WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, методички

 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

«Южно-Сахалинск 2009 УДК 347.1(075.8) ББК 67.404.0я73 В 57 В 57 Владимиров, В. А. Гражданское право. Часть общая: учебное пособие / В. А. Владимиров, А. И. Микулин. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2009. – 328 с. ISBN ...»

-- [ Страница 4 ] --

Правообладатель может по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). По общему правилу лицензионный договор предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется6.

Следует учитывать, что в силу п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

П. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 г.

Ввиду этого договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права7.

Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны. В случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение действия этого договора использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Новым институтом гражданского права является институт принудительной лицензии (ст. 1362 и ст. 1423 ГКРФ). Так, в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

П. 13.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 г.

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. Следует учитывать, что применение данной гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административноправовой или уголовной ответственности за эти нарушения8.

Ответственность за нарушение исключительных прав. Вопервых, оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход РФ.

П. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 г.

Во-вторых, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.





Обладатель такого исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для этих целей под частичным запретом на использование понимается:

– в отношении фирменного наименования – запрет на его использование в определенных видах деятельности;

– в отношении коммерческого обозначения – запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

В-третьих, в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

В-четвертых, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

9.6. Нематериальные блага и их защита Особую группу объектов правоотношений образуют личные нематериальные блага и неимущественные права. Личные нематериальные блага и неимущественные права лишены имущественного содержания и неразрывно связаны с личностью носителя, т. е. они не могут отчуждаться или передаваться другим лицам ни по каким основаниям. Граждане и юридические лица приобретают нематериальные блага в силу рождения (создания), а неимущественные права – в силу закона.

Примерный перечень нематериальных благ дан в ст. 150 ГК РФ: жизнь и здоровье; достоинство личности; личная неприкосновенность; честь и доброе имя; деловая репутация; неприкосновенность частной жизни; личная и семейная тайна;

право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства; право на имя; право авторства; иные права.

Данный перечень не является исчерпывающим. В частности, новеллой гражданского законодательства является норма, закрепляющая правовую охрану изображения гражданина (ст. 152.1 ГК РФ). Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие не требуется только в следующих случаях:

Во-первых, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах.

Во-вторых, когда изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования. При этом под съемкой, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, понимается в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в ходе проведения открытых судебных заседаний, которая должна проводиться в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Согласия на использование такой записи от участников судебного заседания не требуется9.

И, в-третьих, если гражданин позировал за плату.

Такие нематериальные блага, как жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя приобретаются гражданином с его рождения. Такие неимущественные права, как право на неприкосновенность частной жизни, свобода передвижения и жительства, граждане приобретают в силу закона. В отношении юридических лиц в силу создания приобретаются: деловая репутация, в силу закона – право на фирменное наименование, на товарный знак и т. п.

В случае нарушения или посягательства на нематериальные блага (неимущественные права) они подлежат защите. При этом лицо, право которого нарушено, может использовать как общие гражданско-правовые способы защиты, предусмотренные ст. ГК РФ (возмещение убытков, компенсация морального вреда и т. п.), так и специальные способы защиты нематериальных благ.

В случаях, предусмотренных законом, нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами.

Наиболее распространенный способ защиты нематериальных благ – компенсация морального вреда. Моральный вред – это нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, расП. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 г.

крытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. Особенности возмещения морального вреда 1. По общему правилу моральный вред подлежит компенсации лишь в случаях нарушения или посягательства на личные нематериальные блага (неимущественные права) гражданина.

Возмещение морального вреда, возникшего в связи с нарушением имущественных прав граждан, допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом. Такая компенсация при нарушении имущественных прав установлена, например, Законом о защите прав потребителей.

2. По общему правилу возможность компенсации морального вреда связана с наличием вины причинителя вреда. В соответствии со ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

– вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

– вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

– вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

3. Моральный вред компенсируется только в денежной форме (ст. 1101 ГК РФ). К основным критериям, которыми руководствуется суд при определении размера компенсации морального вреда, относятся:

П. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» от 20.12.1994 г. № 10.

– степень вины причинителя;

– степень физических и нравственных страданий, которые связаны с фактическими обстоятельствами причинения вреда и индивидуальными особенностями потерпевшего;

– иные обстоятельства, признанные судом заслуживающими внимания с учетом требований разумности и справедливости.

4. Моральный вред компенсируется независимо от возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Понятия «честь», «достоинство», «репутация» определяют близкие между собой нравственные категории оценки лица.

Честь – это положительная оценка нравственных качеств человека окружающими (отражение качеств лица в общественном сознании); достоинство – субъективная самооценка личности;

деловая репутация – это сложившееся мнение о субъекте, основанное на оценке общественно значимых его качеств (оценка профессиональных качеств).

Как отмечено Верховным Судом Российской Федерации, предусмотренное ст. 23 и 46 Конституции Российской Федерации право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также установленное ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации право каждого на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных не соответствующих действительности порочащих сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами11.

В случае если в отношении гражданина распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, он вправе требовать:

1) опровержения распространенных сведений;

2) возмещения убытков;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г.

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

3) компенсации морального вреда.

Опровержение распространенных, но не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, – специфический способ защиты нематериальных благ, который может быть использован при наличии совокупности следующих условий:

Во-первых, сведения не должны соответствовать действительности. Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок (например, не могут быть опровергнуты в порядке ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации сведения, изложенные в приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть оспорен только в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации)12. Закон закрепляет принцип презумпции невиновности потерпевшего: сведения считаются не соответствующими действительности, пока распространивший такие сведения не докажет обратного (п. 1 ст. 152 ГК РФ).

Во-вторых, сведения должны быть порочащими. Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица13.

П. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3.

И в-третьих, сведения должны быть распространены. Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам14.

В отношении порочащих сведений, распространенных в средствах массовой информации, ст. 152 ГК РФ устанавливает особый порядок опровержения – опровержение должно последовать в тех же средствах массовой информации. Более подробно этот порядок регламентирован Законом РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. № 2124-1. Опровержение сведений, содержащихся в документе, производится путем замены этого документа. Порядок опровержения устанавливается законом.

Средство массовой информации не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию юридического лица, если оно дословно воспроизвело сообщение, опубликованное другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности. Однако освобождение средства массовой информации от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, не может служить основанием для отказа от опубликования опровержения таких сведений15.

Там же.

П. 7, 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.09.99 г.

№ 46 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».

В случае, если в отношении гражданина средствами массовой информации распространены сведения, ущемляющие его права и интересы, но лишенные признаков, дающих право на их опровержение (например, порочащие, но соответствующие действительности сведения, либо сведения, которые не могут квалифицироваться как порочащие), законом предусмотрен специфический способ защиты: такой гражданин имеет право на опубликование ответа в тех же средствах массовой информации.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В качестве участников гражданско-правовых сделок законодатель называет только граждан и юридических лиц. Между тем сделки могут совершать также такие публичные образования, как Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования (гл. 5 ГК РФ), а также подданные иных государств, лица без гражданства (ст. 2 ГК РФ).

Сделки – наиболее распространенные юридические факты, характеризующиеся следующими признаками:

1) сделка – это правомерное действие, что отличает сделку от деликта – действия неправомерного (например, причинение вреда);

2) сделка – это всегда волевое, осознанное действие, направленное на создание соответствующих юридических последствий. Этим сделки отличаются от событий, т. е. обстоятельств, не зависящих от воли лица (например, явления стихийного характера), и от поступков – действий, лишенных направленности на достижение юридических последствий (например, находка, создание литературного произведения и т. п.);

3) сделка – это волевой акт, направленный на возникновение, изменение или прекращение именно гражданских прав и обязанностей. Этим сделки отличаются от других волевых актов, направленных на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей в других отраслях права (например, выдача лицензии порождает права и обязанности в сфере административного права, приказ об увольнении прекращает трудовые правоотношения).

Поскольку сделка предполагает намерение лица достичь определенных юридических последствий, необходимо такое намерение довести до сведения других лиц, т. е. воля лица, должна быть проявлена вовне – выражена в форме волеизъявления. Выделяют следующие способы волеизъявления:

По общему правилу волеизъявление выражается путем совершения активных действий, указанных в законе, таких как заключение договора, выдача доверенности, составление завещания и т. п.

