WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:     || 2 | 3 |

«О. П. ПОПОВА НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Хабаровск 2012 4 УДК 342.922(075.8) ББК Х 404. 3 я 7 П58 Р е ц е н з е н т ы: К.ю. н., доцент каф. уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей ...»

-- [ Страница 1 ] --

3

О. П. ПОПОВА

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Хабаровск

2012

4

УДК 342.922(075.8)

ББК Х 404. 3 я 7

П58

Р е ц е н з е н т ы:

К.ю. н., доцент каф. уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Шереметьева А.К.

Декан факультета повышения квалификации государственных гражданских служащих аппарата судов и переподготовки судей к.ю.н., доцент Бабич А.А.

Научный редактор д-р юрид. наук, проф. А. П. Лончаков Попова О. П.

Наследственное право : учебное пособие / О. П. Попова.

П58 – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 85с.

ISBN 978-5-7389-1033- Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой дисциплины спецкурса «Наследственное право» и отвечает требованиям государственного образовательного стандарта высшего юридического образования. Рассмотрены основные аспекты функционирования института интеллектуальной собственности в условиях современной России. Содержатся задания для самоконтроля знаний и тесты для углубленного усвоения изложенных понятий. Дается терминологический словарь и приводится библиографический список.

Издание предназначено для студентов юридических специальностей, преподавателей, практикующих юристов. Может быть использовано студентами, для которых правоведение не является профилирующей дисциплиной.

УДК 342.922(075.8) ББК Х 404. 3 я © Тихоокеанский государственный ISBN 978-5-7389-1033- университет, © Попова О. П.,

ВВЕДЕНИЕ

С 1 марта 2002 года вступила в силу третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), раздел V которой посвящен наследственным правоотношениям. Его принятие и общее реформирование наследственного законодательства связаны с коренными изменениями в политической, социальной и экономической жизни России, прямо воздействующими на наследственные правоотношения.

Современное построение разд. V «Наследственное право» части третьей ГК РФ отражает положение наследственного права как подотрасли гражданского права. Наследственное право как подотрасль гражданского права опосредует динамику имущественных отношений – переход имущественных благ от одного лица к другому, содержит элементы вещных прав и элементы обязательственного права, не совпадая, однако, ни с теми, ни с другими. Правовое регулирование отношений по наследованию имущества носит комплексный, межотраслевой характер. Он заключается: в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество; в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения; в закреплении нормами гражданского процессуального права правовой процедуры защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц.

Цель изучения наследственного права – приобретение студентами глубоких знаний правового регулирования наследственных правоотношений в новых социально-экономических условиях.

Основными задачами курса являются изучение: особенностей предмета и метода наследственного права, его функций и принципов; особенностей правовых институтов гражданского права, применяемых к наследственным правоотношениям; способов защиты гражданских прав в наследственных правоотношениях.

Исходя из указанных задач построена структура настоящего пособия, которое состоит из пяти глав, вопросов для самоконтроля знаний, тестов, списков основной и дополнительной литературы. При изучение курса рекомендуется пользоваться не только настоящим пособием, но также ГК РФ, федеральными законами, другими нормативно-правовыми актами и постановлениями Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Учебное пособие обобщает вопросы, возникающие в рамках правового регулирования наследственных отношений, позволяя приобрести навыки в вопросах выявления особенностей наследственных правоотношений, порядка и условий приобретения наследства, охраны наследства и управления им и других вопросах. Проработка предложенных тестов и анализ вопросов для самоконтроля даст возможность определить уровень усвоения материала.

Г Л А В А 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО

ПРАВА РОССИИ

1.1. Предмет и метод наследственного права Наследственное право как подотрасль гражданского права опосредует динамику имущественных отношений – переход имущественных благ от одного лица к другому, содержит элементы вещных прав и элементы обязательственного права, не совпадая, однако, ни с теми, ни с другими. Гражданский кодекс РФ (как и действовавший до 1 февраля 2002 года ГК РСФСР 1964 г.) неоднократно упоминает о вопросах наследственного права в разделах, посвященных общим положениям, вещным правам и обязательственному праву.

Наследственное право – подотрасль гражданского права, представляющая собой совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Это определение раскрывает понятие наследственного права в объективном смысле. В субъективном смысле «наследственным правом следует считать право призванного к наследованию лица на принятие наследства»1.

Право наследования включает в себя, помимо права наследодателя распорядиться своим имуществом, право лиц, призываемых к наследованию по завещанию или по закону, на получение наследственного имущества.

';

«Каждое государство самостоятельно определяет принципы наследственного правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, порядок и условия призвания их к наследованию»2.

Роль и значение наследования могут меняться в зависимости от степени развития общественных отношений (экономических, политических, правовых и т.д.), но в любом случае состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам, государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям, которых он назначил своими наследниками. Кроме того, «…право быть наследником – неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства – такие права возникают на основании завещания или закона»3.

См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации : учебник.

– М.: Эксмо, 2004. – С. 135.

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А.В. на нарушение ее конституционных прав положениями ст. ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 2.

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А.В. на нарушение ее конституционных прав положениями ст. ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 2.

Как известно, предмет права – это общественные отношения, которые регулируются нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, поскольку они – лишь часть наследственного права.

Предмет наследственного права – это общественные отношения имущественно-стоимостного характера, регулируемые законодательством о наследовании, на это совершенно однозначно указывает ст. 1112 ГК РФ.

Если исходить из теоретического определения метода права, он должен представлять собой совокупность приемов и способов, т.е. порядок регулирования общественных отношений. Смысл общественного отношения, возникающего в результате смерти физического лица, – это взаимодействие остальных участников гражданского оборота по перераспределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему (участнику, выбывшему из гражданских правоотношений), а также определение юридической судьбы наследства4. Такое регулирование происходит в порядке универсального правопреемства. Метод наследственного права обладает следующими чертами: равенство участников наследственных правоотношений, автономия воли участников, их имущественная самостоятельность и др.

Способность человека распорядиться своим имуществом, оставшимся после его смерти, стабилизирует экономические отношения в государстве и, как следствие, общую ситуацию в стране и обществе, поскольку человек, имея данную возможность, может работать не только для себя, но и для близких ему людей (будущих наследников).

Согласно статье 1 ГК РФ на наследственное право как подотрасль гражданского права распространяют свое действие основные начала гражданского законодательства, к которым относятся: равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав;

обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов; судебная защита гражданских прав и законных интересов.

Наряду с этими основными началами гражданского права следует иметь в виду, что наследственному праву присущи только ему свойственные принципы, которые позволяют говорить о существовании этой части гражданского права как его самостоятельной подотрасли.

См.: Мананников О.В. Наследственное право России: Учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко. – 2003. – С. 10.

Принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону. Согласно статье 1111 ГК РФ «наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим кодексом». По мнению Е.А. Суханова, «формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, т.е. объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжения находящимся в частной собственности имуществом»5. В этом принципе учитывается не только действительная, но и предполагаемая воля наследодателя и отдается предпочтение действительной, если она существует. Поэтому законодателем установлено, что если наследодатель не оставил завещания, то к наследованию призываются наиболее близкие и родные ему лица, которым он, будь у него желание и возможность, отдал бы предпочтение перед другими лицами при распределении своего имущества и имущественных прав.

Принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе завещания для наследодателя и в свободе выбора действий наследника. Для первого этот принцип означает, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причины такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, впоследствии отменить или изменить завещание (ст. ГК РФ). Для второго – при его призвании к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, в порядке наследственной трансмиссии или в результате открытия наследства) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (ст. 1152 ГК РФ), либо имеет право отказаться от принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ). При этом свобода выбора завещателя ограничивается правами обязательных (необходимых) наследников (ст. ГК РФ), а права наследника – тем, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (ст. 1152 ГК РФ), и тем, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или отменен (ст. 1157 ГК РФ). Таким образом, этот принцип «получил прямое закрепление и развитие»6 непосредственно в тексте закона. Этот принцип дополняется действием правил, свойственных всему гражданскому праву, – дозволительной направленности и диспозитивности. В соответствии с этим принципом у наследодателя есть выбор – совершить (написать) завещание или не совершать такового, а у наследника есть выбор – принять наследство или отказаться от него.

Принцип равенства наследников по закону заключается в том, что наследники по закону одной очереди наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК РФ). Этот принцип находит свое подтверждение и в нормах международного права, применяемого странами – участницами СНГ. Так, норма ст. 49 Конвенции о правовой См.: Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ // Вестник ВАС РФ. – 2002. – №3. – С.74.

См.: Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ // Вестник ВАС РФ. – 2002. – №3. – С.74.

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам установлен «принцип равенства», по которому граждане каждой из договаривающихся сторон могут наследовать на территориях других договаривающихся сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данной договаривающейся стороны.

Принцип сохранения единства наследства воплощается в том, что с момента открытия наследство предстает в единой сформировавшейся наследственной массе. Оно сохраняет свой неизменный вид и переходит к наследникам как единое целое (ст. 1110 ГК РФ), при этом «...наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличности и долги (aktiva и passiva) сливаются в одно юридическое целое (universumjus), переходящее не к случайному (неизвестному) захватчику, а к известным, заранее предопределенным лицам, наследникам»7.

Согласно статье 1112 ГК РФ в наследство входят все вещи, имущество и имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент его смерти. Наследственная масса рассматривается законом как единый имущественный комплекс, в состав которого входят не только вещи, но и иное имущество наследодателя в виде его имущественных (гражданских) прав и обязанностей (долгов). После открытия наследства оно не может ни увеличиться, ни уменьшиться. При этом не следует смешивать обнаружение вещей, принадлежавших наследодателю, одними наследниками, о которых не было известно другим. В этом случае само наследство не увеличивается, происходит лишь приращение наследственной массы.

Принцип обеспечения наследнику права наследования гарантирован нормой части 4 ст. 35 Конституции РФ и означает, что никто не может быть лишен права наследования или исключен из соответствующей очереди наследников по закону без соответствующего решения суда. Данный принцип создает презумпцию достойности наследника, его равенства с другими претендентами на наследство. Им обеспечивается стабильность гражданского оборота и непрерывность вещных прав на имущество, а также охрана основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Действие принципа обеспечения наследнику права наследования исключает нарушение прав и законных интересов необходимых наследников, когда наследодатель не может ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых наследников причитающейся им обязательной доли.

См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права // М.: Бек, 1992. – С.297.

В соответствии со ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются в составной частью правовой системы России. Международные договоры России применяются к отношениям непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором России установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.

В качестве примера можно привести положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22 января 1993 г. и ратифицирована Россией августа 1994 г.), согласно которым способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места его составления (ст. 47 Конвенции). Производство по делам о наследовании движимого имущества также компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании движимого имущества также компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество. Эти положения применяются при рассмотрении споров, возникающих в связи с производством по делам о наследстве (ст.

48 Конвенции).

В этих примерах имеет место приоритет норм международного права, или право наследования имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства, а право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество (ст. 45 Конвенции). Если по законодательству договаривающейся стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит договаривающейся стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит договаривающейся стороне, на территории которой оно находится (ст. 46 Конвенции)9.

К международным нормативным актам, регулирующим наследственные правоотношения, относятся:

- Вашингтонская конвенция о международной форме завещаний 1973 г.

См.: Мананников О. В. Наследственное право России : учеб. пособие // М. : Дашков и Ко, 2003. – С. 70.

См.: Мананников О. В. Наследственное право России : учеб. пособие // М. : Дашков и Ко, 2003. – С. 71.

- Страсбургская конвенция о создании системы регистрации завещаний, разработанная и принятая Советом Европы в 1973 г.

- Конвенция о коллизии законов, касающаяся формы завещательных распоряжений, от 5 октября 1961 г.

Когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применяемый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогии права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ).

Основным законом любого общества является конституция или иной аналогичный по правовой природе и юридической силе закон. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. «Право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. Конституции РФ), при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в сфере наследования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом, можно говорить о том, что нормы Конституции РФ являются непосредственной гарантией реализации каждым гражданином России своих прав в сфере наследственных правоотношений и право наследования гарантируется законом.

Конституционный Суд РФ в постановлении от 16 января 1996 г. № 16– П раскрыл содержание этих конституционных положений, установив, что они предоставляют свободу наследования. Вместе с тем ч. 4 ст. 35 Конституции РФ не провозглашает абсолютной свободы наследования. Она, как некоторые другие права и свободы, может быть ограничена законодателем, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. Конституции РФ), т.е. при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в нашей стране, не должны противоречить конституционным нормам.

Законодательство о наследовании как неотъемлемая часть гражданского законодательства состоит из норм Гражданского кодекса РФ и норм, включенных в иные федеральные законы и содержащих правила, которые регулируют наследственные правоотношения.

Федеральным законом от 26 ноября 2001 года № 147–ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» была введена часть третья Кодекса, которая является вторым важнейшим источником наследственного права в России. Главы 61 – 65 закрепляют положения о наследовании. Этим же законом были признаны утратившими силу с 1 марта 2002 года раздел VII «Наследственное право» и раздел VIII «Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров» Гражданского кодекса РСФСР, раздел VI «Наследственное право» и раздел VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров» Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, Федеральный закон от мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью Гражданского кодекса РСФСР», а также ряд указов Президиума Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета Российской Федерации.

Изданные до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ нормативные акты Верховного совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся законами, и нормативные правовые акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также применяемые на территории России нормативные акты Верховного Совета СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства СССР по вопросам, которые согласно части третьей Гражданского кодекса могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих законов.

Основным нормативным правовым актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений, является Гражданский кодекс РФ, раздел V которого «Наследственное право» состоит из 5 глав. В соответствии с частью 2 ст. 1118 ГК РФ «наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами». Среди «других законов» прежде всего необходимо выделить Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г., которые вслед за Гражданским кодексом РФ закрепляют правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены (ст. 57 и 58).

