«И.В.Савина ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ 2 для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение Минск 2013 2 СОДЕРЖАНИЕ С. 3 - 5 Пояснительная записка С. 6 - 70 1. ...»
Основная обязанность хранителя – обеспечить сохранность вещей, принятых на хранение (ст. 781 ГК Республики Беларусь). При этом хранитель обязан принять все предусмотренные договором меры для того, чтобы обеспечить сохранность принятой на хранение вещи. Объем необходимых мер, их характер должны быть, прежде всего, определены в договоре, что позволит наилучшим образом решить все вопросы обеспечения сохранности вещи в каждом конкретном случае, исходя из характеристик вещи, особенностей хранения и т.п. (с максимальным учетом пожеланий поклажедателя).
Если договором условия о таких мерах не определены, то следует руководствоваться правилами, закрепленными в законе.
Тема 17. Страховые правоотношения Принято различать экономическое и правовое понятие страхования.
Экономическая суть страхования выражается в совокупности мероприятий по созданию особого денежного (страхового) фонда за счет взносов его участников, из средств которого страховая организация производит возмещение материального ущерба, а также выплату иных денежных сумм, вызванных действием стихийных сил природы, несчастными случаями либо наступлениям других обстоятельств.
Под страхованием в силу Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента от 25.08.2006г. № 530 «О страховой деятельности в Республике Беларусь», понимаются отношения по защите имущественных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, в том числе иностранных и международных, а также Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, иностранных государств при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет страховых резервов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страховых взносов (страховых премий).
Страхование дает возможность предпринимателю или гражданину быстро компенсировать понесенный ущерб от неблагоприятных событий, что в конечном итоге выгодно и государству, и личности.
Основные страховые термины:
Объект страхования – не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные:
с причинением вреда жизни или здоровью страхователя либо иного названного в договоре физического лица (личное страхование, не относящееся к страхованию жизни);
с достижением гражданами определенного возраста или с наступлением в их жизни иного предусмотренного в договоре страхового случая (личное страхование, относящееся к страхованию жизни);
с утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного названного в договоре выгодоприобретателя, либо с нанесением ущерба их имущественным правам, в том числе с возникновением убытков от предпринимательской деятельности в связи с невыполнением (выполнением ненадлежащим образом) своих обязательств контрагентами субъекта хозяйствования или с изменением условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам (имущественное страхование);
с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения страхователем или иным лицом, на которых такая ответственность может быть возложена, вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, либо с ответственностью по договору (страхование ответственности);
страхователи - граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, организации, в том числе иностранные и международные, а также Республика Беларусь и ее административнотерриториальные единицы, иностранные государства, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся таковыми в силу закона или акта Президента Республики Беларусь;
страховая выплата - сумма денежных средств, выплачиваемая страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. При имущественном страховании и страховании ответственности страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при личном страховании - в виде страхового обеспечения;
страховая деятельность - деятельность по страхованию, в том числе по сострахованию и перестрахованию;
страховая сумма (лимит ответственности) - установленная в законе, акте Президента Республики Беларусь или договоре страхования денежная сумма, в пределах которой, если иное не предусмотрено в законе, акте Президента, страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении страхового случая;
страховая стоимость - действительная стоимость имущества или предпринимательского риска. Страховой стоимостью считается:
для имущества - его действительная стоимость в месте нахождения в день заключения договора страхования;
для предпринимательского риска - убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь понес бы при наступлении страхового случая;
страховой агент - физическое лицо или организация, осуществляющая от имени страховой организации посредническую деятельность по страхованию;
страховой брокер - коммерческая организация, осуществляющая посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручения страховой организации или страхователя либо одновременно каждого из них на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности, выданного Министерством финансов;
страховой взнос (страховая премия) - сумма денежных средств, подлежащая уплате страхователем страховщику за страхование;
страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится страхование;
страховой случай - предусмотренное в договоре страхования или законодательстве событие, при наступлении которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю);
страховой тариф - ставка страхового взноса с единицы страховой суммы;
страховщики - коммерческие организации, созданные для осуществления страховой деятельности и имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности (далее - страховщики, страховые организации).
Страхование в силу законодательства делится на формы и виды. Такое деление основано на различных критериях.
По критерию оснований возникновения страховых правоотношений ст.
817 ГК и п. 3 Положения о страховой деятельности различают две формы страхования:
1. Добровольное. Осуществляется путем заключения договора между страхователем и страховщиком исходя из своего интереса и по своей воле, но в соответствии с законодательством. Страхователи граждане, в том числе иностранные, лица без гражданства, организации, в том числе иностранные и международные, а также Республика Беларусь и ее административнотерриториальные единицы, иностранные государства, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся таковыми в силу закона или акта Президента Республики Беларусь.
Условия, на которых заключается договор добровольного страхования, определяются в правилах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков и согласованных с Министерством финансов. Положением о страховой деятельности установлено, что срок действия договоров добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий не может быть менее трех лет.
устанавливается страховщиками по согласованию с Министерством финансов.
2. Обязательное. Будет иметь место в случаях, когда законами или актами Президента Республики Беларусь на указанных в них лиц возлагается обязанность по страхованию жизни, здоровья или имущества либо своей гражданской ответственности. Такое страхование осуществляется за счет страхователя, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Объекты обязательного страхования, страховые риски и размеры (минимальные размеры) страховых сумм (лимитов ответственности) определяются законами и актами Президента Республики Беларусь.
Обязательное страхование может осуществляться в силу законодательства только страховыми организациями, в уставных фондах которых более процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц, если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.
Страхование в соответствии с п. 2 ст. 819 ГК и п. 2 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента № 530, делится на виды в зависимости от объекта страхования:
1. Личное страхование:
личное страхование, не относящееся к страхованию жизни. Объект такого страхования - не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни или здоровью страхователя либо иного названного в договоре физического лица;
личное страхование, относящееся к страхованию жизни. Объект такого страхования - не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с достижением гражданами определенного возраста или с наступлением в их жизни иного предусмотренного в договоре страхового случая.
Личное добровольное страхование в основном осуществляется на основании договора личного страхования, особенности которого предусмотрены ст. 820 ГК.
2. Имущественное страхование. Объектами такого страхования выступают не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные:
с утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного названного в договоре выгодоприобретателя;
либо с нанесением ущерба их имущественным правам, в том числе с возникновением убытков от предпринимательской деятельности в связи с невыполнением (выполнением ненадлежащим образом) своих обязательств контрагентами субъекта хозяйствования или с изменением условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам.
Некоторые особенности такого вида страхования установлены стст.
821-822 ГК.
3. Страхование ответственности. Объектами такого страхования выступают не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные:
с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения страхователем или иным лицом, на которых такая ответственность может быть возложена, вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Особенности страхования ответственности за причинение вреда содержит ст. 823 ГК;
либо с ответственностью по договору. Особенности страхования ответственности по договору определены ст. 824 ГК.
В соответствии с п. 4 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь осуществляются:
1. Следующие виды обязательного страхования:
обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам;
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь;
обязательное страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением;
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы;
обязательное страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета);
иные виды обязательного страхования, определенные в актах Президента Республики Беларусь или законах;
Иные виды обязательного страхования могут быть определены в актах Президента Республики Беларусь или законах.
2. Добровольное страхование в соответствии с правилами страхования, утвержденными страховщиком либо объединением страховщиков и согласованными с Министерством финансов, имеет свое деление на виды, включая виды, на которые указано в п. 4.2. Положения о страховой деятельности.
Интересы, страхование которых не допускается вне зависимости ни от формы, ни от вида страхования определены ст. 818 ГК:
страхование противоправных интересов;
страхование убытков от участия в играх, лотереях, пари;
страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.
Перестрахованием (ст. 857 ГК) является страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обязательств у другого страховщика (перестраховщика). Страховщик, заключивший с перестраховщиком договор о перестраховании, остается ответственным перед страхователем в полном объеме в соответствии с договором страхования.
Сострахованием (ст. 843 ГК) является правоотношение, в силу которого объект страхования застрахован по одному договору совместно несколькими страховщиками.
В таком договоре должны содержаться условия, определяющие права и обязанности каждого страховщика. В случае нарушения этого требования (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения или страхового обеспечения.