В определенных случаях сделка может быть совершена конклюдентными действиями, т. е. такими действиями, когда из поведения лица определенно явствует его намерение совершить конкретную сделку. К конклюдентным действиям можно отнести специфические жесты участников биржевых торгов, выставление товаров на прилавке, оплату проезда в общественном транспорте. На основании п. 2 ст. 158 ГК РФ конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом могут быть совершены устно.

Если волеизъявление выражается посредством молчания, то это ведет к совершению сделки лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено законом или соглашением сторон. Например, стороны в договоре могут предусмотреть возобновление его действия на новый срок, если ни одна из сторон до установленной даты не заявит о его прекращении. К случаям, когда законом молчание признается выражением воли совершить сделку, можно отнести правило, установленное в ст. 684 ГК РФ, согласно которому, если наймодатель не позднее чем за три месяца не предложил нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях или не предупредил нанимателя об отказе от продления договора, а наниматель не отказался от продления договора, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и многосторонние.

Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно волеизъявления одного лица (составление доверенности, выдача чека, составление завещания). По общему правилу односторонняя сделка порождает обязанности лишь для лица, совершившего данную сделку. Для других лиц такая сделка может создавать обязанности лишь в случаях, когда об этом имеется прямое указание в законе или соглашении сторон. В то же время права по односторонней сделке могут возникать как у лица, совершившего сделку, так и у третьих лиц, в интересах которых она совершена (например, права наследников по завещанию).

Сделки, для совершения которых требуется согласованное волеизъявление двух и более лиц, являются, соответственно, двухили многосторонними. Такие сделки именуются договорами.

К особому виду сделок относятся сделки, совершенные под условием (ст. 157 ГК РФ). Условной считается такая сделка, когда достижение определенных юридических последствий ставится в зависимость от наступления или ненаступления в будущем каких-либо обстоятельств (событий, действий третьих лиц и т.

п.). Такие сделки подразделяются на сделки с отменительным условием и сделки с отлагательным условием.

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 1 ст. 157 ГК РФ).

Например, заключение договора подряда на строительство спортивного объекта в конкретном городе при условии, что этот город будет избран столицей очередной Олимпиады.

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 2 ст. 157 ГК РФ).

Примером такой сделки может являться договор долгосрочной поставки нефтепродуктов при условии, что он прекращает свое действие в случае отказа в продлении добывающему предприятию соответствующей лицензии.

Обстоятельства, которые могут выступать в качестве таких условий, должны удовлетворять критериям вероятности, т. е.

такие обстоятельства не должны наступить неизбежно, но существует реальная возможность их наступления. Законодатель особо оговаривает случаи, когда недобросовестное поведение одного из участников такой сделки может стимулировать наступление выгодного для него условия либо препятствовать наступлению невыгодного условия. При таких действиях для недобросовестного лица искусственно вызванное событие считается ненаступившим, а предотвращенное – наступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ).

Форма сделок определяется в ст. 158–164 ГК РФ. Сделки могут совершаться в устной или письменной форме. При этом письменная форма может быть простой и нотариальной.

Устные сделки совершаются с помощью словесного выражения воли лица. К ним приравниваются сделки, заключенные путем конклюдентных действий, а в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, – также сделки, заключенные путем молчания. В соответствии со ст. 159 ГК РФ в устной форме сделки могут совершаться в следующих случаях:

1) если для данного вида сделок законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма (простая или нотариальная);

2) если сделка исполнятся при самом ее совершении (за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность);

3) если сделка совершается во исполнение договора, заключенного в письменной форме, и имеется соглашение сторон о ее устном совершении.

Простая письменная форма совершается путем составления документа, определяющего содержание сделки и подписанного непосредственно лицом, от имени которого она совершена, либо тем, кто действует на основании полномочий, представленных таким лицом (например, по доверенности). Договоры могут совершаться не только путем составления единого документа, но и путем обмена документами с помощью средств связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, то по его просьбе документ может подписать другой гражданин («рукоприкладчик»).

При этом подпись рукоприкладчика должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог подписать ее собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК РФ). Законом упрощена процедура совершения сделок и доверенностей на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции. Подпись рукоприкладчика может быть удостоверена не только нотариусом, но также организацией, в которой гражданин работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, соответствующими банком или организацией связи (п. 4 ст. 185 ГК РФ).

В соответствии со ст. 161 ГК РФ письменная форма обязательна для следующих сделок:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами, за исключением сделок, требующих нотариальной формы, и сделок, которые могут совершаться устно;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда;

3) сделки между гражданами, письменная форма совершения которых предусмотрена законом (например, соглашения о способах обеспечения исполнения обязательств – ст. 331, 339, 380 ГК РФ;

заключение предварительного договора – ст. 429 ГК РФ и др.).

Письменная нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на документе, отражающем содержание сделки и подписанном лицами, совершающими данную сделку, производится удостоверительная надпись нотариуса или другого должностного лица, имеющего право совершать такое нотариальное действие.

В соответствии с п. 2 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок обязательно в двух случаях:

1) когда нотариальная форма прямо предусмотрена законом;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

В настоящее время нотариальная форма прямо предусмотрена законом в отношении следующих сделок:

– доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 185 ГК РФ);

– доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 185 ГК РФ (ст. 187 ГК РФ);

– договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен (ст. 339 ГК РФ);

– соглашение залогодержателя с залогодателем, заключенное после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога, об удовлетворении требований залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества (ст. 349 ГК РФ);

– уступка требования, основанного на сделке, совершенной в нотариальной форме (ст. 389 ГК РФ);

– договор ренты (ст. 584 ГК РФ);

– завещание (ст. 1124 ГК РФ);

– заявление об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (п. 6 ст. 21 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

– сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (п. 11 ст. 21 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

– договор залога доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 22 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Наряду с предусмотренными формами совершения сделок, законом предусмотрена дополнительная стадия свершения отдельных видов сделок – государственная регистрация.

В соответствии со ст. 164 ГК РФ государственной регистрации подлежат сделки с землей и другим недвижимым имуществом. Порядок такой регистрации определен Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ. Следует учитывать, что применительно к недвижимости термин «регистрация», в соответствии с ГК РФ, может иметь три значения:

1) регистрация самого объекта недвижимости;

2) регистрация прав на недвижимость;

3) регистрация сделок с недвижимостью.

Правильное разграничение правового содержания этих понятий имеет важное значение. Регистрация (или учет) объекта недвижимости в соответствии с п. 2 ст. 131 ГК РФ – это специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества, которые осуществляются в случаях, предусмотренных законом (например, ст. 1 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

предусмотрен кадастровый и технический учет (инвентаризация) объекта недвижимости). Этот учет состоит в описании и индивидуализации объекта недвижимого имущества, в результате чего он получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Кадастровый учет сопровождается присвоением объекту недвижимости кадастрового номера.

Отличие регистрации прав на недвижимость от регистрации сделок с ней заключается в том, что в первом случае сделка уже действует и регистрация необходима для того, чтобы во исполнение этой сделки произошел переход прав на недвижимое имущество, а во втором случае регистрация необходима для вступления в силу самой сделки.

В настоящее время законом предусмотрена необходимость регистрации следующих видов сделок: договор об ипотеке (ст.

339 ГК РФ); договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры (п. 2 ст. 558 ГК РФ); договор продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК РФ); договор дарения недвижимого имущества (п. 3 ст. 574 ГК РФ); договор ренты (ст. 584 ГК РФ) и пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ); договор аренды недвижимого имущества, если иное не установлено законом, – например, договор аренды здания или сооружения подлежит регистрации, если он заключен на срок более одного года (п. 2 ст. 609, п. 2 ст. 651 ГК).

Кроме этого, в соответствии со ст. 164 ГК РФ законом может быть установлено требование государственной регистрации сделок и с движимым имуществом определенных видов.

Следует иметь в виду, что установленные Постановлением Правительства РФ «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» от 12.08.1994 г. № 938 правила регистрации автомобилей не являются государственной регистрацией в том смысле, который в силу закона порождает право собственности. Данные правила имеют целью упорядочение контроля по пользованию транспортными средствами.

