитал его совершение вопреки запрещению, которое содержалось в дополнительном соглашении к договору, установившему уступленное требование. Прав ли суд? Что изменилось бы, если бы запрет уступки содержался в самом договоре, который устанавливал уступленное требование?
В чем отличия обязательств в пользу третьего лица и обязательств, исполняемых третьим лицом? Ответ изложите письменно.
Письменно приведите несколько примеров возникновения обязательств из односторонних сделок, юридических поступков, административных актов, юридических событий.
Возможно ли заключение договора об уступке прав требования по кредитному договору путем обмена письмами, телеграммами, если составление единого документа затруднено из-за отдаленности нахождения клиентов? Ответ изложите письменно.
1. Понятие, система и значение обязательственного права.
2. Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-правовых обязательств.
3. Виды гражданско-правовых обязательств.
4. Субъекты обязательства. Обязательства со множественностью лиц.
5. Перемена лиц в обязательстве.
Задача заимствована из Практикума по гражданскому праву. Часть II: Учебное пособие / Отв. ред. проф. Корнеев С.М. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – С. 18.
1. Кредитор в обязательстве – это сторона, которая:
а) обязана совершить определенное действие либо воздержаться от совершения действия;
б) имеет только обязанности;
в) управомочена требовать совершения определенного действия или воздерживаться от действия;
г) не имеет ни прав, ни обязанностей.
2. Обязательства считаются взаимными, если:
а) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности;
б) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой – только обязанности;
в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой – только обязанности;
в) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой – только права.
3. Обязательства считаются альтернативными, если одной стороне обязательства:
а) принадлежит право требования, а другой – соответствующая ему обязанность совершения одного или нескольких действий на выбор;
б) принадлежат права и обязанности, а другой – только обязанности;
в) принадлежат только права, а другой – только обязанности;
г) принадлежат только права, а другой – права и обязанности.
4. Договорными называются обязательства, возникающие:
а) в результате причинения вреда личности гражданина;
б) в результате неосновательного обогащения;
в) по воле сторон;
г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права.
5. Субсидиарное обязательство представляет собой:
а) дополнительное обязательство по обеспечению основного обязательства;
б) дополнительное обязательство, возложенное на дополнительного должника;
в) дополнительное обязательство, возложенное на основного должника;
г) право кредитора требовать от должника передачи денежной суммы, уплаченной третьему лицу за должника.
6. Солидарное обязательство возникает в случаях:
а) перемены лиц в обязательстве;
б) неделимости предмета обязательства;
в) возникновения обязательства с участием третьих лиц;
г) невозможности исполнения обязательства в натуре.
7. Регрессным называется обязательство, по которому:
а) кредитор вправе требовать от должника передачи денежной суммы, уплаченной им третьему лицу за должника;
б) кредитору принадлежит право требования, должнику – соответствующая ему обязанность совершения одного или нескольких действий на выбор;
в) кредитор вправе возложить дополнительные обязанности на дополнительного должника.
8. Переход прав кредитора к другому лицу происходит:
а) с согласия кредитора;
б) без согласия должника;
в) по взаимному согласию должника и кредитора;
г) с уведомлением кредитором должника.
9. Перевод должником своего долга на другое лицо опускается:
а) с согласия кредитора;
б) без согласия кредитора;
в) по взаимному согласию кредитора и должника;
г) с уведомлением кредитора.
1. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды.
2. Основания возникновения гражданско-правовых обязательств.
3. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
4. Перемена лиц в обязательстве.
Список рекомендуемых нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы 1. Нормативно-правовые акты 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3302.
2. Материалы судебной практики 1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 5.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 9.
3. Специальная литература Основная литература 1. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Калпина А.Г., Масляева А.И.
– М.: Юристъ, 2001. – Глава 21.
2. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Мозолина В.П., Масляева А.И. – М.: Юристъ, 2003. – Глава 22.
3. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2003. – Глава 24.
4. Гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II. Полутом I / Отв. ред. Суханов Е.А. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Глава 28.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. Садиков О.Н. – М.: ИНФРА-М, 2002.
Дополнительная литература 1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М., 1940.
2. Белов В.А. Защита интересов третьих лиц при переводе долга // Законодательство.
3. Белов А.В. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М., 2000.
4. Белов В.А. Форма договора уступки требования и последствия ее несоблюдения // Законодательство. – 2001. – № 4.
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001.
6. Горбунова Л.В. Исполнение обязательства третьим лицом без согласия должника // Право и экономика. – 2004. – № 1.
7. Гражданско-правовые обязательства: Вопросы теории и практики. – Владивостоек, 2001.
8. Косоруков С. Уступка недействительного права // Эж-Юрист. – 2004. – № 15.
9. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950.
10. Новоселова Л.А. Перемена лица в обязательстве // Гражданин и право. – 2001. – № 11. Свириденко О. Перемена лиц в обязательстве // Российская юстиция. – 1999. – № 9.
