«И.В.Савина ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ 2 для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение Минск 2013 2 СОДЕРЖАНИЕ С. 3 - 5 Пояснительная записка С. 6 - 70 1. ...»
Белорусский государственный университет
Государственный институт управления и социальных технологий
Кафедра правовых дисциплин
И.В.Савина
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по дисциплине «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ 2»
для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение
Минск
2013
2
СОДЕРЖАНИЕ
С. 3 - 5 Пояснительная записка С. 6 - 70 1. Теоретический раздел Тезисы лекций по дисциплине «Гражданское право. Часть 2»С. 71 - 2. Практический раздел Задания для обсуждения на практических занятиях С. 75 - 3. Раздел контроля знаний Контрольная работа Вопросы к экзамену С. 88 - 4. Вспомогательный раздел Рекомендуемая литература
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Гражданское право. Часть 2» предназначен для студентов 2, курса специальности «Правоведение».Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе не уровне высшего образования, утвержденного Постановлением министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167. Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам данной специальности, структуре и тематике учебной программы по дисциплине «Гражданское право. Часть 2».
Главная цель ЭУМК – повышение качества и усиление практико – ориентированности учебного процесса студентов по дисциплине «Гражданское право. Часть 2».
Гражданское право является одной из важнейших отраслей права, регулирующей складывающиеся в процессе жизнедеятельности людей отношения по поводу материальных благ, например, покупки товаров, оказания услуг населению, а также в некоторых случаях по поводу личных неимущественных прав, например, защиты интеллектуальной собственности, чести, достоинства, деловой репутации. В такой важной сфере социальных отношений объективно необходимо воздействие права.
Регулируемые гражданским правом отношения имеют особое значение в современных условиях рынка, когда активно развиваются новые формы собственности и формы хозяйствования. Закрепляя при помощи юридических норм права образцы поведения людей на всех этапах возникновения, осуществления, изменения или прекращения общественных отношений, гражданское право вносит в эти отношения стабильность и предсказуемость.
Знание норм гражданского права – необходимое условие заключения и исполнения любой сделки. От того, как выполняются требования гражданского права, часто зависит и экономическая эффективность коммерческой деятельности.
Следовательно, изучение положений гражданского права имеет большое значение в формировании юриста, обязательно для грамотной и эффективной работы специалиста высшей квалификации.
Одной из целей курса гражданского права является выработка навыков грамотного толкования и правильного применения гражданско-правовых норм. Представленное пособие имеет своей целью закрепление теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков толкования и применения на практике гражданско-правовых норм, а также умения аргументировать свою точку зрения.
Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины Целями преподавания и изучения дисциплины «Гражданское право.
Часть 2» являются:
1. системное изучение и усвоение основных положений гражданскоправовой доктрины, анализ гражданского законодательства с целью применения гражданско-правовых норм в практической деятельности;
2. овладение приемами историко-теоретического, сравнительноправового, формально-логического и системно-структурного анализа гражданско-правовых отношений;
3. формирование навыков подготовки документов гражданскоправового характера (договоров, претензий и т.п.);
4. формирование умений правильно использовать необходимую учебную, научную и справочную литературу;
5. формирование у обучаемых высокого уровня правосознания, творческого и научного мышления, уважения к закону и чувства необходимости неукоснительно соблюдать его требования.
Задачи изучения и преподавания дисциплины «Гражданское право.
Часть 2»:
1. знание основных институтов части 2 гражданского права, их современного состояния и тенденций развития в Республике Беларусь;
2. умение работать с нормативными правовыми актами по гражданскому праву и профессионально грамотно использовать их содержание при решении практических ситуаций по отдельным видам конкретных обязательств, правильно применять теоретические положения на практике;
3. умение разъяснить понятие и значение норм действующего гражданского законодательства, иметь четкое представление о фактических правовых последствиях при нарушении этих норм.
Требования к освоению учебной дисциплины В результате изучения дисциплины «Гражданское право. Часть 2»
студенты должны:
– основные составляющие понятийного аппарата части 2 гражданского права;
– законодательные и иные нормативные правовые акты, входящие в систему гражданского законодательства;
– основные положения об отдельных видах обязательств;
– основные положения наследственного права.
– оперировать понятийным аппаратом части 2 гражданского права;
– ориентироваться в системе гражданского законодательства;
– определять порядок и способы возникновения, изменения и прекращения гражданско-правовых отношений;
– разъяснить порядок и условия наступления ответственности при нарушении норм действующего гражданского законодательства.
в) пробрести навыки:
– работы с необходимой справочной и научной литературой;
– составления документов гражданско-правового характера (договоров, претензий и т.п.);
– правильного толкования правовых норм и применения полученных юридических знаний при решении практических задач.
В основу подготовки студентов при изучении курса части гражданского права следует положить изучение гражданского законодательства и разъяснений по его применению, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, постановлениях Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. В необходимых случаях следует изучать также содержание Директив, Указов и Декретов Президента Республики Беларусь и постановлений Совета Министров.
Издание предназначено для студентов, а также для практикующих юристов и всех, кто интересуется юриспруденцией в Республике Беларусь.
Учебно-методический комплекс рекомендован студентам высших учебных заведений, изучающим данный курс. Данный комплекс подготовлен с учетом действующего законодательства, практики его применения, а также потребностей практической работы, содержит тематику и содержание лекционных, задания для семинарских занятий, вопросы к зачету. Круг тем и вопросов, подлежащих изучению, определен в соответствии с программой курса, изложение носит конспективный характер. Составитель рекомендует студентам использовать учебно-методический комплекс как при проведении всех видов аудиторных занятий, так и для самоподготовки.
ЭУМК состоит из следующих разделов.
Теоретический. Включает тезисы лекций. Содержит четко структурированный теоретический материал по основным вопросам курса.
Материал может быть использован для самостоятельной подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям. Обеспечивает возможность «опережающего обучения», т.е. предварительного изучения студентами материалов темы лекции.
Практический. Включает вопросы и ситуации для обсуждения на практических занятиях.
Раздел контроля знаний включает задание для контрольной работы, вопросы к экзамену.
Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы.
Содержание и структура УМК рассмотрены и одобрены на заседании кафедры правовых дисциплин.
Тезисы лекций по дисциплине «Гражданское право. Часть 2.»
Тема 1. Договор купли-продажи. Мена Согласно п. 1 ст. 424 ГК – по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность (хозяйственное ведение или оперативное управление) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него обусловленную денежную сумму (цену).
Договор купли-продажи является возмездным; консенсуальным;
взаимным.
Виды договора купли-продажи:
розничная купля-продажа;
поставка товаров для государственных нужд;
продажа недвижимости;
продажа предприятия.
Сторонами в договоре являются покупатель и продавец.