Регистрация транспортного средства по своему содержанию является административным актом, с которым закон (п. 1 ст. ГК РФ) связывает возможность пользования приобретенным имуществом1.

10.3. Недействительность сделок и последствия Для того чтобы сделка породила те юридические последствия, на которые направлена, она должна быть действительна.

Законом установлен ряд требований, которым должна отвечать сделка. Различаются четыре таких требования:

1) требования, предъявляемые к субъектному составу сделки: для действительности сделки необходимо, чтобы каждая сторона сделки в соответствующем объеме обладала дееспособностью, необходимой для совершения данной сделки;

2) требования, предъявляемые к содержанию сделки, заключаются в установлении законности совершаемой сделки, т. е.

сделка должна соответствовать закону и иным правовым актам;

3) требования единства воли и волеизъявления: в сделке как волевом акте различают два момента: внутренний (субъективное намерение лица совершить сделку) и внешний (объективное выражение воли лица вовне, направленное на совершение сделки). Между внутренней волей лица и волеизъявлением как формой внешнего выражения этой воли может возникнуть расхождение, противоречие, вызванное заблуждением, обманом, угрозой, насилием. Поэтому в случае отсутствия необходимого единства воли и волеизъявления сделка может быть признана судом недействительной;

4) требования, предъявляемые к форме сделки: конкретная сделка должны быть совершена в форме, установленной законом для данного вида сделок.

Таким образом, действительность сделки зависит от действительности образующих ее элементов. Порок одного или нескольких из указанных элементов сделки влечет (или может повлечь) ее недействительность. Недействительность сделки означает неРешение Верховного Суда РФ от 29.07.1999 г. № ГКПИ99-547 // СПС «Консультант плюс».

наступление в силу закона тех юридических последствий, которые стороны желали вызвать своими действиями при совершении сделки (например, факт дарения вещи недееспособным не влечет возникновение права собственности).

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Оспоримой является сделка, недействительная в силу решения суда, ничтожной же признается сделка, недействительная сама по себе изначально, независимо от решения суда (ничтожная сделка недействительна в силу нормы права в момент ее совершения).

В соответствии с п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лишь лицами, указанными в ГК РФ, а требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом2. Кроме этого, суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе. Здесь следует отметить, что хотя в Гражданском кодексе и нет специальных норм, предусматривающих возможность обращения в суд с требованием о признании недействительной ничтожной сделки, это обстоятельство не исключает возможности признания ничтожной сделки недействительной в судебном порядке3.

В то же время суд не может признать недействительной оспоримую сделку по собственной инициативе, без предъявления соответствующего иска4.

Обращение в суд с требованием о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности может быть осуществлено в пределах сроков исковой давности.

Под термином «заинтересованное лицо» судебно-арбитражная практика понимает лицо, чьи права и охраняемые законом интересы нарушены при совершении сделки (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2004 г. № 6168/04// СПС «Консультант плюс»).

П. 32 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.06.1996 г.

№ 6/8.

П. 4 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» от 14.05.98 г. № 9.

Ст. 181 ГК РФ, определяющая специальные сроки исковой давности по требованиям, связанным с недействительностью сделок, установила такие сроки лишь в отношении требований о последствиях недействительности ничтожной сделки (три года, при этом данный срок начинает течь со дня начала ее исполнения) и о признании недействительной оспоримой сделки (один год – начинает течь со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, предусмотренная п.

1 ст. 179 ГК РФ, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (для остальных видов оспоримых сделок), оставив открытым вопрос о сроке исковой давности по требованиям о признании недействительной ничтожной сделки).

Чтобы устранить данный пробел в праве, постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.06.1996 г. № 6/8, основываясь на аналогии закона, разъясняет, что к требованиям о признании недействительной ничтожной сделки должен применяться срок исковой давности, предусмотренный для требований о последствиях ничтожной сделки. При этом следует также учитывать, что в этом случае последствия недействительности ничтожной сделки применяются судом по требованию любого заинтересованного лица либо по собственной инициативе5.

1. Сделки с пороками в субъектном составе можно разделить на две группы: сделки, связанные с недееспособностью граждан, и сделки, связанные с выходом за пределы правоспособности юридического лица.

1) К сделкам, связанным с недееспособностью граждан, относятся:

– сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК);

– сделки, совершаемые гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК);

– сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте до лет (ст. 172 ГК);

П. 32 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.06.1996 г.

№ 6/8.

– сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте от до 18 лет (ст. 175 ГК).

По таким сделкам дееспособная сторона обязана помимо общего требования по недействительным сделкам возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный в результате совершения недействительной сделки. Такая обязанность возлагается на дееспособную сторону в случае, если она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

Сделки, совершенные недееспособным, а также малолетним в возрасте до 14 лет, являются ничтожными. Однако законом предусмотрена возможность «исцеления» подобных сделок, т. е. возможность признания за такими сделками юридической силы. Такая возможность допускается в случае, если сделка совершена к выгоде малолетнего или недееспособного гражданина. В этом случае законные представители такого гражданина должны предъявить в суде требование о признании указанной сделки действительной.

Напротив, сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, и сделки, совершенные гражданами, ограниченными судом в дееспособности, являются оспоримыми, т. е. такие сделки порождают юридические последствия, но могут быть признаны судом недействительными по иску законных представителей недееспособной стороны (родителей, попечителя), если они выходят за рамки дееспособности лица и совершены без согласия законных представителей. Такая конструкция позволяет законным представителям оценивать поведение несовершеннолетнего или гражданина, ограниченного в дееспособности, и дает возможность обращаться в суд с требованием о признании сделки недействительной лишь в необходимых случаях.

2) К сделкам, связанным с выходом за пределы правоспособности юридического лица, относятся:

– сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности, определенно ограниченными в учредительных документах (ст. 173 ГК);

– сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью (ст. 173 ГК).

Данные сделки являются оспоримыми. В обоих случаях для признания сделки недействительной необходимо установление того факта, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о незаконности ее совершения. В противном случае такие сделки не могут быть признаны недействительными.

В силу ст. 49 ГК РФ юридические лица обладают разной правоспособностью: коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, наделены общей, а все остальные юридические лица – специальной правоспособностью. Это означает, что первые могут совершать любые не противоречащие закону сделки, а вторые – только те, которые соответствуют целям деятельности юридического лица, предусмотренным в его учредительных документах.

Правоспособность первой группы юридических лиц также может быть определенным образом ограничена. ГК РФ предусматривает для этого два способа. Первый – самоограничение, когда в установленном порядке юридическое лицо само ограничивает свою правоспособность путем соответствующего указания в уставе (например, в учредительные документы юридического лица на основе решения, принятого высшим его органом, вносится запись, запрещающая совершение некоторых видов сделок). Второй связан с тем, что определенными видами деятельности все юридические лица, в том числе и обладающие общей правоспособностью, могут заниматься только при наличии выданной в установленном порядке лицензии.

Ст. 173 ГК РФ посвящена только юридическим лицам, имеющим общую правоспособность. Совершение сделок с юридическими лицами, обладающими специальной правоспособностью, находится за пределами указанной статьи. В последнем случае нужно исходить из того, что сделка, которая нарушает принцип специальной правоспособности, закрепленный императивной нормой п. 1 ст. 49 ГК РФ, является недействительной как не соответствующая требованиям закона и иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ).

2. Сделки с пороками воли признаются недействительными вследствие того, что они совершаются либо без внутренней воли на их совершение (1), либо такая воля у стороны сделки вследствие каких-либо обстоятельств сформировалась неправильно (2). К первой группе относятся сделки, совершенные под влиянием насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной (ст. 179 ГК РФ), сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), сделки, совершенные с превышением полномочий (ст. 174 ГК РФ). Ко второй группе относятся сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), а также вследствие стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Заблуждение предполагает добросовестное неведение относительно элементов сделки. Однако юридическое значение имеет лишь существенное заблуждение. Под заблуждением, имеющим существенное значение, законодатель понимает заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности использования результатов сделки по назначению.

Существенным признается заблуждение, последствия которого либо вообще неустранимы, либо их устранение связано для заблуждающейся стороны со значительными затратами.