В части третьей Гражданского кодекса РФ по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем в 2 раза. Достоинством части третьей Гражданского кодекса РФ является то, что ее нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и духа закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах Кодекса.

В части третьей Гражданского кодекса закреплен важный тезис об универсальности наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима. В соответствии с частью 1 ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил Гражданского кодекса не следует иное.

Впервые дано законодательное определение понятия наследства, включающее в себя не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, но и имущественные права и обязанности (ч. 1 ст. 1112). Существенным следует признать уточнение о том, что «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью».

Существенно расширен круг лиц, призываемых к наследованию по завещанию. Согласно статье 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться указанные физические и юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Новеллой является статья 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. Ранее этот вопрос не был урегулирован законодательством. В юридической литературе высказывались различные рекомендации на этот счет. Одни авторы допускали возможность составления завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, которые уже могли быть обладателями собственного имущества. Другие считали, что правом завешать наделены только совершеннолетние. Гражданский кодекс пошел по третьему пути, установив, что «завещание может быть совершено гражданином, обладающим к моменту его совершения дееспособностью в полном объеме» (ч. 2 ст. 1118). По общему правилу полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет. Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. Гражданский кодекс предусматривает две такие возможности:

- вступление в брак до достижения 18-летнего возраста (ч. 2 ст. 21 ГК РФ);

- эмансипация (ст. 27 ГК РФ).

Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории –15, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии –16, в Швейцарии –18 лет. Определение возраста зависит от исторических законодательных традиций, уровня культуры, географических, этнических и других факторов той или иной страны. Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ), то из смысла приведенной нормы можно вывести невозможность составления завещания указанными лицами.

Особо подчеркивается личный характер завещания: не допускается совершение завещания через представителя (ч. 3 ст. 1118). Аналогичные положения закреплены и в законах других государств, например:

- в ст. 2064 Германского гражданского уложения 1896 г.;

- в ст. 669 Гражданского кодекса Испании 1889 г.;

- в ст. 941 Гражданского кодекса Польши 1964 г.

Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (ч.

4 ст. 1118). Под принципом свободы завещания понимается право завещателя «по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения».

Свобода завещания проявляется также и в том, что в соответствии со статьей 1120 ГК РФ «завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем». Гражданский кодекс РСФСР о подобной возможности умалчивал.

Большое значение для охраны интересов наследодателя имеет сохранение тайны завещания. Статья 1123 ГК РФ обязывает нотариуса или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

Расширению принципа свободы завещания несомненно способствовало появление новых форм завещания в России, обладающих своими достоинствами и недостатками.

Во-первых, введен институт закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), подразумевающий право завещателя собственноручно написать и подписать завещание, запечатать его в конверт и в присутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Последний в соответствии с частью 3 ст. ГК РФ запечатывает конверт, подписанный свидетелями, в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания. Таким образом, до смерти завещателя никто (включая нотариуса) не сможет ознакомиться с содержанием завещания. Такая форма завещания давно используется в зарубежных странах. Например, в ФРГ, Польше и Болгарии оно называется собственноручным; в Венгрии – письменным личным; в Италии – секретным (хотя написано может быть третьим лицом); во Франции – тайным; в Испании – закрытым.

Однако использование такой формы завещания рискованно, если завещатель не знаком с правилами составления завещания. Если после открытия наследства окажется, что завещание составлено с нарушениями установленных требований, оно может быть признано недействительным, и последняя воля наследодателя окажется неисполненной.

Во-вторых, введен институт завещания в простой письменной форме, это предусмотрено статьей 1129 ГК РФ для случаев, когда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах, т.е. в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 – 1128 ГК РФ. В этом случае гражданин может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Данная новелла, безусловно, требует разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, без которых судебная практика будет весьма противоречивой.

Более продуманными стали нормы, посвященные завещательному отказу, под которым ранее понималось возложение на наследника исполнения какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения (ст. 53 ГК РСФСР). Действующий Гражданский кодекс особо подчеркивает характер действий наследников, совершаемых в пользу отказополучателей. Как указано в части 1 ст. 1137 ГК РФ, речь идет об исполнении наследником (по завещанию или по закону) за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера. При этом правовая природа складывающихся отношений между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, однозначно определена законом: к таким отношениям применяются положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, если из правил раздела о наследовании и существа завещательного отказа не следует иное (ч. 3 ст. 1137).

Завещательный отказ (легат) распространен во многих странах, в частности, в Испании, ФРГ, Франции, Венгрии. Кроме того, гражданское законодательство зарубежных стран предусматривает и другие виды завещательных распоряжений. Например, ст. 655-659 Гражданского кодекса Венгрии содержат такие не известные российскому законодателю виды распоряжений, как договор о наследовании и дарении на случай смерти, договор в отношении ожидаемого наследства. По договору о наследовании наследодатель обязуется назначить договаривающуюся с ним сторону своим наследником за предоставление содержания или внесение пожизненных периодических платежей.

Дарение на случай смерти может быть совершено только в отношении той части наследства, которая при наличии завещания была бы признана предметом завещательного отказа. Право заключения договора в отношении ожидаемого наследства венгерским законодательством предоставлено исключительно потомкам наследодателя.

В отличие от завещательного отказа, завещательное возложение, как и прежде, предполагает возложение на наследника обязанности совершить какое-либо действие, направленное на осуществление общеполезной цели.

Гражданского кодекса РФ вводит следующие уточнения:

- действие может носить как имущественный, так и неимущественный характер;

- возложить такую обязанность можно как на одного, так и на нескольких наследников по завещанию или по закону;

- допустимо возложить обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними на одного или нескольких наследников (ст. 1139).

Часть третья ГК РФ существенно конкретизирует нормы об исполнении завещания. Как и прежде, для завещателя предусматривается возможность поручить исполнение завещания гражданину-исполнителю завещания (душеприказчику), который должен выразить согласие на это. Такое положение давно признано мировой практикой и применяется в большинстве развитых стран мира. Новеллой кодекса является уточнение, что «согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства» (ч. 1 ст. 1134 ГК РФ). Как согласие могут расцениваться и фактические действия по исполнению завещания, совершенные в течение месяца со дня открытия наследства.

По новым правилам (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания помимо возмещения за счет средств наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием. Заметим, что Гражданский кодекс РСФСР императивно устанавливал безвозмездный характер оказываемых исполнителем завещания услуг (ст. 545 ГК РСФСР).

Серьезным нововведением является расширение круга наследников по закону вплоть до шестой степени родства. Напомним, что Гражданский кодекс РСФСР предусматривал две очереди наследников по закону. В первую очередь призывались к наследованию: дети; супруг; родители умершего. Во вторую очередь наследовали: братья и сестры умершего; дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 532 ГК РСФСР).