Что касается формы договора купли-продажи, то она подчиняется общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК) и может быть: устной и письменной, в отдельных случаях договор может заключаться конклюдентными действиями. В случаях прямо предусмотренных законом, необходима нотариальная форма и государственная регистрация (например, купля-продажа недвижимости).
Существенным условием договора купли-продажи является условие о предмете, так согласно п. 3 ст. 425 ГК условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.
Продавец обязан:
Передать товар покупателю в собственность (хозяйственное ведение или оперативное управление).
Продавец обязан:
1. Передать товар покупателю в собственность (хозяйственное ведение или оперативное управление). При этом согласно п. 2 ст.426 ГК если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (тех. паспорт, инструкцию по эксплуатации и др.) предусмотренные законодательством или договором.
В том случае если продавец в нарушение договора купли-продажи отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения этого договора. Взамен передачи вещи покупатель вправе требовать возмещения убытков.
Так как договор купли-продажи относится к числу обязательств по передаче имущества в собственность, то важным представляется определение момента, с которого у покупателя возникает право собственности на переданный товар. Определение момента передачи вещи в собственность покупателя является важным в том плане, что с этого момента на приобретателя товара переходит и риск случайной гибели или случайной порчи его.
Согласно п. 1 ст. 418 ГК обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
1) вручение товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
2) предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара.
Обязанность передачи товара считается исполненной также и при сдаче товара транспортной организации или организации связи для доставки его покупателю, если из договора не вытекает иное.
2. Передать товар покупателю свободным от прав третьих лиц.
Согласно ст. 429 ГК, если у третьих лиц были права на продаваемую вещь (при возникновении их из ранее заключенных договоров аренды, залога и др.) продавец должен предупредить покупателя о всех этих правах.
Если продавец этого не сделал, то покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены товара, либо расторжения договора куплипродажи. Данное правило не распространяется на права покупателя, если он знал или должен был знать о правах этих лиц на этот товар.
Случается, что покупатель товара может и не знать о правах третьих лиц на него (покупка добросовестным приобретателем товара, который был украден у собственника или законного владельца). В данном случае собственник (или иной законный владелец) товара вправе в этом случае истребовать свое имущество даже от добросовестного приобретателя.
В этой связи весьма важным представляется правило, установленное ст. 432 ГК, если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения купли-продажи предъявит иск к покупателю об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, которые обязываются законом вступить в дело на стороне покупателя.
3. Передать товар покупателю в необходимом количестве и согласованном ассортименте. Количество подлежащего передаче покупателю товара является необходимым условием, определяющим предмет договора купли-продажи. Оно может быть определено разными способами – в единицах измерения, в денежном выражении либо стороны могут установить в договоре порядок его определения (например, путем дополнительного согласования и т.п.). Договор, не позволяющий установить количество товара, считается незаключенным (ст. 435 ГК).
Нарушение продавцом условий договора о количестве товара может выражаться как в передаче покупателю меньшего, так и большего количества товара, чем это предусмотрено договором.
В первом случае покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданной части товара и ее оплаты, а если товар оплачен – потребовать возврата уплаченной денежной суммы (если иное не предусмотрено договором).
Во втором случае покупатель обязан известить продавца о допущенном нарушении и, если продавец в разумный срок после получения извещения не распорядиться излишним товаром, покупатель вправе принять все количество товара по установленной в договоре цене, если иное не определено соглашением сторон (ст. 436 ГК).
Продавец обязан передать товар в ассортименте, согласованном сторонами, то есть договором может быть предусмотрено, что товар подлежит передаче в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам. Если ассортимент договором не определен и не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, то продавец вправе передать товары в ассортименте, исходя из потребностей покупателя, которые были известно продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора (ст. 437 ГК).
Кроме того, договором могут быть предусмотрены последствия нарушения продавцом условий об ассортименте. Если же такие последствия в договоре не предусмотрены, то применяются правила ст. 438 ГК. Этой статьей предусматривается два вида нарушений условий договора об ассортименте:
1) передача продавцом товара в ассортименте, не соответствующем договору (например, предоставление товара не того размера, либо не той расцветки, либо не тех моделей и т.п.);
2) передача покупателю наряду с товарами надлежащего ассортимента товаров с нарушением ассортимента (например, вместе с заказанными размерами одежды передана одежда незаконных размеров и т.
п.).
Последствием первого нарушения может быть отказ покупателя от принятия и оплаты товара, а если товар уже оплачен – требование о возврате уплаченной денежной суммы (п. 1 ст. 438 ГК).
Во втором случае покупатель вправе по своему выбору:
- принять товары надлежащего ассортимента и отказаться от остальных товаров;
- отказаться от всех переданных товаров;
- потребовать замены товаров ненадлежащего ассортимента товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
- принять все переданные товары.
При отказе от товаров ненадлежащего ассортимента или при предъявлении требований об их замене покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они оплачены, то потребовать возврата уплаченной суммы.
При этом товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.
Если покупатель не отказался от товаров ненадлежащего ассортимента, то он обязан оплатить их по цене, согласованной с продавцом, если продавцом в разумный срок не приняты меры к согласованию цены, то покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
4. Передать товар надлежащего качества и сообщить покупателю об имеющихся у этого товара недостатках. Одно из важнейших условий договора купли-продажи – это качество товара. На практике оно чаще всего определяется договором.
Товар должен быть пригоден для целей, для которых обычно используется товар такого качества. А если продавец был при заключении договора поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, то товар должен быть пригодным для использования в соответствии с этими целями (ст. 439 ГК). Кроме того, товар должен соответствовать образцам, описаниям, обязательным требованиям законодательства, если такие требовании сформулированы в законодательных актах.
По соглашению между сторонами может передаваться товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями (ст. 439 ГК).
Указанные в ст. 439 ГК качественные характеристики должны быть присущи товару в момент передачи его покупателю, если иной момент не предусмотрен в договоре, а также в пределах разумного срока товар должен быть пригодным для тех целей, для которых обычно используется товар такого рода (п. 1 ст. 440 ГК).
Предоставление продавцом гарантии качества товара может быть, как мы уже сказали, предусмотрено и в договоре. В частности, продавец принимает на себя обязанность гарантировать качество товара в течение определенного гарантийного срока. В течение именно этого срока передаваемый продавцом товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его качеству. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено соглашением сторон (п. 3 ст. 440 ГК).
5. Передать покупателю комплектный товар. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условию договора о комплектности. А при отсутствии такого условия – товар, комплектность которого определяется обычно предъявляемыми требованиями (ст. 448 ГК).
6. Передать товар покупателю в таре и (или) упаковке. Продавец обязан передать покупателю (ст. 451 ГК) товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки (если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства).
В свою очередь покупатель обязан:
1. Принять товар. При непринятии или отказе принять товар покупателем в нарушение законодательства или договора продавец вправе отказаться от исполнения договора.