Обман – это умышленное введение в заблуждение стороны для совершения сделки. Если в первом случае заблуждение одной стороны – это собственная ошибка, неведение, недопонимание, то обман – это преднамеренное действие или бездействие (умалчивание фактов), направленное на заключение сделки.

Угроза – действие, свидетельствующее о намерении причинить потерпевшему или его близким личный или имущественный вред.

Насилие – это принуждение путем избиения, истязания, использования служебного положения, психического воздействия.

Таким образом, сторона не изъявляет свободной воли, а действует по принуждению физического или психического характера.

Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной относится к сделкам, имеющим лишь волеизъявление при отсутствии внутренней воли. В сделках, совершаемых через представителя, последний не выражает собственную волю, его задача состоит в том, чтобы донести до второй стороны в сделке волю представляемого. Вследствие злонамеренного соглашения воля представляемого не доводится до контрагента и подменяется волей представителя, что и служит основанием для признания недействительными таких сделок. Злонамеренность соглашения предполагает умышленные действия представителя и контрагента, т. е. их сговор за спиной представляемого и за его счет.

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

Причины такого состояния могут быть различными: физическое или психическое расстройство, нервное потрясение, алкогольное или наркотическое опьянение.

Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.

Кабальные сделки. Ст. 179 ГК РФ предусматривает также признание сделки недействительной, если она совершена стороной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях.

Основные условия признания такой сделки недействительной:

– стечение тяжелых обстоятельств у потерпевшего (материальные трудности, болезнь);

– крайне невыгодные для потерпевшего условия совершения сделки (неравноценная плата, мена неравноценного имущества без доплаты, высокий процент по займу);

– причинная связь между стечением тяжелых обстоятельств у потерпевшего и совершением им сделки на крайне невыгодных для него условиях;

– осведомленность другой стороны о перечисленных обстоятельствах и намеренное использование их к своей выгоде.

В кабальной сделке умысел внешне не всегда может быть четко проявлен, т. е. умышленное поведение стороны практически невозможно бывает доказать, хотя кабальный характер самой сделки и не вызывает сомнений. Если умышленное поведение стороны не будет доказано, то не будет оснований признавать сделку кабальной и применять к сторонам соответствующие правовые последствия. При неподтверждении умышленных действий в признании сделки недействительной как кабальной следует отказывать, и классификацию такой сделки производить по другим предусмотренным законом основаниям, например, как совершенную под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ).

В силу ст. 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица – его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Юридические лица совершают сделки через свои органы. От имени граждан и юридических лиц сделки также могут совершаться их представителями.

Ст. 174 ГК РФ касается только случаев, когда полномочия органа юридического лица на совершение сделки ограничены учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в законе, и при совершении сделки указанный орган вышел за пределы таких ограничений. Если же орган юридического лица действовал с превышением полномочий, установленных законом, то ст. 174 ГК РФ не подлежит применению, и в данном случае следует руководствоваться ст. 168 ГК РФ6.

Хотя законом не предусмотрена возможность «исцеления»

подобных сделок, судебно-арбитражная практика исходит из возможности применения в данном случае аналогии закона. Так, в соответствии с п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок»

от 14.05.98 г. № 9 лицо, в интересах которого установлены ограничения, вправе впоследствии одобрить сделку, совершенную с пороками, предусмотренными в ст. 174 ГК РФ. В силу ст. 6 ГК РФ к таким отношениям следует применять п. 2 ст. 183 ГК РФ, регулирующий сходные отношения.

Все сделки с пороками воли являются оспоримыми и могут быть П. 1 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» от 14.05.98 г. № 9.

признаны недействительными по иску потерпевшей стороны.

3. Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Ст. 168 ГК РФ устанавливает общее правило, согласно которому сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Ее применение основано на объективном критерии – противоречии сделки законодательству (наличие или отсутствие вины сторон не имеет юридического значения).

Ничтожными в силу противоречия закону являются, к примеру, сделки по отчуждению государственными и муниципальными предприятиями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, совершенные вопреки ограничениям, установленным в ст. 295 и 296 ГК РФ.

Среди отдельных составов недействительных сделок с пороками содержания следует выделить сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ), а также мнимые и притворные сделки (ст.

170 ГК РФ).

Согласно ст. 169 ГК РФ, ничтожными являются сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

При определении сферы применения ст. 169 ГК РФ судам рекомендовано исходить из того, что в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов, а нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои7. К таким сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, изъятых или ограниченных в гражданском П. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 ГК РФ».

обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т. п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг.

Таким образом, для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка и нравственности. При этом цель сделки может быть признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности только в том случае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон.

Мнимые сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ). Заключение договора (соглашения) только для вида, без намерения сторон достичь правовых результатов, признается недействительным (дарение имущества с целью укрытия от конфискации, сделка купли-продажи автомобиля с целью стать членом ГСК). Мнимая сделка ничтожна, т. к. стороны, совершающие ее, не имеют в виду наступления правовых последствий, порождаемых сделкой такого вида.

Притворные сделки (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Такая сделка совершается также только для вида, но в отличие от мнимой сделки она прикрывает другую сделку, которую стороны в действительности хотели бы заключить (например, прикрытие сделки купли-продажи сделкой дарения). Притворная сделка также не порождает для сторон желаемых результатов и является ничтожной. В случае, если прикрываемая сделка соответствует закону, то она действительна.

Следует учитывать, что сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, могут прикрываться иными сделками, которые формально не нарушают требований законодательства. В данных случаях к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила (п. ст. 170 ГК РФ), в силу чего притворная сделка квалифицируется как ничтожная исключительно по ст. 170 ГК РФ, а прикрываемая сделка, при наличии к тому оснований, может быть квалифицирована по ст. 169 Кодекса8.

4. Сделки с пороками формы. Закон связывает недействительность только с письменной формой сделки. По общему правилу несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, однако стороны теряют право ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения сделки и ее условий. Исключение составляют случаи, когда недействительность сделки, вследствие несоблюдения простой письменной формы, прямо предусмотрена законом или соглашением сторон (например, несоблюдение письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность в силу прямого указания закона – п. 3 ст. 162 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, – требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

В то же время законодателем предусмотрена возможность «исцеления» сделок, совершенных с нарушением требований к их форме. Так, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, которая требует нотариального удостоверения, а другая сторона от такого удостоверения уклоняется, суд вправе по требованию исполнившей обязательство стороны признать сделку действительной. Подобное решение приравнивается к нотариальному удостоверению, и тем самым стороны освобождаются от необходимости последующего обращения к нотариусу.

Аналогично допускается «исцеление» от нарушения требований о государственной регистрации сделки: если одна из сторон в сделке уклоняется от государственной регистрации, суд может по требованию второй стороны вынести решение, обязывающее орган, осуществляющий государственную регистрацию, учинить ее.

Последствия недействительности сделок. Если недействительная сделка не исполнялась, она просто аннулируется. В качестве общего правового последствия недействительности сделки П. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22.

установлено правило, согласно которому по недействительной сделке каждая сторона обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возврата – возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия не предусмотрены законодательными актами. Т. е. применяется взаимная (двусторонняя) реституция имущества. Она возникает во всех случаях признания сделки недействительной, если в законе не указаны другие последствия.

В случаях, когда в действиях одной из сторон доказана недобросовестность, умысел (сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, использование стечения тяжелых обстоятельств), наступает односторонняя реституция как правовое последствие признания сделки недействительной.

Односторонняя реституция предусматривает, что исполненное обратно получает только добросовестная сторона. Недобросовестная сторона исполненного не получает, а все передается в доход государства. Если же недобросовестная сторона не успела исполнить сделку, в доход государства передается то, что подлежит исполнению.

Для сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, предусмотрены специальные последствия недействительности, а именно: недопущение реституции и взыскание со сторон в доход Российской Федерации всего полученного (причитавшегося) по сделке – при наличии умысла у обеих сторон – и односторонняя реституция с одновременным взысканием в доход Российской Федерации полученного (причитавшегося) по сделке с одной из сторон – при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки.