12. Украинский Р.В. Отдельные вопросы перемены лиц в обязательстве // Законодательство. – 1998. – № 5.
1. Понятие и принципы исполнения гражданско-правовых обязательств.
2. Сроки и место исполнения обязательств.
3. Способы исполнения обязательств.
1. Понятие и принципы исполнения гражданско-правовых обязательств Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий.
Действующее гражданское законодательство предусматривает ряд принципов исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения означает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Предполагается, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.
Надлежащим субъектом исполнения обязательства является должник. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу – кредитору или управомоченному им лицу. Обычно предполагается, что должник сам исполняет лежащий на нем долг, однако во многих обязательствах допускается перепоручение исполнения, то есть возложение должником исполнения своего обязательства на третье лицо (которое в зависимости от обстоятельств дела может произвести исполнение как непосредственно кредитору, так и самому должнику).
Надлежащим предметом исполнения обязательства называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору. В денежных обязательствах исполнение допускается только в рублях, причем наличные деньги (рубли) объявлены законным платежным средством, обязательным к приему всеми кредиторами. Это правило распространяется и на договоры, в которых сумма исполнения определена в рублях, но эквивалентна определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Исполнение денежных обязательств в иностранной валюте на российской территории допустимо лишь в случаях, в порядке и на условиях, определенных валютным законодательством.
Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Оно составляет цель установления и существования всех обязательств. Всякое иное исполнение, не являющееся надлежащим, например частичное или с просрочкой, становится основанием для применения к должнику соответствующих принудительных мер, включая и меры гражданско-правовой ответственности.
Принцип реального исполнения означает необходимость совершения должником именно тех действий (или воздержания от определенных действий), которые предусмотрены содержанием обязательства. Из этого вытекает недопустимость по общему правилу замены предусмотренного обязательством исполнения денежной компенсацией (возмещением убытков). Поэтому в случае ненадлежащего исполнения обязательства должник не освобождается от обязанности его дальнейшего исполнения в натуре, если только иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 396 ГК РФ).
Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства выражается в запрете одностороннего отказа должника от исполнения имеющихся обязанностей, а для договорных обязательств также в запрете одностороннего изменения их условий любым из участников (ст. 310 ГК РФ). Нарушение данного запрета рассматривается как основание для применения мер ответственности. Односторонний отказ от исполнения обязательств или одностороннее изменение их условий разрешается лишь в виде исключения, прямо предусмотренного законом, например, в договоре банковского вклада, где допускается одностороннее изменение банком размера процентов, начисляемых по срочным вкладам (п. 2 ст. 838 ГК РФ). В обязательствах, связанных с осуществлением обоими участниками предпринимательской деятельности, возможность одностороннего отказа от их исполнения или одностороннего изменения их условий может быть предусмотрена также договором.
2. Сроки и место исполнения обязательств Срок исполнения обязательства определяется законом, основанием возникновения обязательства или его существом. Различают обязательства с определенным сроком исполнения и обязательства, в которых срок определен моментом востребования (в этом случае должник обязан исполнить такое обязательство в семидневный срок с момента предъявления кредитором требования о его исполнении, если только иное не вытекает из законодательства, условий или существа самого обязательства, а также обычаев делового оборота). При невозможности точного установления срока исполнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок после его возникновения (п. 2 ст. 314 ГК РФ).
Разумный срок – это период времени, обычно необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством (например, срок хранения верхней одежды посетителей в гардеробе организации).
Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа. Так, беспроцентный заем по общему правилу может быть возвращен досрочно, а заем, предоставленный под проценты, может быть возвращен досрочно лишь с согласия заимодавца (ст. 810 ГК РФ), имеющего интерес в начислении и получении процентов по займу.
При неисполнении обязательства в установленный срок возникает нарушение обязательства, именуемое просрочкой. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие у кредитора убытки, в том числе и за случайно (без его вины) наступившую в этот период невозможность исполнения, например, случайную гибель или порчу подлежащей передаче кредитору вещи (п. 1 ст. 405 ГК). Если вследствие просрочки исполнение утратило интерес для кредитора, он вправе отказаться от принятия исполнения, взыскав понесенные при этом убытки.
Просрочка кредитора может наступить:
в случае его отказа в принятии надлежащего исполнения;
при несовершении им определенных действий, без которых должник не мог исполнить своего обязательства (например, кредитор не дал предусмотренных договором указаний о том, кому и куда необходимо отгружать конкретные партии товара);
при его отказе выдать расписку в исполнении, вернуть долговой документ или иным надлежащим образом удостоверить произведенное исполнение.
При просрочке кредитора должник вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а по денежным обязательствам освобождается от уплаты процентов за время такой просрочки (п. 2 и 3 ст. 406 ГК РФ).
Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства. Так, стороны могут договориться, что обязательство по передаче вещи исполняется в месте нахождения продавца или покупателя.
В тех случаях, когда место исполнения обязательства невозможно определить, согласно статье 316 ГК РФ, исполнение должно быть произведено:
по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество – в месте нахождения имущества;
по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, – в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;
по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество – в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;
по денежному обязательству – в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо – в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника – в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;
по всем другим обязательствам – в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо – в месте его нахождения.