2. Уплатить за товар установленную законодательством или обусловленную соглашением сторон плату.
Тема 2. Договор розничной купли-продажи Согласно п. 1 ст. 462 ГК - по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным договором, который устанавливает обязанности торговой организации по продаже товаров в отношении каждого, кто к ней обратится. Такая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора (за исключением случаев, предусмотренных законодательством). Договор розничной купли-продажи является договором присоединения, ибо организации розничной торговли обычно в одностороннем порядке устанавливают условия договора, к которому вправе присоединиться покупатель.
К отношениям розничной купли-продажи с участием гражданпокупателей применяются также нормы законодательства о защите прав потребителей.
Предметом договора розничной купли-продажи является товар, предназначенный для личного, домашнего, семейного и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Что касается формы договора, то ст. 463 ГК указывает, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа об оплате товара.
Вместе с тем отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение акта заключения договора и его условий.
Согласно ст. 464 ГК, договор розничной купли-продажи заключатся на основании публичной оферты торгового предприятия.
Как правило, исполнение договора розничной купли-продажи осуществляется одновременно с его заключением, т.е. товар переходит к покупателю непосредственно после его оплаты.
Ст. 465 ГК закрепляет право покупателя на информацию о товаре;
продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о предлагаемом товаре.
Покупатель вправе до заключения договора осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле (п. 2 ст.
465 ГК).
Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи необходимую информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи, а если договор уже заключен – в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков (п. 3 ст. 465 ГК).
Кроме того, продавец несет ответственность и за те недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него такой информации (п. 4 ст. 465 ГК).
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
1. замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;
2. соразмерного уменьшения покупной цены товара;
3. незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
4. возмещения расходов по устранению недостатков товара.
Тема 3. Договор поставки. Поставка товаров для государственных нужд По договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется продать в обусловленный срок (сроки) производимые (закупаемые) им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним использованием, а покупатель обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную сумму (цену) (ст.476 ГК).
Договор поставки является по правовой природе двусторонним, консенсуальным и возмездным.
Необходимо отметить, что как вид договора купли-продажи договор поставки обладает особыми видовыми признаками:
1) сторонами договора поставки могут быть как физические, так и юридические лица, но и те, и другие должны быть предпринимателями либо лицами, осуществляющими иную хозяйственную деятельность;
2) предметом договора поставки является имущество, предназначенное для предпринимательской или другой хозяйственной деятельности и не связанное с личным (семейным, домашним) потреблением, и как следствие это имущество, определяемое родовыми признаками;
3) так как система договорных связей при поставке зачастую сложная, поэтому поставщик не всегда является собственником (производителем) поставляемого имущества, им может быть и посредник, реализующий покупателю товары с целью получения прибыли;
4) заключение договора поставки может быть предопределено прямо или косвенно плановым либо другим административным актом (например, планом развития предприятия, заказом на поставку для государственных нужд и т.д.);
5) в договоре поставки момент заключения договора отдален во времени от момента исполнения, так как товара, подлежащего поставке, может и не быть на момент заключения договора;
6) договор поставки создает длительные отношения между сторонами;
7) исполнение договора поставки, как правило, осуществляется по частям;
8) в объем прав и обязанностей сторон входит не только продажа поставляемого товара, но и его доставка;
9) само содержание договора поставки определяет письменную форму его заключения;
10) подлежащий поставке товар может отсутствовать в момент заключения договора.
Существенными условиями договора поставки являются:
При отсутствии их договор поставки считается недействительным. В соответствии с новым ГК существенным условием является.
Предметом договора поставки могут быть любые вещи, за исключением единых имущественных комплексов, а также зданий, сооружений, иного недвижимого имущества, энергетических и других ресурсов, снабжение которыми осуществляется через присоединенную сеть.
Не являются предметом договора поставки такие объекты гражданских прав, как ценные бумаги и валюта.
Договор поставки может быть заключен на поставку товара, уже имеющегося в наличии у поставщика в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен в будущем. Поставщик обязан передать вместе с товаром его принадлежности, а также относящиеся к товару документы, если договором не установлено иное.
Тема 4. Договор контрактации Договор контрактации представляет собой вид договора куплипродажи, по которому производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи заготовителю (п.1 ст. 505 ГК).
Договор контрактации тесно связан с такими гражданско-правовыми договорами как договор поставки и договор поставки товаров для государственных нужд. Однако наряду с общими чертами, он имеет ряд отличительных особенностей, а именно:
сельскохозяйственной продукции и заготовитель. В качестве сторон могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели;
выращенная или произведенная самим производителем;
договор заключается с целью использования продукции в предпринимательской деятельности;
момент заключения договора и его исполнения, как правило, не совпадают.
Договор контрактации является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Форма договора всегда письменная.
Сторонами по договору контрактации выступают:
производитель сельскохозяйственной продукции заготовитель сельскохозяйственной продукции.
Условия договора, права и обязанности по договору определяются самими сторонами с учетом действующего законодательства. Нормы об этом получили закрепление в ст. 506 – 508 ГК.
Существенными условиями договора являются:
предмет (наименование, количество, ассортимент и качество);
Особенность предмета состоит в том, что сельскохозяйственная продукция должна быть выращена или произведена самим производителем.
При возникновении необходимости доставки сельскохозяйственной продукции в таре или упаковке заготовитель должен обеспечить производителя сельскохозяйственной продукции необходимой тарой и упаковочным материалом в количестве и сроки, установленные договором (п. 2 ст. 508 ГК).
Основная обязанность производителя сельскохозяйственной продукции – произвести и передать в обусловленные срок заготовителю предусмотренное договором контрактации количество продукции, соответствующее требованиям договора по ассортименту и качеству (п. ст.506). Кроме этого, производитель обязан организовать сельскохозяйственное производство, обеспечивающее получение сельскохозяйственной продукции необходимого ассортимента и качества, если это предусмотрено договором; представить заготовителю по его требованию отчет об использовании полученных финансовых и материальных средств.
Стороны вправе по взаимному соглашению изменить в процессе исполнения договора ассортимент закупаемой продукции, а также график и пункт сдачи продукции.
Главная обязанность заготовителя – принятие и оплата сельскохозяйственной продукции.
Тема 5. Договор энергоснабжения В соответствии со ст. 510 ГК договор энергоснабжения – это соглашение, согласно которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный соглашением режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения является консенсуальным, возмездным, взаимным, публичным.
Особенности данного договора, отличающие его от договора куплипродажи, обусловлены следующим:
а) предметом договора энергоснабжения является энергия (например, электрическая энергия) или вещества, в которых она заключена (энергоносители) (например, тепловая энергия, заключенная в воде).