Обобщающее понятие договора страхования дано в ст. 819 ГК:
соглашение, в силу которого одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного законодательством или договором события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору имущественным интересам (произвести страховую выплату в виде страхового возмещения или страхового обеспечения) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию).
Договоры страхования являются возмездными, двусторонними, консенсуальными.
Тема 18. Договор поручения Договор поручения – это соглашение, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия (п.1 ст.861 ГК).
Договор поручения является двусторонним, т.к. права и обязанности лежат на обеих сторонах: доверитель имеет право требовать исполнения действий в соответствии с договором и обязуется принять исполненное;
поверенный имеет право отказаться от договора поручения в любое время и обязан выполнять поручение в соответствии с указаниями доверителя.
Сторона, исполняющая юридические действия в интересах другой стороны, именуется поверенным, сторона, для которой совершаются эти действия, - доверителем. Как доверителями, так и поверенными, могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие необходимой правоспособностью и дееспособностью. При этом необходимо иметь в виду, что юридические лица обладая специальной правоспособностью, при заключении договоров поручения не должны выходить за ее пределы.
Поверенными, действующими в качестве коммерческого представителя, могут быть коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие в необходимых случаях лицензией на право осуществления функций представителя в соответствующей сфере (например, в сфере страховой деятельности).
Договор поручения – консенсуальный, т.к. права и обязанности по договору возникают с момента достижения соглашения сторон;
предполагается безвозмездным. Возмездным договор поручения является, если выплата вознаграждения поверенному предусмотрена законодательством или договором (ч.1 п.1 ст.862 ГК). Если договор поручения связан с осуществлением сторонами либо одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить поверенному вознаграждение (ч.2 п. ст.862 ГК).
Срок, в течение которого должно быть выполнено поручение, может быть указан в самом договоре. Если это указание отсутствует, поверенный вправе действовать в пределах срока, указанного в доверенности. При заключении договора на срок, превышающий максимальный срок действия доверенности (более 3 лет), доверитель обязан по истечения срока действия доверенности выдать новую. Срок, на который выдана доверенность, зависит от характера поручения. Он может определяться определенным периодом, в течение которого должно быть исполнено поручение, либо календарной датой.
Предметом договора являются юридические действия, т.е. действия, влекущие правовые последствия (например, заключение договора найма жилого помещения, получение заработной платы). При осуществлении этих действий проявляются характерные для договора поручения структурные связи, характеризующие внешнюю и внутреннюю сторону отношений доверителя и поверенного. Внутреннюю сторону составляют отношения между доверителем и поверенным по урегулированию их отношений.
Внешнюю сторону составляют действия поверенного с третьими лицами в интересах доверителя.
Цена оказываемых услуг определяется возмездным договором. При отсутствии такого условия, размер вознаграждения определяется ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (п.2 ст.862 ГК).
Форма договора поручения определяется общими правилами о форме сделок и форме договора. В силу этого договоры поручения между гражданами могут заключаться в устной и письменной форме, между юридическими лицами – только в письменной. Заключая договор поручения, доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором юридических действий.
Обязанности доверителя:
1) выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения (п.1 ст.865 ГК), за исключением случаев, когда полномочия поверенного следуют из обстановки (п.1 ст.183 ГК);
2) обеспечить поверенного средствами, необходимыми для выполнения поручения, если иное не предусмотрено договором; если поручение связано с расходами – выдать аванс;
3) принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором (деньги, вещи, документы и др.). Однако если поверенный отступил от требований договора, доверитель вправе не выполнять указанные выше действия;
4) возместить поверенному понесенные издержки, которые были необходимы для выполнения поручения;
5) выплатить поверенному вознаграждение, если в соответствии со ст.862 ГК договор поручения является возмездным.
Обязанности поверенного:
1) исполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Он вправе отступить от требований доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. При этом поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным;
2) при осуществлении поверенным функций коммерческого представителя доверитель может предоставить ему право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса. В таком случае коммерческий представитель обязан в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях;
3) исполнить поручение лично. Вместе с тем закон предусматривает возможность передоверия (ст.188 ГК). Однако передоверие допускается лишь в двух случаях: если поверенный уполномочен на это доверенностью или если вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов доверителя. Поверенный, передавший полномочия другому лицу, должен известить об этом доверителя и сообщить ему необходимые сведения о своем заместителе. Неисполнение этой обязанности возлагает на поверенного ответственность за действия заместителя как за свои собственные.
4) если возможный заместитель поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за его действия. Однако если передача исполнения поручения иному лицу в договоре не предусмотрена либо предусмотрена, но заместитель не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя (ст.866 ГК);
5) сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
6) по завершении всех действий передать поверенному все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;
7) по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения немедленно возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек, представить отчет о выполненном поручении с приложением соответствующих документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения (ст.864 ГК).
Тема 19. Договор комиссии Согласно ст. 880 ГК Республики Беларусь по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознагаждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.
Исходя из содержания указанной нормы можно выделить следующие квалифицирующие признаки договора комиссии:
1. Одна сторона соглашения (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны совершить одну или несколько сделок;
2. Эти сделки сторона соглашения (комиссионер) совершает от своего имени, но за счет другой стороны (комитента);
3. По совершенным с третьими лицами сделкам приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Характеристика договора:
Сторонами договора комиссии являются:
комитент, лицо, в интересах и за счет которого совершаются предусмотренные договором сделки (например, производители сельхозпродукции реализуют через магазины потребительской кооперации;
резиденты Республики Беларусь, пользующиеся услугами дилерских фирм при продаже товаров на экспорт и т.д.);
комиссионер – лицо, уполномоченное на совершение сделок (например, комиссионные магазины, магазины системы потребительской кооперации, дилерские фирмы и т.д.).
Предмет договора комиссии составляет перечень видов сделок, которые обязуется совершить комиссионер. Следует отметить, что круг сделок, заключаемых комиссионером по поручению комитента, белорусским гражданским законодательством не ограничен, кроме тех, которые должны совершаться лично. Договором, как правило, определяются конкретные условия совершения сделок, минимальные (максимальные) цены продажи (покупки), а также иные указания комитента относительно сделок.
Цена, по которой комиссионер обязан реализовать (приобрести) имущество не является существенным условием договора комиссии, но как правило устанавливается в договоре. Однако отчуждение (приобретение) имущества комиссионером должно осуществляться с выгодой для комитента.
Применительно к договору комиссии выгода понимается как превышение суммы, вырученной за реализацию имущества комитента по сравнению с условиями, обозначенными комитентом.
Размер и порядок выплаты комиссионного вознаграждения и условия возмещения расходов, связанные с исполнением договора, определяются договором. Однако ни первое, ни второе не является существенным условием. Если стороны не предусмотрели размер и порядок выплаты комиссионного вознаграждения, то применяется порядок выплаты, установленный ГК: комиссионное вознаграждение выплачивается после исполнения договора комиссии (п. 1 ст. 891 ГК), а для определения размера вознаграждения закон допускает применение п. 3 ст. 394 ГК.
Договор комиссии может заключаться и на следующих условиях:
как с указанием, так и без указания срока его действия (ст. ГК);
с указанием или без указания территории его исполнения;
с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам права совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства;
с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии (п.2 ст. 880 ГК).
Тема 20. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) Определение договора франчайзинга закреплено в п. 1 ст. 910 ГК.
Согласно данной нормы по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) (далее - договор франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и нераскрытой информации, в том числе секретов производства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной собственности (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором франчайзинга, для использования в предпринимательской деятельности пользователя.
Из данного определения следует, что договор франчайзинга характеризуется следующими основными признаками:
1) является разновидностью предпринимательской сделки;
2) является взаимным договором;
3) рассматривается как комплексный договор, включающий в себя элементы пользования правами на интеллектуальную собственность, оказания услуг, купли-продажи, отношений простого товарищества;
4) является возмездным;
5) как правило, представляет собой срочную сделку;
6) является консенсуальным.
Договор франчайзинга является разновидностью лицензионных договоров, так как основным обязательством правообладателя является предоставление им пользователю комплекса исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Обычные лицензионные договоры дают право лицензиату использовать отдельные объекты интеллектуальной собственности (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, изобретение, полезную модель и др.). По договору франчайзинга правообладатель предоставляет целый комплекс прав, используя которые пользователь может организовать свой бизнес, создавая соответствующие хозяйственные комплексы (магазины, кафе, рестораны, гостиницы, автозаправочные станции, мойки, химчистки и др.).