При этом данные последствия недействительности сделки подлежат применению, если она исполнялась хотя бы одной из ее сторон. Соответствующие последствия суд вправе применить по собственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК РФ). Указанные последствия не могут быть применены частично, а подлежат применению только в полном объеме. Например, если судом установлено, что с умыслом на совершение сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, действовала лишь одна из сторон, и истец требует взыскания в доход Российской Федерации только исполненного данной стороной (причитавшегося с нее в возмещение полученного исполнения), то суд, применяя последствия недействительности сделки, должен не только удовлетворить требование истца, но и произвести одностороннюю реституцию, взыскав со стороны, действовавшей умышленно, полученное ею по сделке в пользу другой стороны9.

П. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22.

ТЕМА 11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

И ДОВЕРЕННОСТЬ

11.1. Понятие и виды представительства.

Коммерческое представительство Представительство – разновидность гражданского правоотношения. Юридическое значение представительства заключается в совершении представителем в силу имеющихся у него полномочий действий от имени другого лица – представляемого, при этом правомерные действия представителя порождают правовую связь между представляемым и третьими лицами. В силу ст.

182 ГК РФ сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого), в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Представительство может иметь место не только по собственной воле субъекта гражданского права, но и в связи с отсутствием у него юридической способности или физической возможности совершать юридические действия.

Представляемый – лицо, которое, желая или нуждаясь в помощи другого лица, наделяет его полномочием на совершение от своего имени определенных юридических действий. Им может быть любой субъект гражданского права, обладающий правоспособностью, независимо от объема его дееспособности.

Представитель – лицо, действующее от имени и в интересах представляемого. Граждане могут выступать в таком качестве, как правило, с 18 лет.

Третье лицо – участник, с которым от имени и в интересах представляемого представитель совершает юридические действия.

Третье лицо, вступая в отношения с представителем, обязано проверить наличие и объем предоставленных ему полномочий (доверенность). Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец, кассир, гардеробщик и т. п.).

Виды представительства. В зависимости от того, на чем основываются полномочия представителя, различают обязательное (законное) и добровольное (договорное) представительство.

Характерными признаками обязательного (законного) представительства являются:

1) представитель определяется и его полномочия устанавливаются нормативными актами;

2) представляемый не принимает участия в назначении представителя и не может лично отменить или изменить полномочия представителя.

Законными представителями, в частности, являются:

1. Родители – в отношении своих несовершеннолетних детей (ст. 64 СК РФ и ч. 5 ст. 37 ГПК РФ). Защита прав и интересов несовершеннолетних возлагается на их родителей, которые являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

2. Усыновители (ст. 125, 136 СК РФ), опекуны, попечители. Если ребенок остался без попечения родителей, то до его устройства на воспитание обязанности опекуна (и, следовательно, функции законного представителя) возлагаются на органы опеки и попечительства (п. 2 ст. 123 СК РФ).

3. Руководители и иные лица, уполномоченные на это законом или учредительными документами юридического лица, – в отношении данной организации (п. 3 ст. 53 ГК РФ).

4. Администрация и медперсонал психиатрического стационара – в отношении пациентов, признанных в установленном порядке недееспособными и не имеющими законного представителя (опекуна), выполняет его функции (ст. 39 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02 июля 1992 г.).

5. Администрация воспитательных, лечебных и иных аналогичных учреждений – в отношении детей, находящихся на полном государственном попечении в этих учреждениях (ст. СК РФ). Детям, находящимся на полном государственном попечении в подобных учреждениях, попечители не назначаются, а их функции выполняет администрация этих учреждений.

6. Консул выступает законным представителем граждан своей страны в иностранных судах до того момента, пока гражданин не изберет себе другого представителя (договорного) либо не примет защиту своих прав и интересов на себя (Консульские конвенции и Консульский Устав).

7. Капитан морского судна в силу своего служебного положения признается представителем судовладельца и грузовладельца в отношении сделок, необходимых в связи с нуждами судна, груза или плавания, а также исков, касающихся вверенного капитану судна имущества, если на месте нет иных представителей судовладельца или грузовладельца (ст. 71 КТМ РФ).

8. Издатель – в отношении автора в случаях опубликования произведения анонимно или под псевдонимом до тех пор, пока автор не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве (п. 3 ст. 1265 ГК РФ).

Добровольное (договорное) представительство – это представительство, которое основывается на воле представляемого лица, которое лично определяет полномочия представителя, как правило, путем выдачи доверенности или путем заключения договора поручения.

Понятие полномочий представителя и их особенности.

Полномочия представителя – это тот круг прав и обязанностей, которые возлагаются на него. Представитель обязан действовать в пределах предоставленных ему полномочий.

По общему правилу при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица (т. е. сделку третье лицо совершает с самим представителем). Однако, если в последующем представляемый прямо одобрит данную сделку, то такое одобрение создает, изменяет и прекращает для представляемого гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения (ст. 183 ГК РФ).

Ограничения, установленные ГК РФ:

– представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично (т. к. воля участников обычно имеет встречную направленность);

– представитель не может совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является (т. е. запрещается двойное представительство – продавца и покупателя, арендодателя и арендатора. Исключение – коммерческое представительство);

– запрещается использовать представителя для тех юридических действий, которые по своему характеру могут быть совершены только лично (заключение и расторжение брака, составление завещания.

Коммерческим представителем признается лицо, которое постоянно и самостоятельно совершает от имени предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельностью. Такими представителями могут быть юридические лица (коммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели.

Как правило, коммерческие представители совершают от имени предпринимателей сделки в определенной области, в которой они обладают более квалифицированными знаниями, специальной информацией, деловыми связями и т. д.

Кроме того, заключение отдельных категорий сделок или в отношении определенного имущества возможно только лицами, обладающими особым статусом либо имеющими лицензию на осуществление подобных действий (см., например, Положение о лицензировании биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.10.1995 г. № 981).

К коммерческим представителям могут быть отнесены брокерские фирмы и независимые брокеры, имеющие статус участников биржевой торговли и обладающие правом совершать сделки на товарных биржах, в том числе в чужих интересах (ст. 10 Закона «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20.02.1992 г.

№ 2383-1). Коммерческим представительством признается также и брокерская деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. К числу коммерческих представителей относятся страховые агенты – физические или юридические лица, действующие от имени и по поручению страховщика.

Коммерческий представитель вправе одновременно представлять разные стороны в сделке, если на это имеется их согласие либо если такая возможность предусмотрена законом.

Коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя. Не допускается совершение им сделок от имени представляемого в отношении себя лично. Интересы представляемого имеют приоритет и по отношению к интересам самого коммерческого представителя, осуществляющего дилерскую деятельность (дилерская деятельность предполагает совершение сделок куплипродажи имущества от собственного имени).

Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме. Как правило, это договор поручения либо его модификации – договор оказания брокерских услуг, договор на брокерское обслуживание и др.

Он должен содержать предоставляемое полномочие и порядок его реализации. Если указание на полномочие в договоре отсутствует, коммерческому представителю выдается доверенность.

Договор на коммерческое представительство предполагается возмездным (ст. 972, 1005 ГК РФ). Доверитель обязан уплатить представителю вознаграждение за совершаемые действия, кроме случаев, когда в самом договоре имеется указание на его безвозмездный характер. Если такое указание отсутствует, но в то же время договором не установлен размер вознаграждения и порядок его уплаты, доверитель оплачивает за исполненное поручение сумму, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за услуги аналогичного характера (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Кроме того, представитель имеет право на возмещение издержек, понесенных им при исполнении поручения. Когда сделка совершена от имени нескольких представляемых одновременно, издержки распределяются в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

11.2. Понятие и форма доверенности Доверенность – это юридический документ, представляющий собой письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу, для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ).

В отличие от двусторонних и многосторонних сделок (договоров) доверенность является односторонней сделкой, поскольку для наступления предусмотренных законом правовых последствий достаточно волеизъявления одного лица (оформление доверенности лицом, от имени которого она выдается).

Согласия представителя не требуется.

Законом предусмотрена обязательная письменная форма доверенности. Доверенность от имени юридического лица в обязательном порядке должна иметь печать данной организации. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена (п. 2 ст. 185 ГК РФ).

Исходя из этого нотариальному удостоверению подлежат доверенности на совершение таких сделок, как договор ипотеки, – во всех случаях; договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты (ст. 584 ГК РФ), и др.