Законом РФ от 14 мая 2001 г. № 51 -ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» эти очереди наследования были дополнены еще двумя. В третью очередь наследовали: братья и сестры родителей наследодателя; дяди и тети наследодателя. В четвертую очередь наследовали прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

Существенному реформированию подвергся институт обязательной доли, призванный охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя. До 1 марта 2002 года несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследовали, независимо от содержания завещания не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них по закону (ст. 535 ГК РСФСР). Теперь согласно статье ГК РФ размер обязательной доли уменьшился до 1/2 доли, которая причиталась бы обязательным наследникам при наследовании по закону. Аналогичное правило закреплено в Гражданском кодексе Венгрии 1959 г. А в Гражданском кодексе Швейцарии содержится положение о том, что обязательная доля составляет 1/2 только в отношении родителей и пережившего супруга наследодателя, в отношении же наследников по нисходящей линии (детей) такая доля равна 3/4.

Новые нормы о наследовании ужесточают ответственность наследников по долгам наследодателя, устанавливая ее солидарный характер, хотя при этом сохраняется прежнее правило о том, что размер ответственности наследника ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Подводя итог анализу некоторых правовых норм, регулирующих отношения наследования имущества, следует отметить, что нормы действующего Гражданского кодекса Российской Федерации во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота. Представляется необходимым указать на стремление законодателя отвести ведущую роль наследованию по завещанию как наиболее эффективному способу распоряжения собственника своим имуществом.

Следующим по важности нормативным правовым актом в области наследования являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и ряд подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нотариата, например:

- приказ Минюста РФ от 6 августа 2001 г. № 233 «Об утверждении инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения»;

- приказ МВД РФ от 26 ноября 1996 г. № 624 «О порядке регистрации транспортных средств», - письмо Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «Инструкция по применению Закона Российской Федерации «О государственной пошлине».

Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, содержат такие федеральные законы, как:

- от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «06 обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ч. 2 ст. 6, ст. 11);

- от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ч. 3 ст. 10, ч. а. 11);

- от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (ст. 5);

- от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации» (ч. 3 ст. 23);

- от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ч.

3 ст. 16, ч. 1ст. 38);

- от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 17).

К отношениям по наследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», который устанавливает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов (ст. 25). Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении данных музейных предметов и музейных коллекций, государство имеет право осуществить выкуп содержимых предметов в соответствии с российским гражданским законодательством.

Также права наследования регламентируют нормы Семейного кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 60, ч. 4 ст. 71, ч. 3 ст. 74), Земельного кодекса Российской Федерации (глава IV), различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике применения норм наследственного права коллизионные вопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ и Конституционном Суде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях.

Кроме законов наследственные отношения регулируются подзаконными нормативными актами. К ним (в порядке убывания юридической силы) относятся: указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, которые не должны противоречить Конституции Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации и иным законам. В случае противоречия Указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу Российской Федерации или иному федеральному закону применяются нормы Гражданского кодекса или соответствующего закона.

Наиболее значимые из Указов Президента Российской Федерации, регулирующих отношения наследственного права:

- от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об утверждении положения о консульском учреждении Российской Федерации»;

- от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами»;

- от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации».

Постановления Правительства РФ, регулирующие отношения наследственного права:

- от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»;

- от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»;

- от 13 марта 2002 г. № 152 «О выплате в 2002 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации и некоторых страховых организациях».

Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти в случаях и в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами, могут издавать свои акты, содержащие нормы наследственного права. Примером могут служить:

- инструкция Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995 г. № 32 «О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»;

- инструкция Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 «О порядке учетa, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и вкладов»;

- письмо МНС России от 22 октября 2002 г. № 04-3-09/ 1233-АК031 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования»;

- письмо МНС России от 20 января 2003 г. № 04-4-09/1267-Б901 «Об определении размера ставок налога с имущества, переходящего в порядке наследования».

Кроме официальных норм законодательства существуют еще leges non criptae (неписаные законы), к которым относятся правила поведения, не предусмотренные законодательством, как зафиксированные, так и не зафиксированные в каком-либо документе. К таким правилам поведения в гражданском праве законодатель относит обычаи делового оборота – сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, которые не нашли своего отражения в нормативных правовых актах (ст. 5 ГК РФ). Причем если такие обычаи противоречат положениям законодательства или договору, они не подлежат применению.

Поскольку наследственное право не регулирует договорные отношения и отношения в сфере предпринимательской деятельности, то обычаи делового оборота не могут быть отнесены к правилам поведения, которыми могут быть урегулированы спорные вопросы, возникающие в случае отсутствия непосредственного указания закона.

Несмотря на то, что в России судебная практика не является источником права, тенденции ее развития в конкретном регионе нередко оказывают существенное влияние на принятие судьей того или иного решения. Более того, ведущие цивилисты России не раз высказывали мнение о том, что разъяснения пленума Верховного Суда РФ представляют собой не что иное, как толкование законодательства. В них выражается официальная позиция Верховного Суда РФ по тем или иным сложным и важным вопросам судебной практики.

1. Дайте определение наследственного права как подотрасли гражданского права.

2. Охарактеризуйте предмет наследственного права.

3. Охарактеризуйте метод наследственного права.

4. Перечислите принципы наследственного права.

5. Какова роль принципов и норм международного права и международных договоров в регулировании наследования в Российской Федерации?

6. Назовите источники наследственного права.

7. Что следует понимать под законодательством о наследовании?

8. Какова система источников наследственного права?

9. Какова связь норма наследственного и международного права?

10. Какие федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержат нормы о наследовании?

Тест 1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства:

а) как единое целое;

б) в неизменном виде;

в) в неизменном виде и в один и тот же момент;

г) как единое целое и в один и тот же момент;

д) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Тест 2. Наследование регулируется:

а) Трудовым кодексом Российской Федерации;

б) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;

в) Гражданским кодексом Российской Федерации;

г) Налоговым кодексом Российской Федерации;

д) всеми перечисленными выше.

Тест 3. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства:

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги;

б) деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности;

в) вещи, имущественные права и обязанности;

г) имущественные и неимущественные права и обязанности;

д) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.

Тест 4. Не входят в состав наследства:

а) вещи;

б) деньги и ценные бумаги;

в) имущественные права и обязанности;

г) имущественные и неимущественные права и обязанности;

д) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Тест 5. Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть:

а) действия;

б) события;

в) факты;

г) все перечисленное выше;

д) нет правильных ответов.

Тест 6. Основанием невозникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения являются:

а) смерть исполнителя завещания – душеприказчика;

б) наличие родства наследника с наследодателем;

в) отсутствие завещания у наследодателя;

г) лишение наследника наследственных прав наследодателем;

д) все перечисленное выше.

Тест 7. В случае установления судом оснований, устраняющих наследников от наследования, требуется ли нотариусу дополнительное решение суда о лишении наследника прав на наследство:

а) требуется всегда;

б) требуется по просьбе нотариуса;

в) требуется по просьбе заинтересованных лиц;

г) требуется, если на этом настаивают другие наследники;

д) не требуется никогда.