Указанные виды имущества имеют существенную специфику, отличающую их от других товаров. Исходя из своих физических особенностей энергия не поддается накоплению в больших объемах, достаточных для использования потребителями на протяжении длительного времени. Энергия используется потребителями и соответственно должна поставляться как для производственных, так и для потребительских целей непрерывно либо значительную часть времени. Этим обусловлена тесная связь производства и потребления энергии;
б) физические особенности обуславливают также особенности доставки энергии от производителя (продавца) к потребителю. В отличие от других товаров доставка энергии невозможна путем перемещения с использованием транспорта. Для этого необходимы специальные технические средства - линии электропередачи, трубопроводы и т.д.
(присоединенная сеть). Специальные технические средства применяются также для учета подаваемой через присоединенные сети энергии и для ее использования потребителем. Подача энергии осуществляется во всех случаях через присоединенную сеть при наличии необходимых приборов и оборудования у потребителя.
С учетом указанной специфики договор на энергоснабжение включает в себя ряд дополнительных условий: о соблюдении установленных режимов потребления и согласованных показателей качества энергии, определении границы балансовой принадлежности присоединенной сети, отнесении потребителя к определенной тарифной группе по оплате энергии, обеспечении безопасности эксплуатации и исправности находящихся в ведении потребителя энергетических сетей, энергопотребляющего оборудования, приборов учета.
Тема 6. Договор дарения Согласно ст. 543 ГК РБ договор дарения – это соглашение, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить одаряемого от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
Договор дарения является безвозмездным, односторонним.
Действующий ГК РБ рассматривает договор дарения как реальный (момент заключения договора и передачи имущества совпадают) и как консенсуальный, который порождает обязательство о передаче имущества одаряемому в будущем. Обещанием дарения признается обещание безвозмездно передать в будущем кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности. Такое обещание должно содержать ясно выраженное намерение совершить такую безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от конкретной имущественной обязанности. Ничтожным признается обещание подарить все свое имущество или часть его без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности (п.2 ст. 543 ГК).
Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, в соответствии с п.3 ст. 543 ГК РБ признается ничтожным. В таких случаях применяются нормы наследственного права.
Предметом договора дарения согласно ст.534 ГК являются:
имущественное право (требование);
освобождение от имущественной обязанности.
Предмет договора дарения независимо от его вида должен быть конкретно определен (назван). Несоблюдение этого требования влечет ничтожность договора (п.2 ст. 543 ГК).
Субъектами договора дарения (одаряемым и дарителем) могут быть физические и юридические лица, Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы.
Форма договора дарения зависит от его предмета, сторон (субъектов) и стоимости даримого имущества.
Реальный договор дарения движимых вещей, сопровождаемый передачей дара одаряемому, разрешается заключать устно (п.1 ст.545 ГК).
Письменная форма договора требуется в следующих случаях:
если дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает более чем в 5 раз установленный законом размер минимальной базовой величины;
Несоблюдение письменной формы договора дарения влечет его ничтожность;
в отношении договора дарения недвижимого имущества в п. ст.545 ГК установлено правило о необходимости его государственной регистрации.
Согласно ст. 546 ГК запрещено дарение, за исключением – обычных подарков на сумму до 5 минимальных базовых величин, в следующих случаях:
от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, - их законными представителями;
работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений – гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами, родственниками этих граждан;
государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;
в отношениях между коммерческими организациями.
Гражданским кодексом (ст. 547) установлены основания ограничения дарения:
дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, третьим лицам возможно с согласия всех участников совместной собственности;
юридическое лицо, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить это имущество только с согласия собственника, если законодательством не предусмотрено иное (исключением являются только подарки стоимостью до 5 минимальных базовых величин).
Тема 7. Рента и пожизненное содержание с иждивением Понятие договора ренты и его видов изложено в ст. 554 ГК РБ.
Согласно п. 1 данной статьи, по договору рента одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.
Данный договор является реальным, односторонним, возмездным.
Предметом данного договора является имущество (как движимое, так и не движимое), а также сама рента.
Рентные платежи могут осуществляться в форме:
- предоставления вещей;
- выполнением работ;
- оказанием услуг;
- удовлетворение потребностей получателя ренты в жилье, питании, одежде, уходе за ним и т.д.
Согласно ст. 555 ГК РБ договор ренты подлежит нотариальному удовлетворению, а договор предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации.
Закон определяет три вида ренты. Так, согласно п. 2 ст. 554 ГК по договору ренты допускается выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента), при этом последняя может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.
Тема 8. Договор аренды и его разновидности. Ссуда Понятие договора аренды раскрывается в ст.577 ГК: по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Договор аренды является консенсуальным, двусторонним и возмездным.
Предметом аренды может быть индивидуально-определенное имущество, непотребляемое, в т.ч. земельные участки, производственные и жилищные комплексы, здания, оборудование, транспортные средства и т.п.
(ст.578 ГК).
В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При их отсутствии условие о предмете договора считается несогласованным сторонами и соответствующий договор не считается заключенным (п.3 ст.578 ГК).
Сторонами договора аренды являются:
арендодатель (наймодатель);
арендатор (наниматель).
Ими могут выступать любые субъекты гражданского права.
Арендодателями могут быть как собственники имущества, так и лица, управомоченные законодательством или собственником на сдачу имущества в аренду (ст. 579 ГК).
Цена (арендная плата) по общему правилу не является существенным условием договора аренды в силу п.1 ст. 585 ГК (кроме аренды здания или сооружения – ст.625 ГК) и устанавливается по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством.
Примерный перечень форм арендной платы установлен п.2 ст. 585 ГК:
в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;
в форме доли продукции, плодов или доходов, полученных в результате использования арендованного имущества;
предоставления арендатором определенных услуг;
передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность или в аренду;
возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.
Срок договора не является существенным условием в силу п. 2 ст. ГК. Если срок аренды в договоре не определен, то он считается заключенным на неопределенный срок, и каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимости – за 3 месяца, если иной срок предупреждения о прекращении договора не предусмотрен законодательством или договором.
Гражданский кодекс договор аренды делит на пять видов, каждому из которых посвящен отдельный параграф главы 34:
аренда транспортных средств (§ 3);
аренда зданий и сооружений (§ 4);
аренда предприятий (§ 5);
Обязанности арендодателя:
Предоставить арендатору имущество своевременно и в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества, со всеми принадлежностями и документами, если иное не предусмотрено договором (ст.582 ГК).
Арендодатель отвечает за недостатки имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если при заключении договора он о них не знал (ст. 583 ГК). Он не отвечает лишь за недостатки сданного в аренду имущества, которые:
были им оговорены при заключении договора;
или были заранее известны арендатору;
либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду (явные недостатки).
2. Предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на имущество (сервитуте, праве залога и т.п.), т.к. передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество, но такое обременение может существенно повлиять на использование имущества арендатором (ст.584 ГК).