3. Способы исполнения обязательств Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства именуется способом его совершения. Способ исполнения обязательства также должен быть надлежащим, то есть соответствующим требованиям законодательства, соглашению сторон, содержанию или существу обязательства либо обычаям оборота. Так, исполнение обязательства по частям предполагается ненадлежащим, если только иное не допускается перечисленными выше правилами (ст. 311 ГК РФ). Поэтому, например, оплата поставленных товаров не должна осуществляться частями (в рассрочку), если иное прямо не предусмотрено соглашением сторон, тогда как сами товары по договору поставки обычно поставляются отдельными партиями в согласованные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.).
Частичное исполнение денежного обязательства при отсутствии специального соглашения сторон засчитывается, прежде всего, в погашение издержек кредитора по его получению (например, банковских расходов) и причитающихся кредитору процентов и лишь в оставшейся части – в погашение основной суммы долга (ст. 319 ГК РФ). Должник при этом остается обязанным к выплате не только оставшейся суммы основного долга, но и санкций за просрочку в исполнении.
Взаимные (двусторонние) обязательства нередко предполагают, что исполнение обязанности одной из сторон невозможно до осуществления исполнения другой стороной.
Например, продавец обязуется передать покупателю товар только после его предварительной (частичной или полной) оплаты. Такие ситуации называются встречным исполнением обязательств и должны быть прямо предусмотрены соглашением сторон (п. 1 ст.
328 ГК РФ), то есть могут возникнуть только при исполнении договорных обязательств.
Если обязанная сторона не исполняет встречное обязательство, ее контрагент вправе по своему выбору либо приостановить исполнение своего обязательства, либо вообще отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков. Если же такое обязательство исполнено лишь частично, то и встречное исполнение может быть приостановлено (либо в нем может быть отказано) в части, соответствующей непредоставленному встречному исполнению.
Обязательство по передаче денег или ценных бумаг может быть исполнено должником путем внесения этого имущества в депозит нотариуса или суда (ст. 327 ГК РФ).
Такой способ исполнения допускается при:
отсутствии кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
очевидном отсутствии определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором уклонении кредитором от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.
Внесение денег или ценных бумаг в депозит признается надлежащим исполнением, прекращающим соответствующее обязательство. На депозитария (нотариуса или суд) возлагается обязанность известить кредитора о принятом исполнении.
Исполнение обязательства – совершение должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий.
Принцип надлежащего исполнения – принцип, который означает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства – принцип, который выражается в запрете одностороннего отказа должника от исполнения имеющихся обязанностей, а для договорных обязательств также в запрете одностороннего изменения их условий любым из участников.
Принцип реального исполнения – принцип, который означает необходимость совершения должником именно тех действий (или воздержания от определенных действий), которые предусмотрены содержанием обязательства.
Просрочка – нарушение сроков исполнения обязательства, неисполнение обязательства в установленный срок.
Разумный срок – это период времени, обычно необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством.
Способ совершения обязательства – порядок совершения должником действий по исполнению обязательства.
1. Как соотносятся понятия «исполнение», «надлежащее исполнение», «ненадлежащее исполнение», «неисполнение» и «нарушение обязательства»?
2. Что понимается под принципами исполнения обязательств? Каковы последствия исполнения обязательств с нарушением принципов исполнения?
3. Назовите известные вам принципы исполнения обязательств.
4. Какое содержание вкладывается законодателем и наукой гражданского права в принцип надлежащего исполнения обязательств?
5. В каких случаях возможно исполнение обязательства третьим лицом?
6. Каково содержание принципа реального исполнения обязательства (исполнения обязательства в натуре)?
7. Каковы правила определения места и срока исполнения обязательств?
8. Какие обязательства и при каких условиях могут быть исполнены путем внесения предмета долга в депозит?
9. Решите задачу1:
1 августа Сидорчук купил у Скворцова аккордеон. Деньги за него были вручены Скворцову в тот же день. Скворцов выдал Сидорчуку расписку о получении денег за проданный им аккордеон. Стороны договорились, что Сидорчук возьмет аккордеон через дней.
6 августа Сидорчук явился к Скворцову и просил передать ему аккордеон, но Скворцов передать аккордеон отказался и предложил Сидорчуку взять обратно полученную им за аккордеон сумму, заявив, что 5 августа, поскольку истек обусловленный срок для передачи аккордеона Сидорчуку, он продал аккордеон Мишину.
Задача заимствована из Практикума по гражданскому праву. Часть II: Учебное пособие / Отв. ред. проф. Корнеев С.М. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – С. 33-35.
Изменилось бы ваше решение, если бы Сидирчук явился за аккордеоном, к примеру, 10 августа? Что было бы, если аккордеон был бы не продан, а украден из квартиры Скворцова неизвестными лицами или уничтожен пожаром, происшедшем в период с 7-го по 10 августа?