Тест 8. В качестве наследодателя могут выступать:

а) физические лица;

б) юридические лица;

в) Российская Федерация и муниципальные образования;

г) общественные организации;

д) все вышеперечисленные субъекты.

Тест 9. В соответствии с Гражданским кодексом к наследованию как по завещанию, так и по закону могут призываться:

а) юридические лица;

б) Российская Федерация;

в) субъекты Российской Федерации;

г) муниципальные образования;

д) общественные организации.

Тест 10. К субъектам наследственного правоотношения относятся:

а) наследодатель;

б) наследник;

в) отказополучатель;

г) кредиторы наследодателя;

д) все перечисленные в пунктах «а»–«в».

Г Л А В А 2. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ

ПРАВООТНОШЕНИЙ

2.1. Юридическая сущность наследственного правоотношения Под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а переходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Иными словами, новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, заменяя его собой.

«Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим, или универсальным, правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, т.е. наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц»10. Действующее законодательство определяет наследование как переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК РФ не следует иное (ст. 1110 ГК РФ).

От универсального правопреемства следует отличать преемство частное или сингулярное. Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом), и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие (например, предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д.). Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является. Универсальность правопреемства, которую обеспечивает наследование, состоит в том, что к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, принадлежавшие ему при жизни. Исключение составляют права и обязанности, которые носят личный характер. Причем наследство переходит как единое целое, как вся совокупность прав и обязанСм.: Чельцова Н. В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании // Информационная система «Кодекс»: Раздел «Наследственное право».

ностей умершего. Поэтому посредством универсальности наследования наследник как бы занимает место наследодателя, принимает на себя совокупность практически всех юридических отношений, участником которых при жизни был его предшественник. Этим универсальное преемство отличается от сингулярного преемства, при котором из всех юридических прав и обязанностей лицу предается какое-либо отдельное право.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Такой переход осуществляется «в один и тот же момент» – со времени открытия наследства, независимо от времени фактического принятия наследства (ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Данная концепция характерна и для стран континентальной Европы. Вместе с тем в Англии и США имущество наследодателя первоначально переходит к так называемому «личному представителю» наследодателя, который впоследствии передает наследникам лишь часть, оставшуюся после расчетов с кредиторами.

Универсальность наследования обеспечивает непрерывность правоотношений. Данный тезис находил свое отражение в древнем праве самых различных народов и обозначался целым рядом афоризмов: «мертвый открывает глаза живому», «мертвый наследует живому», «мертвый хватается за живого».

Практическое отражение универсальности наследования можно проиллюстрировать на следующем примере. Наследник принял наследство, состоящее из квартиры. Впоследствии, получив свидетельство о праве на наследство, oн узнал, что наследодателю также принадлежал земельный пай. В данном случае нет необходимости обращаться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. При отсутствии спора наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство. Наследственное правоотношение следует отличать от наследования, поскольку весь процесс наследования не может быть охвачен одним правоотношением. При наследовании возникает целый комплекс юридических отношений. Сюда входят, например, правоотношения, возникающие: из факта открытия наследства; исполнения завещания; по принятию наследства; по отказу от наследства; по приращению наследственных долей;

по наследственной трансмиссии и др. Каждое отдельное наследственное правоотношение позволяет его субъекту реализовать отдельное принадлежащее ему право. Очевидно, что понятие «наследование» шире, чем «наследственное правоотношение».

2.2. Субъекты наследственного правоотношения Субъекты наследственных правоотношений – лица, которые являются участниками этих правоотношений. Наследодателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства:

при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).

В настоящее время дискуссионным остается вопрос о возможности считать наследодателя участником таких правоотношений. Безусловно, если бы не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе с тем со смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому можно говорить, что наследодатель «создает» наследство, является носителем прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии возникают правоотношения, участником которых он уже не может являться. Наследодателя можно было бы считать субъектом правоотношения только в случае, если бы отечественное законодательство допускало возможность составления наследственного договора, смысл которого состоит в прижизненном разделе наследства.

Наследник – лицо, указанное в завещании или определенное нормами закона в качестве преемника наследодателя. Представляется интересным то первоначальное значение наследника, которое отражено в римском праве.

Здесь наследник выступал преемником не только имущества, но и религии, нравственных заветов, власти главы семейства. Римские юристы отмечали, что наследник «вступает не столько в обладание имуществом оставителя наследства, сколько в юридическое состояние его, во всё и всеобщее право его». Последующее развитие общественной жизни значительно изменяет наследование, но оставляет взгляд на наследника как на преемника наследодателя.

В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом.

При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин России оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государствуправопреемнику, т.е. к Российской Федерации. Юридические лица (в том числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;

- зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

- лица, указанные в завещании;

- юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;

- Российская Федерация – по завещанию;

- субъекты Российской Федерации – по завещанию;

- муниципальные образования – по завещанию;

- иностранные государства – по завещанию;

- международные организации – по завещанию;

- Российская Федерация (выморочное имущество) – наследование по закону.

Итак, законодатель выделяет 10 основных позиций. Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут стать наследниками как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, опекуны, попечители.

В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны быть родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица.

Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя будет наследоваться по закону.

Необходимо отметить, Российская Федерация является исключительным наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого имущества по закону государством. Имущество признается выморочным, если (ст. 1151 ГК РФ):

- у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

- наследники не имеют права наследовать;

- наследники отстранены от наследования;

- никто из наследников не принял наследства;

- все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

В отношении граждан, которые могут призываться к наследованию, существует одно обязательное условие: они должны быть достойными наследниками. Лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники». Прежде всего, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или другим лицам доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя или его наследников, например: покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо намерение совершить подобное покушение; подделка, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий в осуществлении последней воли путём обмана наследодателя, а также иные противоправные действия.

Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном характере таких противоправных действий. Лица, совершившие преступления по неосторожности или в состоянии невменяемости от наследования не отстраняются. В то же время сохраняют право наследовать граждане, которым наследодатель завещал своё имущество после утраты ими права наследовать в результате совершения ими соответствующих противоправных действий.

Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В этом случае родители, лишённые родительских прав, автоматически становятся недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.

2 ст. 1117 ГК РФ).

Две эти категории недостойных наследников отстраняются от наследования только по закону, но наследодатель вправе оставить завещание в пользу недостойного наследника. Здесь можно принести следующий пример. Внучка наследодателя являлась единственной наследницей по завещанию. Сестра умершего обратилась с иском о признании завещания недействительным, указав, что внучка недостойно себя вела по отношению к умершему, не ухаживала за ним, отбирала деньги и т.д. Решением суда в иске было отказано, поскольку наследодатель не отменил завещание, в то время как мог это сделать.

Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве. Решение вопроса о признании лица недостойным наследником возможно только в рамках наследственных правоотношений, т.е.

после открытия наследства. Так, по одному из дел суд отказал в признании лица недостойным наследником, поскольку эти требования были заявлены до открытия наследства, т.е. когда наследодатель был жив.

Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому лицу необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает: смерть гражданина; объявление гражданина умершим.

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства.