Кроме этого, должна быть нотариально удостоверена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, т. е. при передаче полномочий на совершение тех или иных действий другому лицу. Порядок оформления передоверия и случаи, исключающие необходимость соблюдения при этом нотариальной формы, предусмотрены п. 4 ст. 185 и ст. 187 ГК РФ.

Перепоручить свои функции представитель может лишь в двух случаях:

– если уполномочен на это доверенностью;

– вынужден к этому обстоятельствами для охраны интересов лица, которое выдало доверенность.

При этом согласия доверителя не требуется, но прежний представитель обязан известить об этом представляемого и сообщить ему необходимые сведения о том лице, которому он передал свои полномочия. В противном случае бывший представитель отвечает за действия нового, как за свои собственные.

Законом особо оговорены обстоятельства, при которых представляемый по каким-либо причинам лишен возможности получить нотариальное заверение доверенности. К нотариально удостоверенным приравниваются доверенности, заверенные руководством военно-лечебных учреждений, командирами войсковых частей, начальниками мест лишения свободы, руководством органов социальной защиты населения (п. 3 ст. 185 ГК РФ). Подпись соответствующего лица на доверенности придает документу юридическую силу.

Кроме того, законодатель выделил случаи, когда для возникновения правомочий по доверенности нотариальное заверение необязательно, но и одной лишь подписи представляемого недостаточно: получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями; выплата вознаграждения авторам и изобретателям, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках; получение денежной, посылочной или иной корреспонденции. Во всех этих случаях могут быть представлены доверенности, которые удостоверены либо организацией, в которой представляемый работает (учится), либо жилищноэксплуатационной организацией по месту его жительства, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п. 4 ст. 185 ГК РФ).

Обязательный реквизит доверенности – дата выдачи. В противном случае доверенность признается ничтожной.

Предельный срок действия доверенности – три года (ст. ГК РФ). Если в доверенности не указан срок, она не утрачивает юридическую силу, а признается действующей в течение года.

Если в доверенности не указан срок, но она выдана для совершения действий за границей и заверена нотариусом, то она действует неограниченное время вплоть до ее отмены представляемым. На эти случаи трехлетний предельный срок не распространяется (п. 2 ст. 186 ГК РФ).

По объему полномочий различают три вида доверенностей:

Разовая доверенность выдается на осуществление определенного юридического действия или одного соглашения. Специальная доверенность выдается на осуществление нескольких однородных юридических действий. Генеральные доверенности выдаются на осуществления многих и разных соглашение в неограниченном количестве (руководители филиалов).

Действие доверенности прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

3) отказа лица, которому выдана доверенность;

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, – отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

ТЕМА 12. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

12.1. Понятие и правила исчисления сроков Сроками называют определенные моменты или промежутки времени. Со многими из них гражданское право связывает правовые последствия, а именно возникновение, период действия или прекращение прав и обязанностей. Сроки определяются либо в законе (например, ст. 1154 ГК РФ установлен 6-месячный срок для принятия наследства), либо в сделке (например, срок возвращения денежной суммы, полученной в кредит, срок договора имущественного найма). Срок может быть определен и решением суда, арбитражного или третейского суда (например, для передачи имущества, истребованного по виндикационному иску).

Ст. 190 ГК РФ устанавливает способы определения сроков.

Это может быть:

– календарная дата (01.01.2003 г., 20-е число каждого месяца);

– истечение определенного периода времени (год, месяц, неделя, день, час);

– указание на событие, которое должно неизбежно наступить (начало навигации на реке). Если в договоре возникновение или прекращение прав и обязанностей связывается с событием, о котором неизвестно, наступит оно или нет, то такое событие определяет не срок, а условие договора (ст. 157 ГК РФ).

Правила исчисления сроков Начало течения срока (ст. 191 ГК РФ). В случаях, когда срок определен периодом времени, его течение начинается на следующий день после календарной даты или наступления обусловленного события. Это означает, что календарная дата и день наступления события в расчет не принимаются. Так, если будет объявлено, что навигационный период открыт 15 апреля, то срок исчисляется с 16 апреля.

Окончание срока (ст. 192 ГК РФ). Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Так, если трехлетний срок исковой давности начал течь 30 января 2002 г., то он истечет 29 января 2005 г.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Так, шестимесячный срок, начавший течь 30 января 2002 г., истечет 29 июля 2002 г.

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Так, если двухнедельный срок начал течь во вторник, то он истекает в понедельник второй недели.

Если в том месяце, на который приходится окончание срока, нет соответствующего числа, то срок истечет в последний день этого месяца. Так, если месячный срок начал течь 31 января, истечет он 28 (29) февраля.

К срокам, определенным в кратном или дробном выражении по отношению к году, применяются правила об окончании срока, исчисляемого месяцами. При этом полгода признаются равными 6 месяцам, квартал – 3 месяцам. Отсчет квартала начинается с начала года. Так, если срок исполнения обязательства – II квартал 2002 г., то он истекает в последний день июня г., а если этот срок начал течь 15 февраля 2002 г., то он истекает 14 июня 2002 г.

К срокам, определенным в кратном или дробном выражении по отношению к месяцу (полмесяца, полтора месяца), применяются правила об окончании срока, исчисляемого днями (месяцами и днями). При этом полмесяца признаются равными дням, независимо от числа дней в соответствующем месяце. Так, срок, определенный в два с половиной месяца, считается равным двум месяцам и 15 дням.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Нерабочими являются общевыходные дни (суббота и воскресенье при пятидневной рабочей неделе и воскресенье – при шестидневной) и праздничные дни, в том числе перенесенные Правительством РФ выходные дни. При совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Так, в случае истечения срока 1 мая его окончание переносится на 3 мая, а если 3 мая – воскресенье, то на 4 мая.

Изложенные правила распространяются также на выходные дни, установленные организациями, если они не совпадают с общевыходными.

Порядок совершения действий в последний день срока (ст. 194 ГК РФ). По общему правилу действия обязанного лица могут быть совершены до двадцати четырех часов последнего дня срока. Отправление каких-либо документов почтой или телеграфом приравнивается к своевременному исполнению, если было осуществлено до 24 часов последнего дня срока (о чем имеется отметка почты или телеграфа).

Однако если то или иное действие должно быть совершено в учреждении или организации, то срок истекает в тот час, когда в ней по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Так, в банках счета клиентов обслуживаются с 12 до 16 часов, следовательно, срок истекает в 16 часов. В тех организациях, где подобные сроки не определены, срок истекает в установленный час их рабочего дня. Фактическая сверхурочная работа на предприятии не является основанием для продления срока исполнения обязательства.

Гражданско-правовые сроки можно классифицировать по различным основаниям. В зависимости от того, кем установлены сроки, различают три их вида:

1. Нормативные:

а) императивные (сроки исковой давности, действия авторских прав, приобретательной давности);

б) диспозитивные. Срок, установленный диспозитивной нормой, действует в случае, если стороны в договоре не определили иной. Диспозитивными также являются максимальные сроки, в пределах которых стороны могут устанавливать иные сроки.

2. Договорные – определяются соглашением сторон.

3. Судебные – предусматриваются решением суда, арбитражного или третейского суда.

12.2. Понятие исковой давности.

Исковая давность – это срок, установленный законом, для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В течение этого срока суд, арбитражный суд, третейский суд содействуют обладателю нарушенного права в удовлетворении его законных требований. Хотя по буквальному тексту Гражданского кодекса (ст. 195 ГК РФ) исковая давность применяется по иску лица, право которого нарушено, она применяется и в случаях, когда иск предъявлен не самим лицом, право которого нарушено, а управомоченными законом лицами (прокурором, профсоюзной организацией и т. п.).

Институт исковой давности в гражданском праве имеет целью упорядочить гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их участников, способствовать соблюдению хозяйственных договоров, обеспечить своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению охраняемых законом прав и интересов ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть необходимость собирания и сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и фактов.

Применение судом по заявлению стороны в споре исковой давности защищает участников гражданского оборота от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав1.

Порядок применения судами положений ГК РФ об исковой давности разъяснен постановлением Пленумов ВС РФ от 12.11.2001 г. № 15 и ВАС РФ от 15.11.2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».

Исковая давность тесно связана с процессуальным понятием права на иск.