10. Приведите письменно несколько предусмотренных в ГК РФ случаев, когда допускается односторонний отказ от исполнения обязательства.
11. Каковы правила и особенности исполнения альтернативных и факультативных, долевых и солидарных, основных и субсидиарных? обязательств по передаче недвижимости? денежных обязательств? Ответ изложите письменно.
1. Понятие и принципы исполнения гражданско-правового обязательства.
2. Субъекты исполнения гражданско-правового обязательства.
3. Сроки и место исполнения гражданско-правового обязательства.
4. Способы исполнения гражданско-правовых обязательств.
1. Принципом исполнения обязательства является:
а) экономичность исполнения обязательства;
б) надлежащее исполнение обязательства;
в) деловое сотрудничество и взаимопомощь участников обязательства.
2. Односторонний отказ от исполнения обязательства, не связанного с осуществлением его сторонам предпринимательской деятельности:
а) не допускается, если такой отказ не предусмотрен обязательством;
б) допускается в случае изменения условий обязательства другой стороной;
в) допускается;
г) не допускается;
3. Обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить со дня предъявления кредитором требования о его исполнении в течение:
а) трех дней;
б) семи дней;
в) одного месяца.
4. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности:
а) допускается только в случаях, предусмотренных договором;
б) не допускается;
в) допускается без согласия другой стороны.
1. Исполнение гражданско-правового обязательства: понятие и субъекты.
2. Принципы исполнения гражданско-правовых обязательств.
3. Способы исполнения гражданско-правовых обязательств.
Список рекомендуемых нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы 1. Нормативно-правовые акты 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2. Материалы судебной практики 1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 5.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 9.
3. Специальная литература Основная литература 1. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Калпина А.Г., Масляева А.И.
– М.: Юристъ, 2001. – Глава 23.
2. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Мозолина В.П., Масляева А.И. – М.: Юристъ, 2003. – Глава 24.
3. Гражданское право: Учебник. Часть первая / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2003. – Глава 26.
4. Гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II. Полутом I / Отв. ред. Суханов Е.А. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Глава 29, § 1.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. Садиков О.Н. – М.: ИНФРА-М, 2004.
Дополнительная литература 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001.
2. Горбунова Л.В. Исполнение обязательства третьим лицом без согласия должника // Право и экономика. – 2004. – № 1.
3. Зарандия Т. Просрочка должника и кредитора // Законодательство. – 2001. – № 6.
4. Ляпунов С.Г. Последствия неисполнения обязательства // Гражданин и право. – 5. Толстой В.С. Исполнение обязательств. – М., 1973.
1. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства.
2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.
3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.
4. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательства.
5. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
6. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства.
7. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства.
1. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства Вступая в то или иное правоотношение, субъект должен быть уверен, что другая сторона исполнит свои обязанности надлежащим образом. Значит, должны существовать меры, которые побуждали бы каждую из сторон исполнять обязательства надлежащим образом и (или) создавали бы дополнительные гарантии защиты интересов управомоченного лица. Так, способы обеспечения исполнения обязательств состоят в возложении на должника дополнительных обременений на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с должником, третьих лиц, либо в выдаче обязательства уполномоченными на то органами по оплате определенной денежной суммы и т.д.
Способы обеспечения исполнения обязательств носят имущественный характер. Их назначение состоит, прежде всего, в том, что они стимулируют, побуждают должника к надлежащему поведению под страхом невыгодных для него последствий и, тем самым дают кредитору более или менее надлежащую гарантию осуществления его прав. В ряде случаев, кроме стимулирующей, способы обеспечения выполняют и другие функции.
Скажем, неустойка одновременно представляет собой меру гражданско-правовой ответственности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Некоторые из этих способов (неустойка, залог, задаток, поручительство) относятся к числу традиционных, известных еще римскому частному праву. Приведенный в статье 329 ГК РФ перечень способов обеспечения исполнения обязательств неисчерпывающий, что означает допустимость использования в качестве таковых иных правовых конструкций. Расширение этого перечня возможно путем указания на другие способы в договоре и законе. ГК РФ, к примеру, предусматривает использование уступки денежного требования в качестве способа обеспечения исполнения обязательства, возникшего на основании договора финансирования под уступку денежного требования (ст. 824 ГК РФ).
Все способы обеспечения исполнения обязательства характеризуются идентичной функциональной направленностью. Кроме того, в большинстве своем они отмечены дополнительным (акцессорным) характером, то есть они производны и зависимы от тех обязательств, которые ими обеспечиваются (основных обязательств). Производность и зависимость проявляется в первую очередь в том, что обеспечительное обязательство возникает постольку, поскольку существует основное обязательство; недействительность основного обязательства влечет недействительность дополнительного; при прекращении основного обязательства обычно прекращается и дополнительное и т.д. В этой связи следует отметить своеобразие банковской гарантии – она независима от основного обязательства.