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано определение круга лиц, которые выступят наследниками, состава наследственного имущества, начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству. На день открытия наследства определяются меры защиты наследственного имущества и законодательства, применяемого к наследственным правоотношениям. Место и время его открытия определяет то законодательство, которому подчинены отношения по наследованию. По общему правилу – это законы, действовавшие в день смерти наследодателя в месте открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В случаях, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества, а если имущество находится и разных местах – место открытии наследства определяется по входящему в состав наследственной массы недвижимому имуществу. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение. Это необходимо для того, что бы решить какая нотариальная контора может оформить наследственное дело, принять меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства, а также вправе выдать свидетельство о праве на наследство, принять претензии кредиторов наследодателя и т. д.

Доказательствами места открытия наследства являются, например, справка ЖЭУ или справка с места работы наследодателя с сообщением адреса его места жительства, либо аналогичная справка из отделения полиции.

В практическом отношении представляет интерес ситуация, когда наследодатель не был зарегистрирован по какому-либо адресу. Здесь при разрешении вопроса о месте открытия наследства неприменимы правила о месте нахождения наследственного имущества, поскольку место жительства наследодателя известно, но не может быть подтверждено документально. Как правило, в случае полного отсутствия документов, по которым можно было бы определить место жительства гражданина, наследники должны предоставить нотариусу вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства, вынесенное в порядке с подп. 9 п. 2 ст. 264 ГПК РФ.

Неправильное определение места открытия наследства может принести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследство.

Открытие наследства – это юридический факт. Наследство открывается со смертью гражданина или после объявления судом гражданина умершим.

День смерти гражданина – это день физической смерти гражданина, после чего возникают правоотношения наследников по поводу имущества гражданина. В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть признан умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший во время ведения военных действий, может быть признан судом умершим не ранее чем через два года после окончания военных действий. Для открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом оформление наследственных прав должно производиться раздельно в отношении каждого из них. Указанные лица называются коммориентами (от лат. commorientes – умирающие одновременно).

Таким образом, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не принимается. М.Ю. Барщевский справедливо указывает, что данный подход частично ограничивает правоспособность широкого круга лиц (наследников, отказополучателей) и ставит её в зависимость от «дожития» до конца календарных суток, что противоречит п. 1 ст. 22 ГК РФ, в силу которой ограничение правоспособности возможно только в порядке и в случаях, установленных законом. Например, муж и жена попадают в аварию. Муж умирает в 2 часа ночи, а жена, в пределах тех же суток, в 23 часа.

Жена 21 час сохраняет полную дееспособность и может осуществлять даже принятие наследства, вызвав нотариуса и передав ему соответствующее заявление. Тем не менее, она уже не считается субъектом правоотношений и лишена всяких возможностей принять наследство после смерти мужа11.

Достаточно интересно, на наш взгляд, решается подобная проблема в зарубежном законодательстве. Так, по французскому праву, если нельзя установить, кто из лиц умер первым, то предположение о том, кто пережил других, устанавливается обстоятельствами дела, а если они не известны, в соответствии с возрастом и полом. При этом если коммориенты были младше пятнадцати лет, предполагается, что старший по возрасту пережил других, а если старше шестидесяти, то младший по возрасту пережил других. В случаях, когда возраст погибших был от пятнадцати до шестидесяти лет, предполагается, что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте, или если разница в возрасте не превышает года. Если погибшие были одного пола, то «в порядке природы должно быть принято так: более молодой считается пережившим старшего по возрасту» (ст. 720–722 Гражданского кодекса Франции).

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, завещание утрачивает свою юридическую силу, а наследство открывается после каждого из умерших.

Факт открытия наследства подтверждается свидетельством органов загса о смерти наследодателя. В случае если органы загса отказывают в выдаче свидетельства о смерти гражданина, лицо, которому отказывают, вправе обратиться в суд и обжаловать это решение. Факт смерти подтверждается также сообщением (извещением и т. д.) о гибели на фронте Великой Отечественной войны, других локальных конфликтах, справкой о смерти наследодателя.

В чем заключается юридическая сущность универсального правопреемства?

Чем сингулярное преемство отличается от универсального?

Что является основанием открытия наследства?

Как определяется место открытия наследства?

Как определяется время открытия наследства?

Наследуют ли друг после друга коммориенты?

Каковы основания призвания к наследованию юридических лиц?

Какие субъекты гражданского права могут призываться к наследованию?

См. Барщевский М. Ю. Наследственное право : учеб. пособие. – М. : Белые альвы. 1995. 315 с.

9. Какие лица не могут призываться к наследованию?

10. В каких случаях родители не могут наследовать после своих детей?

Тест 1. Наследство открывается, если гражданин:

а) находится без сознания (в коме);

б) находится в летаргическом сне;

в) объявлен судом безвестно отсутствующим;

г) умер;

д) неизлечимо болен.

Тест 2. Факт смерти гражданина устанавливается на основании:

а) медико-биологических данных;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим;

в) решения суда в случае отказа загса в регистрации события смерти гражданина;

г) свидетельских показаний о гибели гражданина;

д) всего указанного в пунктах «а»–«в».

Тест 3. Временем открытия наследства считается день:

а) исчезновения гражданина;

б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим;

в) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим;

г) объявление судом гражданина умершим;

д) смерти гражданина.

Тест 4. В случае объявления гражданина умершим при обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, временем открытия наследства считается:

а) день вступления решения суда в законную силу;

б) день, указанный в решении суда;

в) день получения последних известий о нем;

г) день, указанный очевидцами несчастного случая;

д) день обнаружения останков гражданина.

Тест 5. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, называются:

а) легатарии;

б) коммориенты;

в) доминусы;

г) гесторы;

д) насцитурусы.

Тест 6. В случае, когда факт смерти гражданина устанавливает суд, временем открытия наследства считается:

а) день смерти, указанный в решении суда;

б) день вступления в законную силу решения суда;

в) день получения наследником решения суда;

г) день регистрации органом загса его смерти в соответствии с решением суда;

д) день получения наследниками свидетельства о смерти.

Тест 7. Местом открытия наследства является:

а) место жительства наследников первой очереди;

б) место жительства наследников второй очереди при отсутствии наследников первой очереди;

в) место жительства других наследников при отсутствии наследников первой и второй очереди;

г) место жительства наследодателя;

д) место рождения наследодателя.

Тест 8. Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения входящего в его состав:

а) недвижимого имущества;

б) наиболее ценной части движимого имущества при отсутствии недвижимого имущества;

в) движимого имущества при отсутствии недвижимого имущества;

г) место нахождения последнего приобретенного наследодателем имущества;

д) одно из указанных в пунктах «а»–«в».

Тест 9. Ценность наследственного имущества определяется исходя из его:

а) стоимости в день покупки;

б) покупной стоимости с учетом процента износа;

в) рыночной стоимости на день оценки;

г) стоимости на день открытия наследства;

д) стоимости на день получения наследниками свидетельства о праве на наследство.