3. Производить за свой счет капитальный ремонт имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором (ст.587 ГК). Например, ст. 615 ГК возлагает обязанность осуществления капитального ремонта арендованного транспортного средства на арендатора.
4. По прекращении договора принять от арендатора сданное в аренду имущество и оплатить арендатору стоимость неотделимых без вреда для имущества улучшений, произведенных арендатором за счет собственных средств, но с согласия арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законодательством (п.3 ст. 594 ГК).
Отделимые улучшения, произведенные арендатором, являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды (п.1 ст. ГК).
Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя (п.4 ст. 594 ГК).
5. В договоре могут быть предусмотрены и иные обязанности арендодателя.
Права арендодателя по договору аренды в основном вытекают из обязанностей арендатора.
Обязанности арендатора:
1. Своевременно вносить арендную плату (ст.585 ГК). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором, а в случаях, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено договором. Законодательством могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для отдельных видов имущества (п.3 ст. ГК).
2. Пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора, а если такие условия не определены договором, в соответствии с назначением имущества (ст.586 ГК).
3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законодательством или договором (п.2 ст.587 ГК).
4. Вернуть арендодателю имущество при прекращении договора аренды в том состоянии, в котором он его получил, с учетом формального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст.593 ГК).
Права арендатора:
1. Сдавать имущество в субаренду (поднаем), передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), предоставлять имущество в безвозмездное пользование, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, но только с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено законодательством (п.2 ст. ГК).
2. Право преимущества при заключении договора на новый срок по сравнению с другими претендентами (п.1 ст.592 ГК). При этом он обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в разумный срок до окончания действия договора, если иной срок не установлен в самом договоре.
Если арендодатель в этом случае отказал арендатору в заключении договора, но в течение года с момента прекращения договора с ним заключил договор в отношении этого имущества с другим лицом, арендатор имеет право: потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков; либо только возмещения таких убытков.
3. Право собственности на отделимые улучшения, если иное не предусмотрено договором (п.1 ст.594 ГК). На неотделимые без ущерба для имущества улучшения в виде возмещения их стоимости – только в случае, если они произведены с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором.
4. Право на выкуп арендованного имущества, если это допускается законодательством или договором аренды (ст.595 ГК).
Гражданским кодексом (ст.590 и 591) предусмотрены основания досрочного расторжения договора аренды в одностороннем порядке как по требованию арендодателя, так и по требованию арендатора. Договором аренды могут быть предусмотрены и иные основания его досрочного расторжения по требованию стороны в договоре. Однако указанный в законодательстве перечень оснований не может быть сокращен по соглашению сторон.
Порядок такого расторжения – только судебный.
Особенность такого расторжения: арендодатель вправе требовать досрочного расторжения такого договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок (усматривается обязательный досудебный – претензионный порядок урегулирования спора). Нарушение этого порядка влечет возврат искового заявления, если производство по делу возбуждено, либо оставление иска без рассмотрения.
Тема 9. Договор подряда и его разновидности По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их, т.е. уплатить цену работы. Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон (п. 1 ст. 656 ГК).
консенсуальный.
Сторонами по договору подряда выступают заказчик и подрядчик.
Статьей 660 ГК определено, что, если из акта законодательства или договора подряда не вытекает обязанности подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, если из законодательства, условий обязательства или его существа такая ответственность не возложена на третье лицо, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Законодательством также предусмотрено, что с согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работы с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком (п. 4 ст. 660 ГК).
Работа, если иное не установлено договором, выполняется иждивением подрядчика, т.е. из его материалов, его силами и средствами. Данная норма носит диспозитивный характер. Следовательно, закон предусматривает возможность выполнения работы и из материалов заказчика.
Поскольку нормой права предусмотрена возможность выполнения подрядчиком работы, как из своих материалов, так и материалов заказчика, возникает необходимость регламентации вопросов, связанных с сохранностью материала. Согласно ст. 667 ГК, при выполнении работы с использованием материала заказчика подрядчик обязан:
1) использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо;
2) после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала;
3) возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену (смету) работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
Правила, регулирующие цену работы, изложены в ст. 663 ГК. На основании этой статьи цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Она может быть определена путем составления сметы. При этом смета, составленная подрядчиком, приобретает силу и становится частью договора подряда с момента одобрения ее заказчиком.
Цена работы может быть твердой или приблизительной. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена считается твердой (п. ст. 663 ГК).
Сроки выполнения работ регламентированы ст. 662 ГК. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки начала и завершения отдельных этапов работы, т.е. промежуточные сроки.
За нарушение сроков выполнения работ подрядчиком наступает ответственность, а изменение их допускается в случаях и порядке, предусмотренных договором.
Тема 10. Договор строительного подряда Согласно п. 1 ст. 696 ГК по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.
Данный договор является возмездным, консенсуальным, взаимным.
В отличие от договора подряда, к существенным условиям договора строительного подряда помимо предмета (наименования, состава работ) и сроков выполнения работ относится их стоимость, которая должна быть определена сторонами в договоре, либо договор должен содержать указание на механизм определения цены, например отсылку к сметной документации.
Соответственно, отсутствие одного из существенных условий влечет незаключенность договора строительного подряда.
Предметом договора строительного подряда являются выполнение строительных работ и их результат.
Цена в договоре строительного подряда, а также порядок расчетов за выполненные работы имеют значение существенных, так как законодательство требует определение величины вознаграждения и порядка расчетов условиями подрядных торгов или соглашением сторон с обязательным установлением в договоре.
В случае если составление проектно-сметной документации на работы (объект) и ее утверждение в установленном порядке (прохождение экспертизы) являются обязательными, отсутствие проектно-сметной документации, а равно отсутствие доказательств прохождения экспертизы влекут за собой незаключенность договора, поскольку сформировать предмет договора не представляется возможным.
В случаях, предусмотренных законодательством, допускается осуществление строительно-монтажных работ до утверждения проектносметной документации.
Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок такой площади и в таком состоянии, какие указаны в договоре строительного подряда. При отсутствии в договоре таких указаний площадь и состояние земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
Заказчик обязан в случаях и порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и газопровода и оказывать другие услуги (п.1, 2 ст.
702).
Контроль заказчика за ходом строительства и качеством работ может осуществляться как лично, так и путем привлечения специализированной организации на основании договора. Заказчик часть обязанностей, возлагаемых на него законодательством Республики Беларусь и договором подряда, а также полномочий по принятию от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может передать инженеру (инженерной организации). Отношения между ними регулируются договором на оказание услуг, где отражаются права и обязанности каждой из сторон.
Согласно ст. 708 ГК заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работы, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.
Заказчик организует и осуществляет приемку результата работы за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.