Согласно п. 3 ст. 910 ГК сторонами договора франчайзинга могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
интеллектуальные права, использование которых он разрешает пользователю за вознаграждение. Это должно быть лицо, официально зарегистрированное как субъект предпринимательской деятельности.
Пользователем является лицо, которое получает возможность использовать исключительные права. Эта сторона договора также должна иметь статус предпринимателя.
Предметом договора франчайзинга является предоставление правообладателем пользователю за вознаграждение комплекса исключительных прав, перечень которых не является исчерпывающим.
Договор франчайзинга предусматривает использование вышеперечисленного комплекса исключительных прав в определенном объеме (с установлением минимального и (или) максимального объема использования) с указанием или без указания территории их использования применительно к определенным видам предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 910 ГК).
Передача прав на пользование объектами интеллектуальной собственности включает их фактическую и юридическую передачу.
Фактическая передача предоставляет собой передачу правообладателем пользователю всей технической и коммерческой документации, а также предоставление в объективированной форме иной информации, необходимой пользователю для осуществления им прав, предоставленных по договору.
Юридическая передача прав заключается в оформлении этой передачи в порядке, установленном национальным законодательством.
Особенности правовых отношений по данному виду обязательств обуславливает необходимость соблюдения специальных требований к форме и порядку заключения договора комплексной предпринимательской лицензии. Форма договора франчайзинга – письменная (п. 1 ст. 910-1 ГК).
Сам договор подлежит регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодательством (п. 2 ст. 910-2 ГК). Несоблюдение требований о государственной регистрации договора франчайзинга влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным (п. 1 ст. ГК).
Размер вознаграждения является существенным условием данного договора и выплачивается пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки или в иной форме (п. 4 ст. 910 ГК).
Срок действия договора и условия его прекращения или продления оговариваются сторонами и должны быть отражены в договоре.
Тема 21. Доверительное управление имуществом По договору доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах верителя или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 895 ГК).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.
В соответствии со ст. 909 ГК доверительное управление имуществом может быть установлено в силу акта законодательства:
а) вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных ст. 36 и 39 ГК (при признании гражданина безвестно отсутствующим);
б) на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик);
в) по иным основаниям, предусмотренным ГК и иными актами законодательства.
Договор является реальным, так как вступает в силу с момента передачи имущества в доверительное управление.
Двухсторонним (взаимным), права и обязанности по договору возникают у обеих сторон.
Возмездным. Доверительное управление в соответствии с п. 1 ст. ГК осуществляется за плату.
Сторонами договора являются веритель и доверительный управляющий.
Вверителем (кредитором) имущества, передаваемого в доверительное управление, может быть как собственник, так и другое лицо в случаях, специально предусмотренных в законе (ст. 909 ГК). Например, орган опеки и попечительства при необходимости постоянного управления движимым и ценным недвижимым имуществом заключается доверительным управляющим, определенным эти органом, договор о доверительном управлении таким имуществом (ст. 36, 39 ГК), а также душеприказчик, до вступления наследников в права собственности на наследуемое ими имущество (ст. 909 ГК).
Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация. Исключение составляет унитарное предприятие, имущество за которым закреплено на праве хозяйственного ведения, а также случаи, изложенные в ст. 909 ГК.
Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного управления или самоуправления.
Иногда договор доверительного управления имуществом заключается в пользу третьего лица. Однако это лицо не является стороной в этом договоре, т.к. не принимало участие в заключении договора. Если же веритель назначает себя в качестве приобретателя, то он как заключивший договор является его стороной.
В роли выгодоприобретателей могут выступать как индивидуальные предприниматели, так и граждане, не являющиеся таковыми, а также коммерческие и некоммерческие организации. Но среди перечисленных лиц по договору доверительного управления имуществом не может быть доверительный управляющий.
Предметом договора могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументальными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.
Не могут быть самостоятельным предметом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также имущество, находящееся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении.
Цена договора определяется как вознаграждение, которое доверитель уплачивает доверительному управляющему.
Срок передачи имущества в доверительное управление определяется в договоре и не должен превышать 5 лет. Для отдельных видов имущества законодательством могут быть установлены иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор.
Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество.
Несоблюдение формы договора доверительного управления или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора.
Существенными условиями договора доверительного управления являются:
1) предмет договора, в том числе характеристика имущества, передаваемого в доверительное управление, и его стоимость;
2) пределы использования имущества доверительным управляющим;
3) наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом (вверителя или выгодоприобретателя);
4) размер и форма вознаграждения доверительному управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
5) срок действия договора.
Тема 22. Договор простого товарищества Согласно п. 1 ст. 911 ГК по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей законодательству цели.
Договор простого товарищества – дву- или многосторонняя сделка;
может быть консенсуальным, взаимным, возмездным, срочным и без указания срока. Хотя стороны преследуют общую цель, каждая из них имеет свой интерес. Договор простого товарищества относится к фидуциарным договорам. В его основе – высокая степень доверия его участников, объединившихся для достижения общей цели, но не для образования юридического лица.
Соединяя вклады и предпринимая действия, направленные на извлечение прибыли, участники договора о совместной деятельности, с одной стороны, имеют значительно меньше надежных имущественных гарантий по сравнению с акционерами и участниками юридических лиц. С другой стороны, создание юридического лица предполагает определенные расходы, которые практически не потребуются при заключении договора о совместной деятельности.
Характерные признаки признаков договора о совместной деятельности:
участники договора преследуют единую цель, например, договор заключается для извлечения прибыли или иной не противоречащей законодательству цели (совместное производство продукции, строительство дома, автомагистрали и др.);
это объединение двух или более лиц, которое не приводит к образованию юридического лица;
это объединение связано с участием каждого из товарищей в их совместной деятельности;
для совместной деятельности товарищи вносят и соединяют свои вклады;
товарищи несут бремя расходов и убытков от общего дела, распределяют между собой полученную прибыль.
Наиболее важными из этих признаков являются: общая (единая) цель, объединение вкладов и совместная деятельность. Если по какому-либо договору стороны принимают на себя обязательства действовать совместно, но при этом не вносят имущества или иных вкладов, то такая сделка не является договором простого товарищества.
В качестве вклада в общее дело в зависимости от целей создания и вида деятельности предприятия товарищества могут быть внесены:
а) денежные средства;
б) иные вещи, в том числе здания, сооружения, оборудование, ценные бумаги и т.д.;
в) имущественные права (право пользования имуществом, товарным знаком и т.д.);
г) трудовое участие товарища, в том числе услуги, работы товарища;
д) деловой авторитет (кредит доверия), идея, деловой опыт, профессиональные знания, навыки, умения;
е) деловая репутация;
ж) деловые связи и др.
Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, поскольку иное не установлено законодательством или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. Таким образом, стороны могут определить в договоре, что имущество является общей совместной собственностью (т. е.
доли сторон не будут определены).
Можно выделить следующие формы ведения общих дел товарищей:
от имени товарищей вправе действовать каждый из них;
(товарищами);
осуществляется совместное ведение дел (заключение сделок) всеми товарищами (при совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие всех товарищей). Применение данной формы вряд ли целесообразно при создании товарищества, целью которого служит предпринимательская деятельность.
Общие дела ведутся по общему согласию или, если это предусмотрено договором, по большинству голосов. Права товарищей при решении общих вопросов равны и не зависят от вклада в общее имущество. Если товарищи хотят ограничить права ведущего общие дела в части вида совершаемых сделок, их суммы и т.п., они должны прямо указать об этом в доверенности или письменном договоре простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 914 ГК).
Если же обязанности товарищей детально разграничены, в договоре четко определено, кто из товарищей осуществляет какой вид деятельности, и эти виды деятельности соответствуют объему правоспособности соответствующего товарища (у соответствующих товарищей есть лицензии на такой вид деятельности), это в полной мере соответствует законодательству.
В соответствии со ст. 915 ГК каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, ничтожны.