Тест 10. К наследованию могут призываться граждане:

а) ограниченно дееспособные;

б) достигшие 14-летнего возраста;

в) находящиеся в живых на день открытия наследства;

г) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми;

д) все перечисленные выше

Г Л А В А 3. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

В России наследование осуществляется по завещанию и по закону (ст.

1111 ГК РФ). При этом наследование по завещанию в настоящее время приобрело приоритетное значение. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

В юридической литературе отмечается, что выражение «наследование по закону» время от времени вызывает критику, и том числе и специалистов в данной области. Утверждается, что оно не точно, поскольку наследование по завещанию тоже осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Однако основания наследования нельзя жёстко противопоставлять друг другу – одно как «законное», а другое как осуществляемое «вне закона».

В ГК РФ речь идёт именно об основаниях наследования – в одном случае имущество наследодателя переходит к наследникам непосредственно на основании норм закона, а и другом – таким непосредственным основанием наследования является завещание, в котором выражена последняя воля наследодателя12. Г.Ф. Шершеневич справедливо отмечал, что «догматическое соотношение между обоими видами не изменится от признания наследования по завещанию только допускаемой законом заменой законного наследования, вариацией на законную тему»13.

На практике нередко встречаются случаи, когда часть имущества переходит к наследникам в силу завещания, а другая часть наследуется в соответствии с законом. Существование завещания не всегда исключает наследование по закону. Имущество умершего или его часть, несмотря на наличие завещания, наследуется по закону, например, в случаях, когда:

- наследодатель отменил составленное завещание;

- завещано не всё имущество и тогда незавещанная часть переходит к наследникам по закону (среди которых могут оказаться и наследники по завещанию). Например, один из двух сыновей умершего наследует завещанную ему дачу, но как наследник по закону наследует вместе с другим сыном (т.е.

своим братом) не упомянутый в завещании автомобиль;

- названный в завещании наследник может безоговорочно отказаться от наследства, либо оказаться недостойным наследником и тогда завещанное такому наследнику имущество переходит к наследникам по закону;

- необходимый наследник реализует свое право на обязательную долю;

- завещание может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным законом. В подобных случаях несостоявшееся наследование по завещанию опять-таки заменяется наследованием по закону. Это См.: Маковский А. Наследование по закону: реальность и перспектива // Закон. – 2001. – № 4. – С. 16.

См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – СПб., 1907.

происходит в отношении всего наследства, если завещание недействительно в целом, или соответствующей его части, если оно недействительно частично.

Призвание к наследованию возможно только по тем основаниям, которые предусмотрены в законе. Поэтому, например, неправомерным будет определение порядка наследования в брачном договоре супругов.

3.1.1. Юридическая сущность завещания Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ). Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданскоправовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей, что представляется мало реальным, а при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателей и т.п.

3.1.2. Форма и порядок совершения завещания Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам:

- завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ);

- закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса, с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ);

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. ГК РФ).

Завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст.

1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.

Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате). Кроме того, завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, когда законом им предоставлено право совершения нотариальных действий (см., например, ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате). При удостоверении завещаний указанные должностные лица обязаны соблюдать правила Гражданского кодекса РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания является новый для современного российского наследственного права вид завещания – завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к форме завещания, порядку его совершения и нотариального удостоверения):

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции (в частности, территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии в субъектах Российской Федерации) нотариусу по месту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу, осуществляющему свою деятельность в том нотариальном округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В то же время, исходя из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ, и учитывая специфический правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате), Гражданский кодекс РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. ГК РФ предоставлено право удостоверять завещание, принять все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает такое желание.

В части третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях; этого не было в ранее действовавшем ГК РСФСР. Введение в правоотношения указанных лиц усложняет процессуальную сторону наследования, но в то же время создает дополнительные гарантии для реализации прав граждан в соответствии с законом, а также увеличивает объем доказательств (свидетельские показания), которые могут быть приобщены к делу в случае судебного разрешения спора о наследовании.

В случаях, когда при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, то ими не могут быть (а также не могут подписывать завещание вместо завещателя) в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:

- нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

- граждане, не обладающие полной дееспособностью;

- неграмотные;

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда совершается закрытое завещание.

Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу.

Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший порядок определения наследственной массы (в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР вклад в государственном банке исключался из состава наследства), что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя. Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на основании paссматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы. Такое толкование данной нормы соответствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Положениями п. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован не предусмотренный ранее действовавшим гражданским законодательством особый порядок нотариального удостоверения завещаний – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание; о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Использование в содержании данной нормы термина «собственноручно» указывает на обязательность написания текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус, принимая такое завещание, должен разъяснить указанные положения завещателю и вправе отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания требованиям п. ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возникновении сомнений в том, собственноручно ли написано и подписано наследодателем завещание. Если такие сомнения подтвердятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого завещания. Требования к содержанию протокола должны четко соблюдаться нотариусом, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Еще одним нововведением в порядок составления завещания является предусмотренная в части третьей Гражданского кодекса РФ возможность изложения гражданином своей последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить письменное завещание, удостоверив его в соответствии с требованиями ст. 1124-1128 ГК РФ. Применительно к данному виду завещаний ст. 1129 ГК РФ установлены правила его совершения. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой именно завещание.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Такое требование должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства ст. 1154 ГК РФ.

Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не воспользуется этой возможностью, то завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.



Pages:     || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Новые поступления в библиотеку апрель 2013 г. ББК 65. Экономика. Экономические науки. 1. б65.292 Г12 Гавриленко, А. А. Эффект холдинга [Текст] : научно-популярное издание / А. А. Гавриленко ; под науч. ред. В. Ф. Медведева. - Мн. : Типография Макарова и К, 2012. - 320 с. : ил. Библиогр.: с. 302-317. - ISBN 978-985-6818-65-6. Сигла хранения: чз(эк.)5 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 1 2. б65.31-37 К43 Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование [Текст] :...»

«Годовой отчет ПАРТАД 2013 Содержание ПАРТАД сегодня Миссия и цели ПАРТАД Перспективы развития учетной системы Стратегические инициативы Построение систем внутреннего контроля и управления рисками Стандартизация профессиональной деятельности учетных институтов Развитие электронного документооборота Расширение направлений деятельности членов ПАРТАД Мероприятия в рамках концепции устойчивого развития Структура управления Персонал Финансовые и технологические ресурсы Отчетность по МСФО Текущие...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЯГОВЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЭРА Учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине Изыскания и проектирование железных дорог ИРКУТСК 2010 УДК 11.03 ББК 39.21 В 92 Составитель: В.В. Четвертнова, к.т.н., доцент кафедры изысканий, проектирования, постройки железных дорог и управления недвижимостью Рецензенты: М.С....»

«УТВЕРЖДАЮ: приказ № 109 от 01.09.2012г. Директор МБОУ Трубчевская гимназия _ А. Н. Живодеров _2012 год Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Трубчевская гимназия на 2012 - 2013 учебный год Принята на заседании педагогического совета МБОУ Трубчевская гимназия, протокол № 1 от 29.08.2012г. г. Трубчевск, 2012 г. Структура Образовательной программы МБОУ Трубчевская гимназия Раздел 1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание...»