В предусмотренных законодательством случаях в приемке результата работы должны участвовать представители государственных органов, органов местного управления и самоуправления.
Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые наступили не по вине подрядчика.
Сдача результата работы подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
В случаях, когда это предусмотрено законодательством или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
По общему правилу приемка результата работ влечет за собой переход риска гибели объекта строительства на заказчика.
Независимо от того, является отказ от подписания акта выполненных работ мотивированным или нет, последствия для неподписавшей стороны выражаются в возложении на нее бремени доказывания обоснованности неподписания акта.
Тема 11. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ По договору на выполнение научно-исследовательских работ одна сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее (п.1 ст. 723 ГК).
В Гражданском кодексе Республики Беларусь этим договорам посвящена гл. 38 (ст. 723–732), а также ст. 662, 663, 693 и 718–722.
Названные договоры тесно связаны друг с другом, и результатом их деятельности является создание научно-технической продукции.
Однако помимо общих черт каждый из рассматриваемых договоров имеет свои особенности. На это однозначно указывает ст. 724 ГК:
исполнитель обязан провести научные исследования лично. Привлекать к проведению такого рода исследований третьих лиц он может только с согласия заказчика. Это объясняется спецификой выполняемой работы (предметом исполнения) и знанием деловых качеств исполняющей заказ стороны.
технологических работ, то в данном случае исполнитель имеет большие права, т.е. он вправе привлекать к исполнению договоров третьих лиц, если иное не предусмотрено договором. Привлекая к участию в выполнении опытно-конструкторских работ третьих лиц, исполнитель выступает в качестве генерального подрядчика, а привлекаемые – в качестве субподрядчиков.
Имеющиеся различия этих договоров вытекают из ст. 729 и 730 ГК, регламентирующих последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ (НИР) и продолжения опытно-конструкторских и технологических работ (ОКР).
Указанные договоры являются консенсуальными и возмездными.
Сторонами этих договоров являются заказчик и исполнитель работ.
Предмет рассматриваемых договоров – результат работы, оговоренный сторонами и полученный исполнителями. Он может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы) (п. 2 ст. 723 ГК).
Согласно действующему законодательству (ст. 727 ГК), исполнитель обязан:
1) выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику результат в предусмотренный договором срок. При этом, как следует из ст. 724 ГК, если речь идет о проведении научных исследований, то они должны проводиться лично и, как исключение, с согласия заказчика, а при выполнении опытно-конструкторских работ исполнитель вправе привлекать третьих лиц, в отношениях с которыми применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике. Объяснение этому следует искать в неодинаковой степени применения творческих усилий и сложности выполняемых работ. Когда речь идет о выполнении научных исследований, то заказчик надеется на творческий потенциал знания, умения конкретного исполнителя.
В договорах на выполнение опытно-конструкторских работ может возникнуть необходимость приложения усилий и третьих лиц. Например, возникает сложность в выполнении работы, отсутствии необходимых материалов, что настоятельно требует привлечения усилий третьих лиц. Все выполненные результаты работ должны быть переданы заказчику в оговоренный сторонами срок;
2) согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
3) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или договоре.
4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
Если будет доказана невозможность решения поставленной задачи, то договор считается выполненным со всеми вытекающими последствиями (оплата работы, стоимости израсходованного материала и т.д.);
5) гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
Данная обязанность сочетается с исключительными правами лиц на объекты интеллектуальной собственности. Так, в частности, проведенные исследования, выполненные разработки должны быть свободны от прав других лиц. Если же в них задействованы исключительные права других лиц (например, касающиеся каких-то новшеств), отношения с этими лицами должны быть урегулированы самим исполнителем еще до передачи полученных по договору результатов. Иными словами, использование объектов интеллектуальной собственности других лиц возможно лишь в случае приобретения права на их использование.
Законодательством (ст. 728 ГК) регламентированы и обязанности заказчика. В договорах на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ он обязан:
1) передать исполнителю нужную для выполнения работы информацию.
Выполнение указанного требования связано с необходимостью качественного выполнения работы. Причем такая информация должна быть передана перед началом выполнения работы, а также передаваться заказчиком исполнителю на протяжении всего времени выполнения им работы;
2) принять результаты выполненных работ и оплатить их.
Передача результатов работы осуществляется на основании акта сдачиприемки, а при необходимости и с приложением к нему соответствующих документов. Если в договоре указано, что выполняемые работы передаются поэтапно, то принимать конкретно выполненную работу следует согласно договору. При установлении конкретного срока для подачи выполненных работ заказчик обязан осуществить приемку в соответствии с оговоренным в договоре сроком.
По окончании приемки выполненных работ заказчик обязан произвести их оплату согласно договоренности. Если стороны оговорили соответствующие надбавки за сокращение сроков выполнения работ без снижения качества, улучшение технико-экономических показателей разработок по сравнению с заданием и т.д., все это также является составной частью оплаты результата работы исполнителя.
Закон возлагает на заказчика риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, если иное не предусмотрено законодательством или договором (п. 3 ст. 723 ГК), т.е. заказчик обязан произвести оплату научно-исследовательских работ даже тогда, когда ожидаемый результат по не зависящим от исполнителя причинам не достигнут. В этом случае заказчик оплачивает стоимость работ, проведенных исполнителем до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены, указанной в договоре (ст. 729 ГК).
При обнаружении возникшей не по вине исполнителя невозможности или нецелесообразности выполнения опытно-конструкторских и технологических работ заказчик обязан оплатить все понесенные исполнителем затраты (ст. 730 ГК).
Риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик (поскольку он определяет цель и задачи научных исследований и технических разработок), если иное не предусмотрено законодательством или договором (п. 3 ст. 723 ГК).
Тема 12. Транспортные обязательства Договоры перевозки грузов, пассажира и багажа, транспортной экспедиции являются достаточно распространенными видами обязательств, используемыми субъектами в гражданском обороте и опосредуют перемещение в прострастве пассажиров, грузов, багажа.
Правовое регулирование отношений по перевозке осуществляется как нормами гл. 40 ГК (ст.ст. 738-759), где содержатся общие условия перевозок (общее правило), так и специальными нормативными правовыми актами (специальное правило). К данным отношениям применяются также общие нормы ГК, например, об обязательствах и др. Следует помнить, что наличие специального правила исключает применение общего правила, к соответствующим отношениям общее гражданское законодательство применяется только в том случае, если те или иные проблемы не урегулированы специальным законодательством.
Общего определения договора перевозки (как, например, договора купли-продажи, договора аренды и др.) закон не дает. Он определяет лишь его виды. Согласно п. 1 ст. 738 ГК перевозка грузов, пассажиров и багажа производится по договору перевозки.
Договор перевозки груза – соглашение, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (п.
1 ст. 739 ГК).