Право на иск состоит из двух правомочий:

1. Право на предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) – это право заинтересованного лица требовать от суда рассмотрения и разрешения спора в установленном процессуальном порядке. Условия реализации этого права определяются гражданским процессуальным законодательством и не зависят от истечения сроков исковой давности. Так, согласно п.

1 ст. 199 ГК РФ, требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Право на удовлетворение иска (право на иск в материальОпределение Конституционного Суда РФ от 03 ноября 2006 г. № 445-О.

ном смысле) – это возможность принудительного осуществления требования истца с помощью судебных органов. Именно на осуществление этой возможности оказывает влияние срок исковой давности. Истечение срока исковой давности погашает возможность защиты нарушенного права судебными органами и служит основанием для вынесения судом решения об отказе в иске (ч. 2 ст. 199 ГК РФ).

В то же время должник или иное обязанное лицо, самостоятельно исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности (ст. 206 ГК РФ).

Законодательством установлен единый общий срок исковой давности в три года как для физических, так и для юридических лиц (ст. 196 ГК РФ).

Наряду с общим сроком, для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, как правило, сокращенные по сравнению с общим сроком.

Так, ст. 181 ГК РФ предусмотрен сокращенный срок для иска о признании оспоримой сделки недействительной (1 год). Сокращенные сроки исковой давности предусмотрены и в отношении требований о признании недействительными решений общего собрания хозяйственных обществ: 2 месяца – для обществ с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») и 6 месяцев для акционерных обществ (п. 7 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Кроме этого, сокращенные сроки исковой давности (от 1 года до 2 лет) предусмотрены в отношении большинства гражданско-правовых требований в сфере торгового мореплавания (ст. 409 КТМ РФ2), а также по требованиям о недостатках проданной вещи (ст. 477 ГК РФ), о недостатках работ в договоре подряда (ст. 725 ГК РФ), требованиям, вытекающим из договоров перевозки (ст. 797 ГК РФ).

Из договоров морского страхования, буксировки, морского агентирования, морского посредничества, чартерных договоров, из столкновения судов и осуществления спасательных операций, из общей аварии.

Для специальных сроков давности установлен тот же режим, что и для общих. Это относится, в частности, к определению начала течения, возможности их перерыва, приостановления, а также последствиям истечения.

Нормы Гражданского кодекса об исковой давности носят императивный характер: сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. ГК РФ).

12.3. Начало течения срока исковой давности Для правильного исчисления срока исковой давности необходимо определить его начальный момент.

Ст. 200 ГК РФ устанавливает положение, согласно которому течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, независимо от того, кто обратился за судебной защитой: само лицо, право которого нарушено, либо в его интересах другие лица в случаях, когда закон предоставляет им право на такое обращение3.

Данное правило распространяется и на юридических лиц, поэтому довод вновь назначенного (избранного) руководителя о том, что он узнал о нарушенном праве возглавляемого им юридического лица лишь со времени своего назначения (избрания), не может служить основанием для изменения начального момента течения срока исковой давности, поскольку в данном случае заявлено требование о защите прав юридического лица, а не прав руководителя как физического лица4.

Положение, согласно которому течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, носит общий характер. Однако законом установлены определенные изъятия из этого правила. Эти изъятия касаются следующих видов обязательств:

П. 11 Постановления Пленумов ВС РФ от 12.11.2001 г. № 15 и ВАС РФ от 15.11.2001 г. № 18.

П. 13 Постановления Пленумов ВС от 12.11.2001 г. № 15 и ВАС РФ от 15.11.2001 г. № 18.

1) обязательства с определенным сроком исполнения – с момента окончания срока (со следующего за датой исполнения дня);

2) обязательства, в которых срок исполнения не определен или определен моментом востребования – с момента, когда кредитор предъявит должнику требование об исполнении обязанности. При этом если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, давность исчисляется с момента окончания льготного срока (ст. 314 ГК РФ – 7 дней – льготный срок со дня предъявления требования);

3) регрессные обязательства – с момента исполнения основного обязательства. Так, по требованиям к предприятию-изготовителю недоброкачественного товара торговое предприятие вправе предъявить иск со дня удовлетворения им требований покупателя-гражданина.

Для всех перечисленных случаев началом течения исковой давности служит истечение определенного времени или наступление определенного момента вне зависимости от того, когда именно узнал или должен был узнать об этом истец.

Таким образом, наряду с субъективным принципом (момент, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права), действует в определенных случаях и объективный принцип установления начала течения исковой давности.

12.4. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности По общему правилу срок исковой давности течет непрерывно.

При этом перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Однако могут иметь место приостановление и перерыв срока исковой давности.

Приостановление срока исковой давности означает, что определенное время, в течение которого имело место обстоятельство, препятствовавшее предъявлению иска, в срок исковой давности не включается.

Течение срока исковой давности, согласно ст. 202 ГК РФ, приостанавливается при наличии следующих обстоятельств:

1. Чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Понятие «непреодолимая сила» (или «форс-мажорные обстоятельства») охватывает явления природы – стихийные бедствия, иные явления стихийного характера (наводнения, цунами, землетрясения, пожары и т. п.), а также общественные явления (революция, гражданская война, забастовка и т. п.), которые нарушают нормальное течение жизни, носят чрезвычайный характер и не могут быть предотвращены с помощью наличных при данных условиях технических и иных средств.

2. Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение. В данном случае необходимо учитывать, что сам факт призыва гражданина на военную службу или военные сборы не приостанавливает течение срока исковой давности – обстоятельством для приостановления срока является то, что часть, где находится такой гражданин, переведена на военное положение.

3. Установленная Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств (мораторий). В данном случае компетентный государственный орган в лице Правительства РФ отодвигает срок исполнения обязательств и тем самым приостанавливает на определенный срок существующие права требования на принудительное исполнение обязательства должниками. Такой мораторий может относиться ко всем обязательствам (общий мораторий) либо распространяться лишь на отдельные виды обязательств (частный мораторий). Так, в 80-х и 90-х годах колхозам и совхозам, понесшим убытки в связи с неблагоприятными природными условиями, была предоставлена отсрочка в выплате задолженностей по ссудам, полученным в Госбанке страны, сроком на 12 лет.

4. Приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение. Решение об этом может быть принято компетентным государственным органом, который, не отменяя нормативный акт в принципе, приостанавливает его действие на период существования определенных чрезвычайных обстоятельств. Так, Верховным Советом РФ было приостановлено на 1993 г. действие п. 3 ст. 30 Закона «О собственности в РСФСР», в силу которого государство должно было возмещать ущерб собственнику, нанесенный преступлением.

В соответствии со ст. 198 ГК РФ указанный перечень оснований для приостановления срока исковой давности не является исчерпывающим. ГК РФ и иными законами предусматриваются другие основания приостановления. Так, в соответствии с ч. ст. 202 ГК РФ если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшийся до предъявления иска срок приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.

Наличие одного из перечисленных обстоятельств приостанавливает течение исковой давности лишь при условии, что это обстоятельство возникло или продолжало существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если срок менее шести месяцев – в течение срока давности.

После отпадения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления срока давности, течение его продолжается. Если при этом оставшийся срок давности менее шести месяцев, он удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности менее шести месяцев – до срока исковой давности.

При перерыве исковой давности время, истекшее до перерыва, в давностный срок не засчитывается. После перерыва срока исковая давность начинает течь снова. В соответствии со ст. 203 ГК РФ основанием для перерыва является предъявление иска в установленном порядке, а также совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Предъявление иска. В качестве основания для перерыва срока давности расценивается только такое обращение в суд, которое сделано в установленном законом порядке, т. е. с соблюдением правил о подведомственности и подсудности дела, о форме и содержании искового заявления, об оплате его государственной пошлиной, а также других предусмотренных ГПК РФ или АПК РФ требований, нарушение которых влечет отказ в принятии искового заявления или его возврат истцу.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

Похожие работы:

«В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ-ТРЕНЕРУ УКРАИНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ КАК ПАРТНЕРЫ В СОЦИАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ Киев, 2006 Европейский Союз Профсоюз 3F, Дания Данный проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы ТАСИС IBPP, проект 091–414 Украинские профсоюзы как партнеры в социальном диалоге, 2005–2006 гг. Проект администрируется датским профсоюзом разнорабочих 3Ф. Основной партнер проекта в Украине – Профсоюз работников оборонной промышленности Украины Орган...»