Тема 23. Публичное обещание награды. Публичный конкурс Не всякое обещание награды за выполнение в срок действия порождает возникновение обязательства, а лишь при наличии предусмотренных законом признаков, которые изложены в ст. 925 ГК. Из нее следует, что юридически значимым обязательство становится, если оно отвечает следующим признакам:
1) обещание награды должно быть публичным, т.е. оно не может быть обращено к конкретному лицу или группе лиц. В то же время публичное обещание награды следует по воле лица, сделавшего такое предложение, только за конкретное действие. Если обращение следует к конкретному лицу или группе лиц, то оно не порождает данного вида обязательств, а речь идет о предложении заключить договор. Другими словами, публичное обещание награды не относится к договорным отношениям, но предполагает взаимное волеизъявление сторон: с одной стороны – объявление о награде, с другой – обращение за выплатой награды, т.е. речь идет об односторонней сделке.
Такое обращение должно быть направлено к неопределенному кругу лиц (публичность). Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания и несет риск последствий непредъявления этого требования, если окажется, что объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом п. 2 ст. 925 ГК. Награда устанавливается за совершение конкретных действий. Предполагается, что эти действия правомерные, исходя из общих правил о форме сделок (Гражданский кодекс Республики Беларусь это четко не предусматривает, в отличие от Гражданского кодекса РФ, где предусмотрено, что действия должны быть правомерными);
2) Обещание вознаграждения может быть сделано как в письменной (на специальных щитах объявлений, в газете, журнале), так и в устной (объявление по радио, телевидению) форме. Выплата вознаграждения следует любому, кто выполнит упомянутое в объявлении действие;
3) объявление об обещании вознаграждения должно содержать указание, за какой конкретный результат может последовать награда, причем она будет выплачена тому, кто совершит указанное в объявлении действие в определенный в нем срок. Он может исчисляться годами, месяцами, неделями, днями и часами, а также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить;
4) обещание награды должно носить имущественный (стоимостный) характер. Иными словами, лицу, например нашедшему вещь или сообщившему необходимые сведения, должна быть выплачена определенная денежная сумма или передана какая-то, возможно заранее указанная в объявлении вещь. Если же награда выразилась в присуждении, например, звания заслуженного работника по какому-то виду деятельности или какойто отрасли, т.е. когда она не несет в себе имущественного выражения, такая награда не подпадает под действие норм, регулирующих публичное обещание награды;
5) обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Если же такая возможность отсутствует, следовательно, и обязательство не существует. Иными словами, лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания. При неосуществлении лицом этого требования на него ложится риск последствий, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом (п. 2 ст. 925 ГК).
Итак, из изложенного следует, что публичное обещание награды, вызвавшее к жизни обязательственное правоотношение, – односторонняя сделка.
Сторонами рассматриваемого обязательства являются лицо, обещавшее награду, которое берет на себя функции должника, и лицо, откликнувшееся на это обещание, которое в такой сделке становится кредитором.
Сделка носит возмездный характер. Однако вознаграждение может последовать лишь тогда, когда будет достигнут указанный в объявлении результат, т.е. даже лицо, обещавшее награду, связывает себя этим лишь в случае, если второе лицо выполнит указанное в объявлении (например, сообщит, где находится украденная вещь или потерянное животное и т.п.).
Требуется также, чтобы лицо, публично обещавшее награду, было поставлено в известность о выполненном.
Основанием возникновения рассматриваемого обязательства является публичное обещание награды и достижение указанного в объявлении результата лицом, отозвавшимся на его выполнение.
Предмет обязательства, возникающего из публичного обещания награды, – это достижение откликнувшегося на него лицом оговоренного результата.
Срок совершения требуемого действия указывается в самом объявлении, но такого указания может и не быть. Однако если срок определен, достижение обусловленного результата в срок обязывает лицо, обещавшее награду, выплатить ее, т.е. оно связано своим обещанием до истечения этого срока.
В объявлении может быть указан размер вознаграждения. В том случае, если размер в публичном обещании награды не установлен, а указывается, например, что вознаграждение гарантируется, то его размер определяется по соглашению сторон возникшего обязательства, а при возникновении спора – судом (п. 3 ст. 925 ГК).
Лицо вправе претендовать на вознаграждение независимо от того, совершило ли оно указанное действие в связи со сделанным объявлением или даже не предполагало о нем. Например, лицо сообщает о находящемся в лесу длительное время автомобиле в правоохранительные органы, не зная о том, что он угнан и за информацию о его местонахождении обещана награда.
Иногда об одном разыскиваемом автомобиле информация поступает от нескольких лиц. Законодательством (п. 5 ст. 925 ГК) этот вопрос урегулирован следующим образом. Если действие, указанное в объявлении, совершили несколько лиц, право на получение награды приобретает тот из них, кто совершил соответствующее действие первым. Если невозможно определить, кто из них совершил соответствующее действие первым, а также если эти действия совершены двумя или более лицами одновременно, награда делится между ними поровну или в ином предусмотренном соглашением между ними размере.
Требования к выполненному действию, за которое следует вознаграждение, обычно указываются в самом объявлении или вытекают из характера обусловленного в нем действия. Когда же это не предусмотрено в объявлении о награде и не вытекает из характера указанного в нем действия, то соответствие выполненного действия предъявляемым в объявлении требованиям определяется лицом, публично объявившим награду, а в случае спора – судом (п. 6 ст. 925 ГК).
Форма обещания награды может быть любая – как письменная, так и устная – главное, чтобы такое обещание было послано неопределенному кругу лиц. Поскольку это не оферта, которая должна быть полной и безоговорочной, то лицо, отозвавшееся на обещание награды, вправе потребовать письменного подтверждения такого обещания.
Законодательством предусмотрена возможность лица, объявившего публично о выплате награды, в такой же форме отказаться от своего обещания (например, если обещание сделано в газете, то и его отмена должна идти через газету и т.п.). Но поскольку отказ от данного обещания может нарушить права и интересы лиц, отозвавшихся на него, законом установлен перечень обстоятельств, при которых такой отказ не допускается:
1) когда в самом объявлении предусмотрено или из него вытекает недопустимость отказа;
2) когда определен срок для совершения действия, за которое обещана награда;
3) если к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.
Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения лицу, отозвавшемуся до отмены публичного обещания награды, расходов, понесенных им в связи с совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в объявлении награды (ст. 926 ГК).
Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем (п. 1 ст. 927 ГК).
Публичному конкурсу присущ ряд признаков, а также условий, определяющих характер и содержание работы, за лучшее выполнение которой объявлена выплата награды. К числу таких характерных признаков, отражающих особенности публичного конкурса, относятся:
1) публичность обещания награды. Речь идет о том, что объявление адресуется не одному, а нескольким либо неопределенному кругу лиц, поэтому конкурс может быть открытым и закрытым.
Открытым считается конкурс, если предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации.
Закрытым считается конкурс, если предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса (п. 3 ст. 927 ГК). Это, по существу, означает, что с данными лицами о предстоящем конкурсе было заранее договорено и они как участники уже известны;
2) направленность конкурса на достижение каких-либо общественно полезных целей (п. 2 ст. 927 ГК), т.е. работы должны нести общественную направленность и выгоду обществу;
3) необходимость выплаты обусловленной награды победителю конкурса за достигнутый результат. При этом выплата награды должна производиться в виде денежного вознаграждения или выдачи иной награды (например, определенной суммы денег или автомобиля и т.д.);
4) обусловленность и производство выплаты за лучшие результаты работы. Это означает, что работу надо выделить из числа лучших, для чего необходимо определить полезность и значимость, сравнить с другими работами.
Объявление, изменение, порядок проведения и награждение победителей конкурса регулируются ст. 927–930 ГК.
Тема 24. Проведение игр и пари В Гражданском кодексе имеется глава 57 «Проведение игр и пари», посвященная проведению игр и пари. При этом Гражданский кодекс Республики Беларусь не содержит определения игр и пари.
Действующий Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее, ГК) в частности, глава 57 содержит нормы, которые по общему правилу не связывают участие в играх и пари с возникновением гражданских правоотношений, отказывая в судебной защите соответствующих требований (ст. 931 ГК Республики Беларусь). Лишь в случаях, прямо предусмотренных правилами главы 57 ГК, игры и пари представляются сделками, требовании по которым подлежат защите в судебном порядке. Так, ст. 931 ГК устанавливает, что требования граждан и юридических лиц, связанные с участием в организации и проведении игр и пари, не подлежат судебной защите, кроме случаев, когда указанные лица вступили в соглашение с организатором игр (пари) под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором.