Таким образом, способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой предусмотренные законом или договором специальные меры имущественного характера, стимулирующие надлежащее исполнение обязательства должником, путем создания для кредитора источника удовлетворения его интереса и наделения его дополнительными правами по предупреждению или устранению неблагоприятных последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства должен быть письменно зафиксирован либо в самом обязательстве, на обеспечение которого он направлен, либо в дополнительном соглашении. Некоторые из способов требуют не просто письменной, но и нотариально удостоверенной формы их совершения и даже специальной регистрации (залог, банковская гарантия).
2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Как уже упоминалось, неустойка – это не только способ обеспечения обязательства, но и форма имущественной ответственности.
В понятие неустойки законодатель включил, помимо собственно неустойки (в узком смысле), такие ее разновидности, как штраф и пеню, хотя нельзя сказать, что такое построение определения неустойки оправданно, поскольку эти понятия несколько отличаются. Штраф устанавливается в виде однократно взыскиваемой определенной или определимой суммы, а пеня – в качестве обеспечительной меры на случай длящегося неисполнения и взыскивается пропорционально продолжительности просрочки. Следует отметить, что не могут рассматриваться в качестве неустойки различного рода штрафы, устанавливаемые в качестве санкций за неисполнение обязанностей, вытекающих из правоотношений, которые не являются гражданско-правовыми, например, из налоговых правоотношений.
По основаниям возникновения неустойка подразделяется на:
Законной именуется неустойка, определенная законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (п. 1 ст. 332 ГК РФ). Договорной является неустойка, устанавливаемая соглашением сторон. Стороны обязательства прибегают к установлению договорной неустойки в случаях, когда законом не предусмотрены те или иные санкции за какое-либо правонарушение.
Соглашение об установлении договорной неустойки должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Причем несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
В зависимости от того, как неустойка соотносится с убытками, законодательством предусмотрено четыре вида неустойки:
зачетная (при которой убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой);
штрафная (убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки);
исключительная (допускается взыскание только неустойки, но не убытков);
альтернативная (по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо Если ни закон, ни договор не указывают, как соотносятся убытки и неустойка, то она считается зачетной.
Иногда закон устанавливает неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, однако размер ее не устраивает ту или иную сторону. На этот счет в гражданском законодательстве содержится следующее правило: размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (п. 2 ст.
332 ГК РФ). Уменьшить размер законной неустойки стороны не вправе.
Правом уменьшения размера неустойки наделен суд, но лишь в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). Критерием для установления несоразмерности могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки, суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств и т.д., не допускается уменьшение размера неустойки в связи с тяжелым финансовым положением должника, задержкой перечисления на расчетный счет должника денежных средств и пр.
2. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства Залог представляет собой один из способов обеспечения обязательства, при котором кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334 ГК РФ). В статье 337 ГК РФ закреплено, что, если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.
Залоговые отношения, помимо ГК РФ, регулируются Законом РФ от 29 мая 1992 г.
«О залоге»,1 который, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 ноября г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»2, применяется в части, не противоречащей ГК РФ. Отношения по залогу недвижимости регулируются Федеральным законом от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)»3.
Право залога может возникнуть в силу договора или в силу указания закона. Залог возникает на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения какого обязательства считается находящимся в залоге (п. 3 ст. 334 ГК РФ). В действующем законодательстве имеется ряд предписаний о возникновении залоговых правоотношений в силу наступления указанных в законе обстоятельств, в частности: п. 5 ст. 488, п. 1 ст. 587 ГК РФ. Правила ГК РФ о залоге, возникающем в силу договора, соответственно применяются к залогу, возникающему на основании закона, если законом не установлено иное.
Субъектами залогового правоотношения являются залогодатель и залогодержатель. Залогодержателем может выступать практически любое лицо, которое может быть кредитором по гражданско-правовой сделке. Однако следует отметить некоторые ограничения: при залоге ограниченно оборотоспособных объектов получить их, при реализации Российская газета. – 1992. – 6 июня. – С. 3-6.
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3302.
Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400.
механизма обеспечения, могут только лица, обладающие надлежащим разрешением (п. 2.
ст. 129 ГК РФ); не могут выступать в роли залогодержателя попечитель, опекун, их супруги и близкие родственники, если предметом залога является имущество подопечных (п. ст. 37 ГК РФ). Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо (п. 1ст. ГК РФ). Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения.
Перечень условий договора о залоге, которые признаются существенными, по сравнению с другими гражданско-правовыми договорами, достаточно обширен. Так, пункт 1 статьи 339 ГК РФ относит к таким условиям предмет залога и его оценку, существо, размер, и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В договоре также должно содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть законом запрещен или ограничен (п. 2 ст. 336 ГК РФ). Например, на движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по требованиям кредиторов1, поэтому такое имущество не может быть предметом залога. Действующим законодательством допускается, что договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, – законом, может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. При рассмотрении условия договора залога о предмете нельзя забывать также то, что, в соответствии с пунктом статьи 912 ГК РФ, товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение времени его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства, являющегося ценной бумагой.