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Методическое пособие для практических занятий студентов дневного отделения специальности Менеджмент Калининград 1999 Делопроизводство и офисные технологии: Методическое пособие для практических занятий студентов дневного отделения специальности Менеджмент / Калинингр. ун-т. - Сост. И.Ю. Сафонова. - Калининград, 1999. - 37 с. В пособии даны тематика дисциплины, содержание практических занятий, список рекомендуемой...»

«2 Содержание ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИРСКОГО ФИЛИАЛА ФГБОУ ВПО БАШКИРСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ 1 1. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ. 6 1.1.Общие сведения по УГС 050000 – Образование и педагогика в Бф БашГУ 6 1.2. Сведения по специальностям УГС 050000 – Образование и педагогика 8 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 14 3.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 17 3.1.Учебный план 3.2.Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 3.3.Программы и...»

«Семь лекций по истории социологии. Гофман А.Б. ББК 60.5 Г 57 Издание осуществлено при поддержке книготорговой фирмы Гофман А. Б. Г 57 Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов. -5-е изд. - М.: Книжный дом, 2001. - 216 с., ил. ISBN 5-8013-0137-2 В книге рассматриваются основные принципы истории социологии; анализируются ключевые идеи, из которых сформировалась социология и благодаря которым предыстория этой дисциплины превратилась в ее историю; представлены интеллектуальные...»

«Министерство образования и науки Республики Казахстан КГКП Геологоразведочный колледж г.Семей Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочного отделения по дисциплине Основы геофизических методов поисков и разведки МПИ для средних профессиональных учебных заведений по специальности 0701000 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождении полезных ископаемых Семей 2012 Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочного...»

«Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука Средняя общеобразовательная школа №12 Согласовано Утверждаю Заместитель директора Директор МОАУ СОШ №12 по УВР _ /Павлова Н.Ф _ /Немцова И.Н. Протокол методического Протокол педагогического совета № от _2013г. совета №2 от 30.08.2013г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА По математике 6 класс На 2013-2014 учебный год 5 часов в неделю Всего 170 часов Составитель: учитель математики второй квалификационной категории Фазылова В.И. 2013 год...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ) РАБОТЫ И СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 15–16 февраля 2006 г. Часть 1 Челябинск – 2006 1 УДК 351/354 ББК 74.56 И 73 И 73 Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения...»

«Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 070214 Музыкальное искусство эстрады (по видам) Москва 2011 2 3 Материал настоящего издания подготовлен: Е.Н.Рожковой, заместителем директора ФГОУ СПО Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства; А.Н.Гоморевым, старшим методистом ФГОУ СПО Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства; К.В.Политковской, заместителем директора ФГОУ СПО...»

«О.Л. Воскресенская, Н.П. Грошева Е.А. Скочилова ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ О.Л. Воскресенская, Н.П. Грошева, Е.А. Скочилова ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: 011600 – Биология и 013500 – Биоэкология Йошкар-Ола, 2008 ББК 28.57 УДК 581.1 В 760 Рецензенты: Е.В. Харитоношвили,...»

«Национальная библиотека Удмуртской Республики Центр информации по технике и сельскому хозяйству Экология жилища Каталог выставки                             Ижевск 2013 Составители О. В. Лукиных, И. А. Сергеева Редактор М. В. Богомолова Верстка Т. В. Панова Ответственный за выпуск Т. В. Панова Экология жилища : каталог выставки / Национальная библиотека Удмуртской Республики ; составители О. В. Лукиных, И. А. Сергеева. – Ижевск, 2013. – 16 с. Источники, представленные в каталоге выставки,...»

«КРАТКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на документ: Программа развития МОУ гимназия № 48 г. Тольятти на 2007 учебный год При рассмотрении оценке Программ руководствовался общими требованиями к составу, структуре и содержанию программ разных образовательных учреждений, описанными в научной литературе. Анализ оглавления представленной программы показывает, что ее состав практически полностью соответствует предъявляемым требованиям. В Паспорте программы сделана небезуспешная попытка несколько...»

«Бюллетени новых поступлений – Сентябрь 2013 г. 1 C8 Гойхман О.Я. Г 598 Организация и проведение мероприятий: учебное пособие для вузов / О. Я. Гойхман. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 136с. - (Высшее образование). Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 978-5-16-004998-4 (в обл.) : 143-00р. 2 Б Концепции современного естествознания: учебник для бакалавров : учебник К 652 для вузов / Голичев Владимир Дмитриевич, Голубь Василий Феофанович, Лавриненко Владимир Николаевич, [и др.]; под ред. В.Н....»

«Министерство образования и науки Республики Казахстан ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева Ю.Д. Гусаренко МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ для студентов специальностей 5В090300, 050903 Землеустройство, 5В090700, 050907 Кадастр, 5В071100, 050711 Геодезия и картография всех форм обучения Усть-Каменогорск 2012 2 УДК 378.146 (075.8) Методические указания по дипломному Гусаренко Ю.Д. проектированию для студентов специальностей 050903 –...»

«СМОЛЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУ ЛЬТЕТПСИХОЛОГИИ И ПР АВА ОТДЕЛЕНИЕ ПР АВА КАФЕДР А УГОЛОВНОГО ПР АВА И ПРОЦЕССА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПР АВО Учебно-методическое пособие (для студентов, обучающихся по специальности 030501.65 (021100) Юриспруденция – заочная форма обучения) Смоленск – 2009 2 Составитель – Куликова О.Н., кандидат юридических наук Рецензент: начальник кафедры уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права Смоленского филиала МосУ МВД России, кандидат...»

«Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права Мхитарян В.С. Трошин Л.И Адамова Е.В. Шевченко К.К. Бамбаева Н.Я. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Москва, 2003 УДК - 519.2 ББК - 22.172 М - 936 Мхитарян В.С. Трошин Л.И Адамова Е.В. Шевченко К.К., Бамбаева Н.Я. Теория вероятностей и математическая статистика / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М.: 2003. - 148 с. Рекомендовано Учебно-методическим...»

«. :, 2010. УДК 303.1:004 ББК 60.504 Ц98 Рец ен зе н ты : Рудикова Л.В., доцент кафедры программного обеспечения интеллектуальных и компьютерных систем ГрГУ им. Я. Купалы, кандидат физико-математических наук, доцент; Лукьянова Л.И., профессор кафедры гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского университета, кандидат исторических наук. Рекомендовано Советом факультета истории и социологии ГрГУ им. Я. Купалы. Цюхай, М.В. Применение информационных технологий в прикладной...»

«ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Учебное пособие 2-е издание, исправленное С.-ПЕТЕРБУРГ 2003 Специальные исторические дисциплины: Учеб. пособие/С. В. Белецкий, И. В. Воронцова, 3. В. Дмитриева и др.; Сост. М. М. Кром. 2-е изд., испр. CП6.: Дмитрий Буланин, 2003. Учебное пособие предназначено для студентов исторических факультетов вузов и содержит очерки по всем предусмотренным программой специальным (или вспомогательным) дисциплинам: палеографии...»

«Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет Е.А. Бадокина Финансовый менеджмент Учебное пособие Сыктывкар 2009 УДК 336.005(075) ББК 65.261 Б 15 Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Сыктывкарского университета Рецензенты: кафедра бухгалтерского учета и аудита Сыктывкарского филиала Российского университета потребительской кооперации; М.В. Романовский, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой финансов СПбУЭиФ Бадокина Е.А....»

«Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению лабораторной работы №1 Создание календарного плана проекта в среде MS Project по дисциплине Информационные технологии в менеджменте для студентов экономических специальностей всех форм обучения и слушателей курсов по повышению квалификации Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 658. СОЗДАНИЕ...»

«среднее профессиональное образование индустрия питания Л. З. ШиЛьман ТЕХНОЛОГИчЕскИЕ прОцЕссы прЕдпрИяТИй пИТаНИя Рекомендовано Федеральным государственным учреждением Федеральный институт развития образования в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по направлению подготовки Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров и дополнительного профессионального...»










 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.