Игра – это обязательство, в силу которого организаторы обещают одному из участников получение определенного выигрыша, зависимого, с одной стороны, от случая, а, с другой – от сноровки, ловкости, умения, способностей участников игры. В игре участники имеют возможность влиять на ее результаты.
Пари – это обязательство, в котором одна из сторон утверждает, а другая отрицает наличие определенного обстоятельства. Само же обстоятельство наступает независимо от них: стороны лишь констатируют его наступление.
Термин «азартная игра» означает основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам, установленным игорным заведением, соглашение о выигрыше, который зависит от обстоятельства, на наступление которого стороны имеют возможность оказывать воздействие, либо от выполнения условий пари, частичного или полного совпадения прогноза с наступившими, документально подтвержденными фактами.
Предметом соглашения об играх и пари, является непосредственно спор между участниками (и/или участником и организатором) о вероятном наступлении выигрыша.
Субъектами соглашения об играх и пари являются организатор игр (пари) и участник (игрок).
Организатором может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на занятие таким видом деятельности, выданную Министерством спорта и туризма.
Организатором игр и пари, в соответствии с законодательством, может быть Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы (ст.
932 ГК).
Участниками (игроками) выступают физические и юридические лица в пределах их правосубъектности.
Объект – действия организаторов и участников, направленные на получение выигрыша, который, в свою очередь, зависит от случая.
Особую сложность в изучении соглашения об играх и пари в контексте гражданского правоотношения, представляет его содержание. Как известно, содержание гражданского правоотношения – это совокупность прав и обязанностей его участников. К сожалению, ГК содержит лишь некоторое упоминание о наличии прав и обязанностей сторон, в частности, это ч. 2 п.3, п.4 и п.5 ст. 932 ГК, что не позволяет четко регламентировать содержание исследуемого правоотношения.
К отношениям участников игр и пари применяются правила об условных сделках, а именно: «если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона (применительно к играм и пари – выпадению выигрыша), которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим» или «если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается ненаступившим».
Отношения участников игр (пари) регламентируются актами специального законодательства.
Организация и проведение азартных игр и пари запрещается :
- если в правилах азартной игры не предусмотрены выплаты выигрышей;
- в игорном заведении отсутствует учет объема игрового оборота по азартным играм;
- не обеспечена безопасность игроков;
- правила азартной игры не соответствуют правилам, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь;
- азартные игры организуются и проводятся в детских, медицинских, культовых учреждениях, библиотеках, музеях и выставочных галереях, в помещениях организаций системы образования, операторов почтовой связи, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, в местах расположения государственных органов;
- азартные игры, организуемые в магазинах, на рынках, на железнодорожных вокзалах, автобусных станциях, в аэропортах, проводятся вне специально отгороженных помещений;
- соглашение о выигрыше в азартной игре и (или) получение выигрыша связаны с проведением референдума, выборов или их результатами, необходимостью приобретения алкогольных напитков или табачных изделий, совершением противоправных деяний или деяний, представляющих угрозу жизни и здоровью, национальной безопасности, осуществлению прав, обязанностей и свобод.
П. 5 ст. 932 ГК предусматривает ответственность организатора в случае неисполнения им обязанности по выплате выигрыша лицам, которые в соответствии с правилами проведения азартной игры признаются выигравшими. В данном случае, участник имеет право требовать от организатора (в том числе в судебном порядке) выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением договора со стороны организатора. Помимо требования о выплате выигрыша, участник может требовать возмещения не только реального ущерба, но и упущенной выгоды, которой, однако, не может признавать неполученный выигрыш.
Тема 25. Обязательства вследствие причинения вреда Причинение вреда другому лицу (личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица) порождает гражданско-правовое обязательство. Такие обязательства в законодательстве называются обязательствами вследствие причинения вреда, а в литературе они именуются деликтными обязательствами. Этим обязательствам посвящен целый гражданско-правовой институт (глава 58 ГК), призванный восстановить нарушенное положение. Нормы, содержащиеся в этом правовом институте, определяют его особенности, отличающие его от других гражданско-правовых институтов.
Понятие обязательств из причинения вреда законодательством не определено. Ученые-юристы в литературе определяют его по-разному, однако суть этих понятий сводится к следующему:
обязательство из причинения вреда – это внедоговорное гражданскоправовое обязательство, возникающее вследствие нарушения имущественных и личных неимущественных прав, в силу которого потерпевший (кредитор) имеет право требовать от лица, ответственного за вред, при наличии условий, установленных законом, восстановления прежнего состояния или возмещения убытков, т.е. возмещения причиненного вреда.
Приведенное определение деликтного обязательства имеет общий характер и применимо ко всем отдельным видам обязательств такого рода.
Характерные признаки обязательств из причинения вреда:
1. Основанием возникновения обязательств вследствие причинения вреда признается:
во-первых, гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда личности, имуществу гражданина либо имуществу юридического лица.
Таким образом, по нормам данного института вред подлежит возмещению, если он является последствием нарушения личных неимущественных благ (прав) гражданина, примерный перечень которых содержит ст. 151 ГК), а также имущественных прав гражданина и юридического лица;
во-вторых, опасность причинения вреда в будущем (ст. 934 ГК). Этой нормой права дана возможность предъявления иска о запрещении деятельности, создающей такую опасность либо ее прекращении или приостановлении.
2. Рассматриваемые обязательства относятся к числу внедоговорных.
Это определяет сферу их действия: во-первых, они возникают между лицами, которые не состоят в договорных отношениях; во-вторых, лица могут быть связаны договором, но вред причиняется не в связи с нарушением договорных обязательств. В случаях, предусмотренных законом, по нормам, регулирующим деликтные обязательства, возмещается также вред, причиненный жизни и здоровью гражданина при исполнении им договорных обязательств, а также обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей (ст. 953 ГК).
3. Объектом обязательств вследствие причинения вреда являются всегда только положительные действия, направленные на возмещение вреда (в натуральном выражении либо в виде денежной компенсации).
4. Содержание этих обязательств составляют:
право кредитора (потерпевшего) требовать возмещения вреда в натуре либо возмещения убытков; запрещения, приостановления либо прекращения деятельности, угрожающей новым вредом;
обязанность должника (лица, ответственного за причинение вреда) совершить указанные действияперечисленных действий.
5. Субъектами данного обязательства выступают:
кредитор – потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред. Если в результате причинения вреда наступила смерть потерпевшего, то право на возмещение вреда предоставлено лицам, перечисленным в ст. 957 ГК;
должник – лицо, ответственное за причинение вреда. Им может быть либо сам причинитель вреда (в большинстве случаев), либо иные указанные в законе лица. Например, согласно статей 937, 938, 939, 942, 943, 945, 948 ГК Республики Беларусь при наличии определенных обстоятельств обязанность возмещения вреда возложена на лиц, не являющихся причинителями вреда.
Кредитором и должником в таких обязательствах могут выступать как граждане, так и юридические лица любой формы собственности, в т.ч. и Республика Беларусь, административно-территориальные единицы.
6. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ст. 949 ГК).
7. Нормы главы 58 ГК основаны на принципе полного возмещения вреда (ч. 1 п. 1 ст. 933 ГК). Законом или договором может быть установлена обязанность выплатить потерпевшему компенсацию сверх возмещения вреда (ч. 3 п. 1 ст. 933 ГК).
8. Возмещение имущественного вреда в соответствии с обстоятельствами дела осуществляется способами, установленными в ст. ГК: восстановление прежнего состояния в натуре (предоставление вещи такого же рода и качества, ремонт поврежденного имущества и т.п.) либо возмещение причиненных убытков. Компенсация морального вреда – в денежной форме (п. 1 ст. 970 ГК).
9. Обязательства из причинения вреда регулируются только императивными нормами права.
10. Обязательства вследствие причинения вреда основаны на принципе вины за исключением случаев, установленных законом (п. 2 ст. 933 ГК). При этом вина причинителя вреда презюмируется.
Рассмотренные особенности характерны всем обязательствам вследствие причинения вреда вне зависимости от обстоятельств, которые привели к их возникновению, и отграничивают их от других гражданскоправовых обязательств, в первую очередь договорных.