Для договора о залоге предусмотрена обязательная письменная форма (п. 2 ст. ГК РФ), несоблюдение которой влечет недействительность договора о залоге. Договор об ипотеке подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальному удостоверению подлежит также договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен. Государственная регистрация предусмотрена только для договора об ипотеке.
См.: п. 5 ст. 21 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465.
Согласно статье 343 ГК РФ, залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не установлено законом или договором:
страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты или повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, – на сумму не ниже размера требования;
принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств со стороны третьих лиц;
немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.
Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по документам и фактически наличие, количество и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой стороны.
Также ГК РФ предоставляет залогодержателю следующие права:
право пользоваться переданным ему предметом залога, но только если это предусмотрено договором (п. 3 ст. 346 ГК РФ);
право передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования (ст. 355 ГК РФ).
Обязанности залогодержателя:
извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя, если это предусмотрено договором (п. 3 ст.
при пользовании переданным ему предметом залога регулярно предоставлять залогодателю отчет о пользовании (п. 3 ст. 346 ГК РФ);
немедленно возвратить имущество залогодателю, если оно находится у залогодержателя, при прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обязательства либо по требованию залогодателя (п. 3 ст. 352 ГК РФ).
В комплекс прав залогодателя входят:
распоряжаться предметом залога с согласия залогодержателя путем его отчуждения, передачи в аренду или безвозмездное пользование лицу либо иным образом, если иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из существа залога завещать заложенное имущество;
передать предмет залога на временное владение и пользование третьим лицам (п. передать заложенное имущество вновь в залог в обеспечение других требований, если это не запрещено предшествующими договорами о залоге;
в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом при гибели или повреждении предмета залога либо прекращении права собственности или права хозяйственного ведения на него по основаниям, установленным законом, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 345 ГК РФ).
Обязанности залогодателя:
сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества;
использовать заложенное имущество так, как это делает каждый разумный собственник, не допускать положения, когда повышенная интенсивность использования, необычная для такого рода имущества, привела бы к его повреждению или утрате.
Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает (п. 1 ст. 348 ГК РФ). Требования залогодержателя, обеспеченные залогом недвижимого имущества, удовлетворяются из стоимости такого имущества по решению суда. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допускается на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. Обращение взыскания на движимое имущество, если оно передано залогодержателю, возможно без обращения в суд при заключении сторонами соглашения о бесспорном порядке взыскания на заложенное имущество. В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.
Законодатель в пункте 3 статьи 349 ГК РФ отдельно оговаривает случаи обращения взыскания на предмет залога только по решению суда:
если для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;
когда предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
когда залогодатель отсутствует, и установить место его нахождения невозможно.
Согласно пункта 1 статьи 350 ГК РФ реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок. Суд по просьбе залогодателя вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного года.
Законодательство в зависимости от того, передается предмет залога залогодержателю или нет, закрепляет конструкции двух видов залога: заклада и залога без передачи заложенного имущества залогодержателю. При закладе возможности залогодателя, связанные с распоряжением заложенной вещью, ограничены. Это выражается в том, что вещь остается во владении залогодержателя.
Виды залога могут быть выделены по предмету залога: ипотека (залог недвижимости), залог прав, ценных бумаг и т.д. Наиболее значимо выделение видов договора по особенностям их юридической конструкции. По этому признаку в качестве особых разновидностей залога выделяют залог вещей в ломбарде и залог товаров в обороте.
Специфика залога товаров в обороте, прежде всего, заключается в том, что допускает изменение состава и натуральной формы предмета залога (товаров, сырья, материалов, готовой продукции и т.д.) при условии, что их общая стоимость не становится менее указанной в договоре о залоге. Динамичностью или перемещением предмета залога обусловлено положение о том, что уменьшение стоимости товаров в обороте возможно только соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 357 ГК РФ). В связи с тем, что предмет залога находится в движении, в законе определены начальный и конечный моменты, в промежутке между которыми товар может быть предметом залога. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 357 ГК РФ, товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента передачи их в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателю, а приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения, то есть залог товаров в обороте лишен одного из основных вещно-правовых принципов залога – права следования.
В силу пункта 1 статьи 358 ГК РФ, принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями – ломбардами.
Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета (п. 2 ст. 358 ГК РФ). Ответственность ломбарда как профессионального хранителя является повышенной: ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы (п. 4 ст. 358 ГК РФ). Особенность обращения взыскания на заложенное имущество ломбардом проявляется в том, что в случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.
Особые правила устанавливаются в отношении залога земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества.
Предметом ипотеки является недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе:
земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в ст. 63 Закона предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат;
дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.
Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части (п. 3 ст. 340 ГК РФ).
Специфика ипотеки земельных участков определена в главе XI Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ипотеки предприятия – в главе XII, жилых домов и квартир – в главе XIII указанного закона.
3. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательства Институт удержания имущества должника является относительно новым для нашего законодательства.