Гражданско-правовая характеристика договора:
реальный (за исключением чартера (ст. 741 ГК).
Стороны договора перевозки груза:
грузоотправитель.
На стороне перевозчика могут выступать субъекты хозяйствования (коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели).
Право на осуществление перевозок грузов основывается на законе или лицензии. Грузоотправителем является любое лицо, от имени которого груз сдается для перевозки и оформляется соответствующий документ.
Предметом договора перевозки груза являются услуги по доставке вверенных перевозчику материальных ценностей (грузов) в пункт назначения.
Форма договора перевозки груза имеет свою специфику, это проявляется в том, что документ, которым оформляется договор, строго формализован, сведения, содержащиеся в нем, определяются применительно к каждому виду транспорта нормативно, документ составляется на имя грузополучателя и грузоотправителя и подписывается им. Согласно п. 2 ст.
739 ГК заключение договора перевозки груза подтверждается составлением транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного транспортным уставом или кодексом, иными актами законодательства).
Накладная (как правило составляется несколько экземпляров) сопровождает груз на всем пути следования и выдается грузополучателю в пункте назначения вместе с грузом и является письменной формой договора перевозки и подтверждает существование этого договора, она также отражает права и обязанности сторон договора перевозки, а в случае порчи груза, его недостачи она обусловливает право на предъявление требований к перевозчику. Как удостоверение приема груза к перевозке на железнодорожном и внутреннем водном транспорте перевозчик выдает отправителю квитанцию, которая не заменяет накладную, а является своего рода распиской перевозчика в принятии груза.
Перевозка груза морским транспортом оформляется другим документом, именуемым коносаментом, который рассматривается как товарораспорядительная ценная бумага и бывает 3-х видов: именной, ордерный, на предъявителя. Удостоверенные в коносаменте права можно передать другим лицам. Коносамент составляется перевозчиком на основании представленного и подписанного отправителем погрузочного ордера (экспертного поручения) в нескольких экземплярах и удостоверяет принятие груза перевозчиком.
Договор перевозки пассажира – соглашение, по которому перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить, если иное не определено законодательными актами, установленную плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа (п. 1 ст. 740 ГК).
Гражданско-правовая характеристика договора:
может быть как консенсуальным, так и реальным;
Стороны договора перевозки пассажира:
На стороне перевозчика могут выступать субъекты хозяйствования (коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели).
Право на осуществление перевозок пассажиров основывается на законе или лицензии. Пассажирами могут быть любые физические лица.
Предметом договора перевозки пассажира являются услуги, оказываемые транспортной организацией по доставке пассажира и его багажа в пункт назначения.
Форма данного обязательства также имеет свои особенности. Согласно п. 2 ст. 740 ГК, если иное не определено законодательством, заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом и (или) иным документом, предусмотренным законодательством, а сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, иными актами законодательства. Свою специфику имеет перевозка пассажиров городским транспортом. В данном случае заключение договора осуществляется путем совершения конклюдентных действий (посадка в автобус, выполнение платежа жетоном, магнитной карточкой или талоном и др.).
Достаточно широко распространен в гражданском обороте договор фрахтования (особенно при перевозках воздушным и морским транспортом).
По договору фрахтования одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора устанавливаются транспортными уставами, кодексами и иным законодательством (ст. 741 ГК).
Если перевозка осуществляется двумя и более видами транспорта, то такая перевозка называется смешанной (п. 1 ст. 742 ГК). Смешанная перевозка грузов осуществляется или обеспечивается экспедитором по договору транспортной экспедиции в порядке, предусмотренном гл. 41 ГК.
Смешанная перевозка грузов, пассажиров и багажа по единому транспортному документу является прямой смешанной перевозкой.
Взаимоотношения перевозчиков в различных видах транспорта, а также порядок организации прямой смешанной перевозки определяются транспортными уставами и кодексами и другими актами законодательства.
Перевозка, осуществляемая перевозчиком, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из законодательных актов или выданного этому перевозчику специального разрешения (лицензии) вытекает, что этот перевозчик обязан осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица (п. 1 ст. 743 ГК). Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признаваемые перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установленном порядке. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором (ст. 396 ГК).
Договор транспортной экспедиции (п. 1 ст. 755 ГК) – это соглашение, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Договор транспортной экспедиции является:
консенсуальным (может быть и реальным при выполнении экспедитором услуг с вверенным ему грузом).
Сторонами договора транспортной экспедиции являются:
Исходя из экономической целесообразности, договор транспортной экспедиции может быть заключен как на однократное совершение экспедиционных действий (разовый договор), так и на совершение таких действий в течение длительного периода времени (специальный договор). По объему оказываемых экспедитором услуг различают частичное и полное транспортно-экспедиционное обслуживание. В первом случае экспедитор принимает на себя обязанности, связанные с каким-либо одним этапом (отправление, получение груза и действует от имени клиента). Во втором – экспедитор совершает действия, обеспечивающие отправку груза со склада отправителя и сдачу его получателю, и выступает по отношению к перевозчику от своего имени. Как в первом, так и во втором случае экспедитор выполняет свои обязанности за счет клиента.
Тема 13. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратит займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (ст. 760 ГК).
Односторонний характер договора выражается в том, что в нем лишь одна сторона (заемщик) обязывается к совершению действия, к возвращению полученного, тогда как другая сторона (заимодавец) имеет только право, потому что она совершила действие одновременно с совершением договора, передала известную сумму денег или других вещей.
Следует отметить, что договор займа является одним из немногих договоров, которые могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Так, согласно п. 3 ст. 762 ГК договор займа может быть беспроцентным (безвозмездным), если иное не предусмотрено самим договором в следующих случаях:
договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую установленный законодательством пятидесятикратный размер базовой величины, и не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.
Что же касается возмездного договора займа, то в соответствии с п.1 ст.
762 ГК, займодавец имеет право на получение процентов с заемщика на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором (если иное не предусмотрено законодательством или договором). В случае, если стороны не договорились о размере процентов, их размер определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.
Форма договора займа подчиняется общим правилам о форме сделок. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему займодавцем денежной суммы или определенного количества вещей (ст. ГК). Законодательство предусматривает определенные виды договора займа, такие как: 1) целевой заем (ст. 767 ГК); 2) заем, оформленный векселем или облигацией (ст. 768 ГК); 3) государственный заем (ст. 769 ГК); 4) коммерческий заем (ст. 770 ГК). Кроме того, самостоятельной формой договора займа является кредитный договор.
Статья 137 Банковского кодекса Республики Беларусь определяет кредитный договора как договор, по которому банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им.
Практически такое же определение содержит и ст. 771 ГК «Кредитный договор». Следует отметить, что кредитному договору в ГК посвящена только одна статья (771), п. 2 которой отсылает к специальному законодательству. Это обусловливает необходимость изучения кредитных отношений на основе анализа Банковского кодекса, в частности гл. 18.