Любое гражданско-правовое обязательство как гражданско-правовая ответственность возникает только при наличии совокупности условий (элементов) (состава гражданского правонарушения), определенных законом.
Что касается договорной ответственности, эти условия как общее правило определены в ст. 372 ГК.
Общие условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда (внедоговорной ответственности) (элементы состава гражданского правонарушения) определены в ст. 933 ГК. Ими являются в совокупности:
Наличие вреда у потерпевшего;
Противоправность действия (бездействия) причинителя вреда;
Причинная связь между действиями (бездействием) причинителя вреда и наступившим вредом;
Под вредом в смысле гл. 58 ГК понимается всякое умаление имущественного или личного блага, принадлежащего определенному лицу (физическому или юридическому). Этот вред может быть имущественным (материальным) или неимущественным (моральным) в зависимости от того, какое благо было объектом противоправного воздействия. Действующим законодательством предусмотрено, что имущественный вред в обязательствах из причинения вреда подлежит возмещению во всех случаях его противоправного причинения (п. 1 ст. 933 ГК). Неимущественный вред возмещается только в случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 968 ГК), например, при нарушении личных неимущественных прав и благ (ст. ГК); при причинении вреда преступлением (ст. 44 УК); при причинении вреда жизни и здоровью гражданина при любых обстоятельствах, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
В деликтных обязательствах действует общий принцип реального возмещения вреда (ст. 951 ГК), т.е. вред должен быть возмещен в натуре (предоставлена вещь того же рода, качества, исправлена поврежденная вещь и т.д.), а при невозможности реального возмещения должны быть возмещены причиненные убытки (определяются в соответствии со ст. 14 ГК).
Противоправное (неправомерное) поведение – это такое поведение причинителя вреда, которое не соответствует требованиям закона, нарушает объективные правовые нормы, а также субъективные права и законные интересы участников гражданских правоотношений (причиняя им вред).
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законодательством (п. 3 ст. 933 ГК).
В соответствии с законодательством вредоносные действия квалифицированы как правомерные:
они совершены с согласия или по просьбе потерпевшего, а действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества (ч.2 п.3 ст. ГК);
они представляют собой законные действия должностных лиц, исполнявших свои служебные (должностные) обязанности.
при реализации права на самозащиту в соответствии со ст. 13 ГК: не является нарушением законодательства самозащита гражданских прав, осуществленная с причинением вреда в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, если действия защищающегося были соразмерны характеру и опасности нарушения и не вышли за пределы его предупреждения или пресечения (ст. 13 ГК).
Внедоговорные обязательства из причинения вреда могут возникнуть лишь при наличии причинной связи между противоправным поведением причинителя и наступившим вредом.
Внедоговорная ответственность в соответствии со ст. 933 ГК строится на принципе вины.
Вина причинителя вреда характеризует отношение лица к совершенным им действиям и связанным с этими действиями результатам.
Она может иметь различные формы: умысел и неосторожность. В ГК не раскрывается содержание различных форм вины. Для этого используются определения, данные в УК.
Для наступления гражданско-правовой ответственности лица, причинившего вред, формы вины значения не имеют.
Форма вины приобретает значение в случае, когда возникновению или увеличению вреда содействовала вина самого потерпевшего. При этом во внимание принимается только умысел и грубая неосторожность (ст. 948; ГК).
В ст. 952 ГК сформулированы принципы учета вины потерпевшего в форме грубой неосторожности:
Грубая неосторожность потерпевшего приводит к уменьшению размера возмещения в соответствии со степенью вины потерпевшего.
При отсутствии вины причинителя вреда (в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины) и при грубой неосторожности потерпевшего, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении может быть отказано, если законодательством не предусмотрено иное (что касается малолетних потерпевших, то их вина вообще не учитывается).
При причинении вреда жизни и здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов (п.1 ст.954), при возмещении вреда в связи со смертью кормильца (ст.958), а также при возмещении расходов на погребение (ст.963).
Виновным может быть признано как физическое, так и юридическое лицо. Виной юридического лица признается виновное поведение любого его работника, если оно связано с исполнением трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
В деликтной гражданско-правовой ответственности имеет место презумпция виновности причинителя вреда (п. 2 ст. 933 ГК).
Обязанность возместить вред при отсутствии вины возможна только в случаях, прямо предусмотренных в законе (см. ст. 939; 948; 964 ГК).
Тема 26. Обязательства вследствие неосновательного обогащения Понятие обязательства из неосновательного обогащения содержится в ст. 971 ГК Республики Беларусь: это обязательство, в силу которого лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или неосновательно сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 978 ГК.
Такие обязательства возникают в случаях, когда одно лицо без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой, в т.ч. и договором, оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения, как и обязательства вследствие причинения вреда, относятся к числу охранительных, внедоговорных обязательств: они обеспечивают защиту прав потерпевших и возникают между сторонами, которые не связаны договорными отношениями, либо хотя и связаны договором, однако неосновательное обогащение произошло вне связи с исполнением договорных обязательств.
Субъекты обязательства:
приобретатель, т.е. лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество;
потерпевший, т.е. лицо, имеющее право на получение от должника (приобретателя) неосновательно приобретенного или сбереженного.
Законодатель различает два вида обязательств из неосновательного обогащения:
Обязательства из неосновательного приобретения имущества (присвоение найденного, излишне выплаченные суммы заработной платы, пособия и др.).
Обязательства из неосновательного сбережения имущества.
Особая группа – обязательства, возникающие в результате сделок, совершение которых запрещено законодательством (ст. 170 ГК) (получение взятки направлено на обогащение и носит преступный характер; совершение обмена иностранной валюты с нарушением установленного законом порядка).
Содержание рассматриваемых обязательств составляют:
право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения (в натуре или путем компенсации) от обогатившегося (приобретателя);
обязанности приобретателя возвратить неосновательно полученное (сбереженное) потерпевшему. При этом имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
Содержание требования потерпевшего определяется характером и размером неосновательно приобретенного или сбереженного и зависит от того, есть ли возможность возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество в натуре (ст.973 ГК):
возврату подлежит не та же самая вещь, а равноценный ее заменитель, т.е. вещь из числа однородных вещей;
в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество возмещается действительная стоимость имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
Под невозможностью возврата понимается отсутствие однородных вещей. Это не исключает возможности предоставления потерпевшему с его согласия не такого же, а другого, но равноценного имущества;
лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом, без намерения его приобрести, либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (п.2 ст. 974 ГК РБ).
Законом (ст. 973 ГК) установлена ответственность приобретателя за ухудшение или недостачу неосновательного приобретения имущества.
Наступление ответственности и ее пределы в этих случаях зависят от вины приобретателя, при этом имеет значение и форма, в которой проявилась вина:
приобретатель отвечает за всякие, в т.ч. и за случайные недостачу или ухудшение имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения, т.е. в этом случае отвечает независимо от вины;
до этого момента он отвечает за недостачу или ухудшение имущества при наличии умысла или грубой неосторожности с его стороны.
Помимо возврата имущества приобретатель должен возвратить и полученные доходы или возместить их стоимость, но только за период, прошедший после того, как лицо узнало либо должно было узнать о неосновательном обогащении (ст. 976 ГК).
В свою очередь, приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы, с зачетом полученных им выгод (ст. 977 ГК). Право на возмещение таких затрат утрачивается в случаях умышленного удержания имущества.
Законом (ст. 978 ГК) установлен перечень случаев, когда неосновательное обогащение не подлежит возврату и этот перечень носит исчерпывающий характер:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, суммы по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Особо следует выделить отношения, связанные с получением денежных сумм, предоставляемых в качестве средств к существованию.
Не подлежат возврату неосновательно выплаченная заработная плата и приравненные к ней платежи (пенсии, пособия стипендии и т.д.) при условии:
что их выплата не явилась результатом счетной ошибки;
или недобросовестности со стороны получателя (например, предоставление ложных сведений о стаже работы, наличии иждивенцев, наличии тех или иных льгот).
По той же причине и на тех же основаниях не подлежат возврату суммы, недолжно выплаченные в возмещение вреда жизни и здоровью, по алиментным обязательствам и иные суммы, если для получившего они являются источником существования.