«ГБОУ общеобразовательная школа-интернат № 16 среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов г. Москвы Рассмотрено СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ на заседании МО методист ОУМЦ СВОУ директор школы-интерната № Протокол № от (или зам.директора по УВР) 16 Председатель МО (подпись) (подпись) (подпись) Гнездилова Н.В. Соломатина С.Г. Боос Н.В. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Календарно-тематическое планирование по математике на 2013-2014 учебный год 4 классы 1 полугодие 2 полугодие год...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕКАБАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Лаишевского муниципального района Республики Татарстан Рассмотрено Согласовано Утверждено Руководитель ШМО Зам.директора по УВР Приказ № 62 от 29.08. 2012 г. /Фильчева С.В./ _ / Фильчева С.В./ Директор _ / Нигматзянова Г.Ф. / Протокол №1 от 28.08.2012 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСКУССТВУ МУЗЫКА 6 КЛАСС Барышевой Наталии Георгиевна, учителя 1 квалификационной категории 2013-2014 учебный год...»

«Тверское библиотечное общество Краеведческие исследования библиотек Тверские библиотечные чтения 2008 года Тверь 2009 ББК78.3 К78 Составители и редакторы: Л.А. Абрамова, заведующая научно-методическим отделом Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького Т.А. Ильина, зав. сектором Научной библиотеки Тверского государственного университета Краеведческие исследования библиотек : тверские библиотечные чтения 2008 года / Твер. библ. о-во. – Тверь, 2009. – 113 с. Статьи...»

«МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ТАШКЕНТСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ Г.С. Джамбакиева Учебное пособие Ташкент IQTISOD-MOLIYA 2012 УДК: 336.1(075) КБК: 65.261 Д40 Рецензенты: д-р экон. наук, проф. А.А. Каримов; д-р экон. наук, проф. А.С. Сотиволдиев Г.С. Джамбакиева Д40 Финансовый учет. Учебное пособие / Г.С. Джамбакиева; Мин-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, ТФИ. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2012. – 352 с. В пособии в...»

«1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ имени адмирала Г. И. Невельского Ю. А. КОМАРОВСКИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕФЕРЕНЦ-ЭЛЛИПСОИДОВ В СУДОВОЖДЕНИИ Учебное пособие Издание второе, переработанное и дополненное Владивосток 2005 УДК 621.396.932.1:629.783 Комаровский Ю.А. Использование различных референцэллипсоидов в судовождении: Учеб. пособие. Изд. второе, перераб. и дополн. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2005. – 341 с. В учебном пособии даны основные сведения по геофизическим полям Земли,...»

«Министерство образования Российской Федерации Челябинский государственный университет МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций Челябинск 2002 Цель настоящего пособия заключается в оказании помощи соискателям ученых степеней и руководителям диссертационных советов в правильной организации процедуры приема, предварительной экспертизы и защиты диссертации. В приложение вошли основные документы ВАК Министерства образования России о порядке присуждения...»

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 самостоятельного внеаудиторного изучения клинической иммунологии студентами лечебного факультета ВолгГМУ в 2012/2013 уч.г. Тема: Анафилактический шок. Этиология, патогенез, симптомы, классификация, неотложная терапия Основные вопросы для изучения: Анафилактический шок. Определение, эпидемиология, этиология, классификация. 1. Патофизиологические основы АШ. 2. Клиническая картина. 3. Диагностика и лечебные мероприятия: первая доврачебная помощь, первая врачебная 4....»

«Уважаемые выпускники! В перечисленных ниже изданиях содержатся методические рекомендации, которые помогут должным образом подготовить, оформить и успешно защитить выпускную квалификационную работу. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 280400 — Природообустройство, 280300 — Водные ресурсы и водопользование] / И. Б. Рыжков.— Санкт-Петербург [и др.] : Лань,...»

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена М.C.ПАК, В.Н. ДАВЫДОВ, М.К. ТОЛЕТОВА, А.Л.ЗЕЛЕЗИНСКИЙ ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебно-методического пособия по направлению 540100 – Естественнонаучное образование и 510500 – Химия для студентов педагогических вузов...»

«Г.М.ВОЛКОВ Объемные нанОматериалы Допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности Автомобиле- и тракторостроение УДК 539.2(075.8) ББК 22.36/37я73 В 67 Рецензент: Б. Б. Бобович, проф. кафедры Материаловедение и технология конструкционных материалов Московского государственного индустриального университета (МГИУ), д-р техн. наук, проф. Волков Г. М. В 67...»

«Управление образования и науки Тамбовской области Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Промышленно- технологический колледж МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по дисциплине: Организация производства для специальности 260502 Технология продукции общественного питания Мичуринск 2010 Одобрена предметной Составлена в соответствии с (методической) государственными требованиями к комиссией Технология минимуму содержания и уровню продукции...»

«Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету Предмет Ф.И.О. учителя Программа Основной учебник Методическое Дидактичес Дополни п.п (издание) сопровождение кое тельная обеспечение литература Лукашик В.И. Авторская Физика 7-9 классы Справочник по Физика 1 сборник вопросов программа Е.М. Е.М. Гутник, А.В. физике и и задач по физике. Гутник, А.В. Перышкин, М.: технике. 7-9 кл. – М.: Перышкин, М.: Дрофа, 2010 Пособие для Просвещение, Дрофа, 2010 учащихся. М.,...»

«Методическая разработка практического занятия по биохимии для студентов медицинского ф-та II курса Смысловой модуль 16 Биохимия питания и пищеварения. Основы витаминологии Тема 44. Основные понятия витаминологии. Витаминоподобные вещества Основные вопросы теми: 1.Определение, номенклатура и классификация витаминов 2.Общебиологическое значение витаминов и витаминоподобных веществ 3.Экзо- и эндогенные причины возникновения витаминной недостаточности 4.Авитаминозы, гиповитаминозы,...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по православной культуре для 8 класса разработана на основе авторской программы учебного предмета Православная культура для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006, 62 с. Цели и задачи рабочей программы: формирование мотивации к изучению духовно-мировоззренческих основ отечественной культуры, православной литературы; основ православной нравственности, морали, этики и...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Электростальский политехнический институт филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет МИСиС Проект Редакционно-издательский сектор Нанобашвили Н.В., Писарев С.В. Внутривузовское учебное издание Методические указания Рекомендовано методическим советом института ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 2012 УДК 373.167.1 Н 25 Рецензент канд.физ.-мат. наук, доц....»

«Г. М. БАДЬИН В. В. ВЕРСТОВ В. Д. ЛИХАЧЕВ А. Ф. ЮДИНА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению 653500 Строительство Москва – Санкт-Петербург Издательство Ассоциации строительных вузов 2006 1 УДК 693 (0758) Рецензенты: академик РИА, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии СССР, д-р техн....»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.