Существо удержания имущества должника как способа обеспечения исполнения обязательства состоит в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (п. 1 ст. 359 ГК РФ).
Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.
Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом.
Основаниями возникновения права удержания являются следующие юридические факты:
неисполнение должником в срок обязательства по оплате вещи;
неисполнение должником в срок обязательства по возмещению кредитору связанных с данной вещью издержек и других убытков;
неисполнение обязательства в иных случаях, если его стороны действовали как предприниматели.
При наличии указанных юридических фактов право удержания имущества должника возникает непосредственно из закона.
Право удержания возникает при том непременном условии, что вещь находится во владении кредитора, так как невозможно удерживать то, чего нет. В содержание права удержания не входят полномочия по истребованию (изъятию) вещи у должника с целью обеспечения исполнения обязательства, истребованию имущества должника от третьих лиц с той же целью.
Субъектами, которые могут обладать правом удержания, являются любые субъекты гражданского права (с учетом норм о дееспособности). Однако в случае, если неисполнение обязательства не связано с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, то право удержания возникает только при условии, что стороны данного обязательства – предприниматели.
Предметом удержания может быть вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, им указанному. При этом не имеет значения, является ли должник собственником данной вещи, обладателем права хозяйственного ведения и т.п. Предметом права удержания может быть только вещь, являющаяся собственностью должника (или принадлежащая ему на ином титуле), то есть чужая для кредитора вещь. Объектом удержания не может быть собственная вещь кредитора, подлежащая передаче должнику, например, в случае допущенной покупателем вещи просрочки платежа, так как абсурдно само предположение, что собственник вещи должен получить удовлетворение своих денежных требований за счет стоимости собственной вещи. Если удерживаемая вещь относится к вещам, ограниченным в обороте, кредитор должен иметь законные полномочия на владение ею (например, надлежаще оформленное право на использование и хранение оружия и т.п.). Если вещь находится у лица без законных оснований (например, похищена), оно не может удерживать ее с целью побуждения собственника к исполнению каких-либо денежных требований, тем более получить удовлетворение за счет ее стоимости. Следовательно, предметом права удержания могут быть только те вещи, которыми кредитор владеет на законном основании.
Срок существования права удержания не ограничен: кредитор вправе удерживать вещь до тех пор, пока должник не исполнит обязательство (п. 1 ст. 359 ГК РФ). В то же время право удержания нельзя рассматривать в качестве бессрочно существующего. По прошествии более или менее длительного времени кредитор обязан либо передать вещь должнику или указанному им лицу, либо удовлетворить свои требования за счет удерживаемого имущества (в обоих случаях право удержания прекращается). Причем требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.
Кредитор обязан принимать меры по сохранению удерживаемой вещи, соответствующие обычаям делового оборота. Если кредитор допустит порчу вещи, ухудшение ее качества, то он будет нести соответствующую ответственность. Если кредитор использует удерживаемую вещь, то в силу неправомерности такого пользования он должен возместить собственнику или иному титульному владельцу удерживаемой вещи убытки, причиненные этим, а также выплатить неосновательное обогащение, возникшее в связи с этим.
Особые случаи применения права удержания имеют место при реализации обязательств, вытекающих из договоров подряда, перевозки, поручения, комиссии и пр. Так, при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты последним соответствующих сумм (ст. 712 ГК РФ). Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя (п. 1 ст. 184 ГК РФ), вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения (п. 3 ст. 972 ГК РФ). Поверенный, не являющийся коммерческим представителем, имеет право удерживать вещи доверителя в качестве обеспечения своих требований по уплате вознаграждения (если договор является возмездным) и по оплате понесенных им издержек в силу общих норм статьи 359 ГК РФ. Комиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии (п. 2 ст. 996 ГК РФ).
4. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства Поручительством признается гражданско-правовой договор, в соответствии с которым одна сторона (поручитель) обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).
Договор поручительства является консенсуальным и одностороннеобязывающим.
Он может быть как возмездным, так и безвозмездным.
Предмет договора поручительства – обеспечение существующего или могущего возникнуть в будущем требования.
Сторонами договора поручительства является она из сторон основного обязательства (кредитор) и поручитель. Должник в этом договоре не участвует, хотя заключение договора поручительства (по требованию кредитора), как правило, организует именно он.
Развитие правоотношения, возникающего на основании договора поручительства, и само его существование в решающей степени также зависят от должника. Так, если должник исполняет свои обязанности надлежащим образом, то существующая возможность наступления ответственности поручителя не будет реализована и поручительство прекращается. В то же время следует иметь в виду, что согласия должника на заключение договора поручения не требуется.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства (ст. 362 ГК РФ).