Тема 27. Наследственное право Неприкосновенность собственности и право ее наследования охраняются законом (ст. 44 Конституции Республики Беларусь).
Наследственное право является важным элементом правовой системы.
Наследованием называется переход имущественных, а также некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина в порядке, установленном законодательством, к другим лицам, его наследникам.
При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правопреемство), если из действующего законодательства не вытекает иное. Право наследования гарантируется (ст. 1031 ГК).
Наследодателем является лицо, чье имущество переходит к наследникам. В том случае, если лицо сделало завещание, оно называется завещателем.
Согласно ст. 1032 ГК, основаниями наследования являются:
1) наследование по завещанию;
2) наследование по закону.
При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства между наследниками не участвует, так как оно происходит в строгом соответствии с действующим законодательством. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных законодательством.
Следовательно, на основании закона наследование всего имущества или его части происходит, если:
– наследодатель не оставил завещания;
– наследодатель завещал только часть имущества, в силу чего другая часть достанется наследникам по закону;
– завещание признано полностью или в части недействительным (в последнем случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится недействительная часть завещания);
– наследники по завещанию не приняли имущества;
– наследник по завещанию умер прежде самого завещателя.
Для указанных случаев закон устанавливает круг наследников и порядок их призвания.
Для наследования по завещанию требуется, чтобы наследодатель выразил свою волю относительно распределения всего или части принадлежащего ему имущества на случай своей смерти в особом документе, называемом завещанием.
Состав наследства. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью (ст. ГК).
Объектами наследства являются в основном имущественные права и обязанности наследодателя, важнейшее место среди которых занимает право частной собственности на жилой дом (квартиру), предметы подсобного домашнего хозяйства, обихода, вклад в сберегательном банке, а также пай в кооперативе, доля совместной собственности, неполученная заработная плата, авторский гонорар и т.п.
Действующее законодательство предусматривает наследование имущества, предоставленного Республикой Беларусь или административнотерриториальной единицей безвозмездно или на льготных условиях. Так, согласно ст. 1091 ГК, средства транспорта и другое имущество, предоставленные гражданину Республики Беларусь или административнотерриториальной единицей безвозмездно или на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных действующим законодательством, за исключением случаев, когда из установленных законом условий предоставления этого имущества следует, что оно передается лишь в пользование.
По наследству переходит право на воспроизведение (опубликование) и распространение произведений.
По наследству могут переходить личные неимущественные права и обязанности наследодателя. Круг этих прав ограничен. Например, право получить патент на изобретение умершего автора. В данном случае на наследника возлагается право охраны и защиты его изобретения, например, от посягательств на авторство, на незаконное использование.
Иными словами, основную часть наследства составляет имущество, находящееся в собственности наследодателя.
В то же время по наследству может переходить не любое имущество, которым при жизни пользовался наследодатель. В частности, не являются собственностью и не могут переходить по наследству самовольно возведенные строения (пристройка, надстройка, перестройка и т.д.) (ст. ГК).
Не может наследоваться все имущество, совместно нажитое супругами за время брака, если один из них умер, а наследуется только его доля, которая обычно составляет половину общего супружеского имущества. Не являются объектом наследования имущественные права умершего, носящие строго личный характер (например, право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, обязанность по уплате алиментов, личные неимущественные права, не связанные с имущественными, и др.).
Не переходит по наследству страховая сумма, которая подлежит выплате страховой компанией по договору добровольного личного страхования строго определенному лицу.
Принимая наследство, наследники одновременно принимают все права и обязанности. Наследник не может принять только права и отказаться от обязанностей либо принять только часть прав и отказаться от других.
Поскольку к наследникам сразу переходят права и обязанности наследодателя, такое наследование принято называть универсальным правопреемством.
Наследниками признаются те граждане, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя. Вместе с тем закон признает наследниками и лиц, родившихся после смерти наследодателя.
При наследовании по завещанию и по закону наследниками являются лица, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, государство (Республика Беларусь и административно-территориальные единицы) (ст. 1037 ГК). Они являются таковыми, если нет наследников, если наследники отказались от наследства либо завещание составлено на имя юридического лица Республики Беларусь, административно-территориальной единицы.
Действующее законодательство содержит категорию лиц, которые не имеют права наследования в силу своего недостойного поведения. Так, согласно ст. 1038 ГК, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Исключения составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь.
Отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию также лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.
Противозаконными действиями в данном случае являются также угроза наследникам, чтобы они отказались от наследства, убийство, подделка документов и т.д.
Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такого рода факты должны быть подтверждены в судебном порядке.
Законодательством (ст. 1039 ГК) предусмотрено и так называемое выморочное наследство. Выморочным признается наследство в том случае, если:
1) нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
2) никто из наследников не имеет права наследовать;
3) все наследники отказались от наследства.
Наследство может быть признано выморочным судом на основании заявления органа местного управления и самоуправления по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Если же расходы, связанные с охраной наследства и управления им, превышают его стоимость, то наследство может быть признано выморочным и до истечения указанного срока.
Выморочное имущество переходит в собственность государства (административно-территориальной единицы по месту нахождения этого имущества) как к наследнику по закону.
Открытие наследства. Основанием для приобретения прав и выполнения обязанностей, принятых и возложенных по закону, является открытие наследства. Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К таким юридическим фактам относятся смерть наследодателя или объявление судом пропавшего без вести гражданина умершим (ст. ГК).
В этой связи важно определить время открытия наследства. Им признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим, как указано в п. 3 ст. 41 ГК, – день вступления в законную силу соответствующего решения суда или указанный в судебном решении день предполагаемой гибели лица от несчастного случая (ст. 1035 ГК).
Документом, подтверждающим день смерти, является свидетельство о смерти, выданное органами загса.
Установление времени открытия наследства имеет важное правовое значение – по нему устанавливается круг призываемых наследников как по закону, так и по завещанию, состав наследственного имущества, начало течения срока на принятие наследства или отказ от него, на предъявление претензий кредиторов, а также определяется продолжительность охраны наследственного имущества и момент выдачи свидетельства о праве на наследство.
При установлении круга наследников следует иметь в виду, что таковыми могут быть лишь те лица, которые находились в живых на момент смерти наследодателя.
В случае одновременной смерти супругов или близких родственников, а также усыновителей и усыновленных, являющихся наследниками по отношению друг к другу (например, в результате автомобильной катастрофы, пожара и т.п.), наследование открывается после каждого из них в отдельности и к наследованию призываются наследники каждого из них.
Открытие наследства происходит не только в определенное время, но и в определенном месте. Под местом открытия наследства понимается последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно, то место нахождения недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения основной части движимого имущества (ст. 1036 ГК).
Доказательствами, подтверждающими место жительства наследодателя, может служить справка из домоуправления, справка жилищно-эксплуатационной службы и др. Если же документы, подтверждающие место жительства наследодателя, отсутствуют, наследники могут обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства.
При наступлении смерти лица, помещенного в дом престарелых, местом открытия наследства будет нахождение места этого дома.
В случае если место жительства умершего не известно и установить его невозможно, местом открытия наследства признается место нахождения имущества умершего или основной его части.
Завещание является односторонней сделкой. Действующее наследственное право исходит из принципа свободы завещания. Так, согласно ст. 1041 ГК, гражданин может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.
Завещатель вправе также обусловить получение наследства определенным правомерным условием относительно характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения и не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах отмены или изменения им завещания. Закон ограничивает свободу завещательного распоряжения лишь правилами об обязательной доле в наследстве, о недопущении возложения на наследников по завещанию обязанности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти, а также включения противоправных или невыполнимых для наследника условий (например, вступить в законный брак с лицом, указанным наследодателем, избрать местом жительства населенный пункт, где проживал наследодатель, и т.д.).
Завещание считается действительным, если оно, согласно ст. 1044 ГК, составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Несоблюдение установленной формы удостоверения завещания влечет его недействительность.
Вопросы и ситуации для обсуждения на практических занятиях 1. После смерти Петрова открылось наследство, в состав которого входил дом, где проживала его семья: жена, двое его детей от первого брака и его мать. Завещания Петров не оставил.
Вдова Петрова обратилась в юридическую консультацию, объяснив, что ждет ребенка, и задала следующие вопросы:
1) Будет ли наследовать ее будущий ребенок или только она?
2) Будут ли наследовать несовершеннолетние дети Петрова от первого брака или их мать? А если мать, то какие действия она сможет предпринять в том числе по выселению Петровой из дома и по его продаже?
3) Полагается ли наследство матери покойного с учетом того, что она страдает психическим заболеванием? Стоит ли Петровой оформить над ней опекунство, чтобы не делить дом?
Что следует ответить на поставленные вопросы?
В автокатастрофе трагически погиб Федоров. Его мать, его сын от первого брака и его жена обратились в нотариальную контору, чтобы оформить наследство. Нотариус объяснила жене покойного Федорова, что поскольку та ждет ребенка, наследство должно делиться не на три, а на четыре части. Через 10 месяцев после смерти Федорова его жена родила ребенка. Ее свекровь заявила, что по ее подсчетам этот ребенок не является сыном Федорова, следовательно, никаких прав на наследство не имеет, и посоветовала ей не начинать спора.
В каких случаях закон защищает интересы не родившегося ребенка?
Права ли свекровь?
Симкина получила в наследство после смерти тети своего мужа Мушкиной доли в двухкомнатной квартире.
Сестра Мушкиной, проживавшая в этой квартире, подала иск о признании завещания Мушкиной недействительным, как совершенного гражданином неспособным понимать значение своих действий – Мушкина страдала психическим заболеванием.
Суд вынес решение, что составляя завещание, Мушкина понимала значение своих действий, следовательно, завещание действительно.
правоустанавливающие документы на доли в квартире.
Дайте необходимые разъяснения сторонам.
На МКАД произошло столкновение 2-х автомобилей. За рулем одного из них был 15-лений Петров, взявший машину отца покататься. Водитель второго автомобиля – шофер Частного транспортного унитарного предприятия «Легковоз-транс» Козлов. Автомобиль Петрова восстановлению не подлежит; грузовик, за рулем которого был Козлов, требует незначительного ремонта. Как выяснилось, столкновение произошло в результате плохой видимости и превышения скорости обоими водителями.
Кто будет нести ответственность за возникшие убытки?
Творческая мастерская «Городское проектирование» в соответствии с договором обязана была разработать проект строительства 8-квартирного жилого дома. Проект был представлен заказчику, ЗАО «Инвест-Марк» в сентябре 2007 г. ЗАО «Инвест-Марк» заключило договор строительного подряда с ООО «Строймастер», по которому последний в качестве подрядчика должен был построить 8-квартирный жилой дом к ноябрю г. Однако в процессе получения разрешения на строительство выяснилось, что проект требует доработки. Доработанный проект Творческая мастерская обязана была представить до 30 октября 2007 г., но не сделала этого. ноября 2007 г. директор ЗАО «Инвест-Марк» приехал на стройплощадку и обнаружил, что никаких работ там не ведется. Юрисконсульт ЗАО «ИнвестМарк» подготовил претензию к ООО «Строймастер», в которой указал, что за задержку начала работ подрядчик уплачивает неустойку - 0,15% за каждый день просрочки и возмещает убытки.
Подготовьте письменный ответ на претензию ЗАО «Инвест-Марк».
В адрес ЗАО «Мясопереработка» поступила претензия от ЧУП «Мясоед» с требованием уплатить неустойку за несвоевременную поставку товара (колбас) в магазин ЧУП «Мясоед» и возместить упущенную выгоду, связанную с тем, что из-за отсутствия товара магазин фактически простаивал в течение 5 дней.
Юрисконсульт ЗАО «Мясопереработка» подготовил ответ на претензию, в котором указал, что товар не был поставлен, поскольку электростанция на неделю отключила электричество в колбасном цеху, не уведомив об этом, следовательно, вины ЗАО «Мясопереработка» в происшедшем нет. А простой магазина связан с тем, что работники ЧУП «Мясоед» не предприняли никаких мер по замене непоставленного товара аналогичным, имеющимся на рынке, таким образом, ответственность а вред, причиненным работниками, несет юридическое лицо – ЧУП «Мясоед».
Матвеев разрешил Лоськову воспользоваться своим автомобилем для перевозки вещей на новую квартиру. Проезжая по неосвещенному проезду, Лоськов совершил наезд на спящего на дороге человека, причинив ему телесные повреждения. Пытаясь затормозить, Лоськов врезался в забор, в результате чего автомобиль Матвеева пришел в негодность.
Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации.
17 марта 2007 г. Производственный кооператив «Мастерок» поставил УП «ТоргПлюс» бижутерию собственного производства на 19 млн. рублей.
Срок оплаты в договоре указан не был. ПК «Мастерок» дважды (18 апреля 2007 г. и 20 августа 2007 г.) выставлял платежное требование к должнику, однако оплаты УП «ТоргПлюс» не произвел по настоящий момент. Согласно п. 4.3 заключенного между предприятиями договора за несвоевременного исполнение обязательств сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство уплачивает 0,1 % за каждый день просрочки.
Подготовьте иск к УП «ТоргПлюс».
Задача 9. Санина, работавшая няней в семье Лапиных, уложила их 3-х летнего сына Сашу спать и включила телевизор. Пока она смотрела телепередачу, Саша, проснувшись, пошел на кухню, включил плиту и ушел обратно в детскую. В результате возникшего пожара была повреждена кухонная мебель, а в результате тушения пожара сотрудниками МЧС от воды пострадал новый деревянный пол и была выбита входная дверь.
Лапины обратили в юридическую консультацию с вопросом: кто будет возмещать причиненный ущерб?
Задача 10. В суд обратилось ООО «Алиго-транс» к Частному предприятию «Берника» с иском о взыскании реального ущерба и упущенной выгоды. Суть спора состояла в следующем.
Между ООО «Алиго-транс» и Частным предприятием «Берника» был заключен договор на перевозку грузов автомобильным транспортом, по условиям которого истец принял обязательство осуществить перевозку груза на автомобиле «Вольво» в указанный ответчиком пункт назначения. При этом ответчик обязался нести полную ответственность за подлинность и полноту оформления документов на груз, предъявленный к перевозке.
ООО «Алиго-транс» приняло от ответчика по товарно-транспортной накладной бочки с емкостью для доставки в г. Брест. В товарнотранспортной накладной значилось, что перевозится растворитель денатурированный, на который также был предоставлен сертификат качества.
В г. Бресте автомобиль с грузом был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе расследования было установлено, что изъятая спиртосодержащая жидкость это не растворитель, а этиловый спирт.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, на основании которого постановлением суда груз и транспортное средство конфискованы в доход государства.
В исковом заявлении истец просил суд возместить за счет ответчика реальный ущерб в виде стоимости конфискованного в доход государства автомобиля «Вольво» и упущенную выгоду в виде неполученного дохода в связи с неиспользованием конфискованного автомобиля в течение восьми месяцев, поскольку Предприятие «Б», как грузоотправитель, в нарушение договора не обеспечило правильность заполнения товарно-транспортной накладной и в результате этих действий был причинен ущерб ООО «Алиготранс».
Представитель ответчика в отзыве на исковое заявление указал, что установить прямую причинную связь между неправомерным поведением ответчика и убытками невозможно, а косвенная причинная связь условием ответственности не является.
Кто прав? Решите спор.
Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право»
Составитель: к.ю.н., доцент Савина Инга Викторовна Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право (2 часть)»
проводится в форме письменных ответов на теоретические вопросы и письменного решения задач. Студентам предлагается 8 вариантов контрольной работы, из которых должен быть выполнен один вариант, номер которого соответствует первой букве в фамилии студента в следующем порядке:
В ответах на теоретические вопросы не допускается дословное использование текстов учебной или специальной литературы, статей нормативных правовых актов, иных источников. Использованный автором в ответе материал должен быть им аналитически переработан. Решение задач должно быть подробно описано с указанием ссылок на конкретные нормативные правовые акты, используемые при решении. В конце работы приводится список использованной литературы. Студент должен проявить навык самостоятельного поиска соответствующей литературы.
Максимальный объем контрольный работы – 10 страниц текста (формат А4).
Работы, выполненные с нарушением указанных требований, не могут быть зачтены и подлежат доработке.
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь с комментариями и обзором практики хозяйственных судов / Д.П. Александров [и др.]; под общ. ред. В.С. Каменкова. – Минск: Дикта, 2004. – 1136 с.