Основанием привлечения поручителя к ответственности является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, обеспеченного поручительством. По общему правилу должник и поручитель несут солидарную ответственность:
кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 363, ст. 323 ГК РФ). При отношениях поручительства определенного рода может устанавливаться субсидиарная ответственность поручителя. Условие о субсидиарной ответственности поручителя может быть предусмотрено соглашением кредитора и поручителя. В этих случаях поручитель может быть привлечен к ответственности, если должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование (п. 1 ст. 363, ст. 399 ГК РФ). Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Иногда обязательство должника обеспечивается поручительством нескольких лиц. Согласно пункта 3 статьи 363 ГК РФ, лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.
К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними.
Поручитель в силу статьи 364 ГК РФ вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или признал свой долг. Так, поручитель может в качестве возражения утверждать, что поручительство прекратилось вследствие изменения обязательства должника, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего (п. 1 ст. 367 ГК РФ).
В целях исключения двойного исполнения кредитору (как со стороны поручителя, так и со стороны должника) законодательство предусматривает специальные правила. Поручитель, исполнивший свое обязательство перед кредитором и вступивший тем самым в права последнего, обязан письменно уведомить об этом должника. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к поручителю, то поручитель несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение должником, не получившим письменного уведомления, обязательства кредитору признается исполнением надлежащему кредитору (п. 3 ст. 382 ГК РФ). Поэтому, если должник, не получивший письменного уведомления, предоставит кредитору исполнение сверх исполненного поручителем, то поручитель вправе требовать возврата от кредитора неосновательно полученного по правилам об обязательствах из неосновательного обогащения.
Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. В последнем случае должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное (ст. 366 ГК РФ).
Особыми разновидностями поручительства является аваль и делькредере. Аваль представляет собой одностороннюю абстрактную сделку, в силу которой определенное лицо (авалист) принимает на себя простое и ничем не обусловленное одностороннее обязательство платежа суммы векселя или чека полностью или в части за счет (вместо) иного лица, уже обязанного к платежу по данному векселю или чеку. Делькредере – ручательство комиссионера за исполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента (п. 1 ст. 993 ГК РФ). За принятие ручательства – делькредере – комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренном в договоре комиссии (п. 1 ст. 991 ГК РФ).
Согласно ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается:
в случае прекращения обеспеченного им обязательства (исполнением, невозможностью исполнения и т.д.);
в случае изменения обеспеченного им обязательства, если это изменение влечет увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего (например, соглашение кредитора и должника увеличивает размер процентов, уплачиваемых должником по кредитному договору, обеспеченному поручительством);
при переводе на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;
если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;
истечением срока, на которое дано поручительство. Если такой срок не установлен, то поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. В случаях, когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
5. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару), в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства, денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ).
Банковская гарантия характеризуется следующими чертами:
самостоятельностью, независимостью от обеспечиваемого ею обязательства, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство (ст. 370 ГК РФ);
безотзывностью (гарант вправе отозвать гарантию только в том случае, если в ней предусмотрена такая возможность);
непередаваемостью прав (бенефициар может уступить третьему лицу принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту лишь в том случае, если такая возможность предусмотрена в самой гарантии);
возмездностью (за выдачу гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение);
высокой степенью формализованности отношений (что проявляется, в частности, в том, что даже если у бенефициара есть основания требовать от гаранта исполнения обязательства, предусмотренного гарантией, но документы, приложенные к соответствующему требованию бенефициара, не соответствуют условиям гарантии, то гарант отказывает в удовлетворении такого требования).
Субъектами отношений по банковской гарантии являются гарант, принципал и бенефициар. Гарант – это лицо, выдавшее письменный документ, содержащий обязательство выплатить денежную сумму в случае представления бенефициаром письменного требования об оплате, составленного в соответствии с условиями банковской гарантии.
Принципал – лицо, являющееся должником по обязательству, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией, выданной гарантом по его просьбе. Бенефициар – лицо, в пользу которого как кредитора принципала выдается банковская гарантия.
По действующему законодательству в качестве гарантов могут выступать банки, иные кредитные учреждения и страховые организации, то есть организации, обладающие специальной правосубъектностью. В качестве принципалов и бенефициаров могут выступать как юридические, так и физические лица.
Банковская гарантия выдается на определенный в самом же обязательстве срок и, если в ней не предусмотрено иное, вступает в силу со дня ее выдачи (ст. 373 ГК РФ).
За выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту вознаграждение (п. 2 ст. 369 ГК РФ).
Форма соглашения между гарантом и принципалом подчиняется общим нормам о форме сделок. В силу того, что гарантами могут быть только банки, кредитные учреждения и страховые организации, являющиеся юридическими лицами, все их соглашения с принципалами должны совершаться в простой письменной форме (ст. 161 ГК РФ). Нарушение простой письменной формы не влечет недействительности соглашения между гарантом и принципалом и поэтому не влияет на действительность банковской гарантии, выданной на основании такого соглашения.
Объем обязательства гаранта по банковской гарантии определен статьей 377 ГК РФ, согласно которой предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Порядок и способы исчисления суммы гарантийного обязательства могут быть различными и включать условия о начислении процентов на основную сумму.
В отличие от этого, ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное (п. 2 ст. 377 ГК РФ).