Однако в отличие от договора займа он является двусторонним, возмездным и консенсуальным.
Предметом кредитного договора могут выступать только денежные средства, выраженные как в национальной, так и в иностранной валюте.
Сторонами по кредитному договору могут выступать как физические, так и юридические лица.
Кредитодателем по кредитному договору выступает только юридическое лицо – банк, или небанковская кредитно-финансовая организация; кредитополучателем – физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель. Как показывает практика, кредитополучателем может быть только платежеспособное лицо, иногда лицо, имеющее в собственности имущество, которое может стать предметом обеспечения возврата кредита.
Статьей 139 БК предусматривается форма кредитного договора:
кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет за собой его недействительность.
Существенными условиями кредитного договора являются условия:
1) - о сумме кредита с указанием валюты кредита (для кредитной линии - о максимальном размере (лимите) общей суммы предоставляемых кредитополучателю денежных средств (кредите) и предельном размере единовременной задолженности кредитополучателя);
2) - о сроке и порядке предоставления и возврата (погашения) кредита;
3) - о размере процентов за пользование кредитом и порядке их уплаты, а также о размере платы за пользование кредитом и порядке ее внесения, если обязанность ее уплаты предусмотрена кредитным договором, за исключением случаев предоставления кредита на льготных условиях на основании решений, принятых Президентом Республики Беларусь или в установленном порядке Правительством Республики Беларусь;
4) - о целях, на которые кредитополучатель обязуется использовать или не использовать предоставленные денежные средства (целевое использование кредита), - в случае, если кредит предоставляется под гарантию Правительства Республики Беларусь, гарантию (поручительство) местного исполнительного и распорядительного органа. Ст. 144 БК предусматривается возможность предоставления целевого кредита:
кредитный договор может быть заключен с условием о целевом использовании кредита.
5) - о способе обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;
6) - об ответственности кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязательств по кредитному договору;
7) - иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом.
Открытый факторинг по своей правовой природе действительно представляет собой лишь частный случай цессии (уступки требования) с дополнительными элементами договора возмездного оказания услуг (подряда), при которой кредитор за вознаграждение передает право требования к должнику и тем самым происходит уступка денежного требования от кредитора к фактору в связи с финансированием фактора кредитором, кроме того фактор оказывает ряд услуг (выполняет ряд работ) в пользу кредитора. В связи с указанным с самим обязательством ничего не происходит - оно остается прежним, происходит лишь перемена кредитора.
При скрытом же факторинге отсутствуют отношения по уступке денежного требования, так как сам кредитор остается стороной по обязательству с должником. Фактору же предоставляется лишь право от имени и по поручению кредитора получить соответствующую денежную сумму со стороны должника. При этом фактор фактически кредитует (предоставляет заем) кредитору в расчете на то, что он получит с должника соответствующую денежную сумму.
Тема 14. Договор банковского вклада (депозита). Договор банковского счета Понятие договора закреплено в ст. 773 Гражданского кодекса, в соответствии с которой по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежную сумму (вклад, депозит) и обязуется возвратить вкладчику вклад, а также начисленные на вклад проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
Банковский вклад (депозит) – денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими и юридическими лицами в целях хранения и получения дохода на срок или до востребования. Доход по банковскому вкладу (депозиту) выплачивается в виде процентов, а также в иной форме, предусмотренной конкретным видом вклада, на условиях и в порядке, определенных договором.
Договор является:
2. Односторонним.
3. Публичным.
4. Возмездным.
В соответствии со ст. 182 Банковского кодекса Республики Беларусь договор банковского вклада подразделяется на:
1) договор банковского вклада (депозита) до востребования;
2) договор срочного банковского вклада (депозита).
3) договор условного банковского вклада (депозита).
Договор банковского вклада (депозита) до востребования – это договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по первому требованию вкладчика.
Под договором срочного банковского вклада (депозита) понимается договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по истечении указанного в договоре срока.
Под договором условного банковского вклада (депозита) понимается договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты при наступлении (не наступлении) определенного в договоре события.
Сторонами договора банковского вклада (депозита) являются вкладополучатель и вкладчик.
На стороне вкладополучателя выступают банки и небанковские кредитно-финансовые организации, имеющие лицензию Нацбанка Республики Беларусь на привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (ст. 180 Банковского кодекса).
Понятие договора закреплено в ст. 774 Гражданского кодекса и ч. 1 ст.
197 Банковского кодекса, в соответствии с которой по договору текущего банковского счета одна сторона (банк) обязуется открыть второй стороне (владельцу счета) текущий (расчетный) счет для хранения ее денежных средств, зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также обязуется выполнять поручение владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета, а владелец счета предоставляет банку право использовать временно свободные денежные средства, находящихся на счете, с уплатой процентов, определенных законодательством или договором, а также уплачивает банку вознаграждение за оказываемые банком услуги.
консенсуальный, двухсторонний, возмездный, публичный.
Сторонами договора расчетного банковского счета являются банки (небанковские кредитно-финансовые организации), получившие лицензию Нацбанка Республики Беларусь) и владелец счета. В качестве владельца счета могут выступать любые физические и юридические лица.
Предметом данного договора являются деньги владельца, находящиеся на счету в банке, с которыми осуществляются расчетные операции, как в безналичном, так и в наличных формах, вытекающих из деятельности владельца счета. С передачей денег банку клиент теряет на них право собственности.
Договор (расчетного) банковского счета дает возможность гражданам и юридическим лицам осуществлять безналичные расчеты, а банку использовать временные свободные денежные средства клиентов.
Тема 15. Расчетные правоотношения Расчетные обязательства опосредуют осуществление платежей за переданное имущество (выполненные работы, оказанные услуги) или по иным основаниям. Их целью является надлежащее оформление передачи денег из рук должника в руки кредитора.
Расчеты – правоотношение, опосредующее предоставление компенсации в денежной форме за произведенное исполнение или по другим основаниям.
Осуществление расчетов возможно двумя способами:
– наличными денежными средствами;
– безналичным путем.
Применяемый способ расчета зависит от субъектного состава правоотношения, а также от основания платежа. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться без ограничения суммы платежа наличными деньгами или в безналичном порядке, установленном законодательством. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.
Порядок осуществления безналичных расчетов в Республике Беларусь определяется нормами главы 24 Банковского кодекса Республики Беларусь.
Безналичные расчеты предприятиями производятся:
– платежными требованиями, – платежными поручениями, – платежными требованиями-поручениями, – аккредитивами, чеками, – банковскими пластиковыми карточками.
Платежное поручение - платежная инструкция, согласно которой банкотправитель по поручению плательщика осуществляет перевод денежных средств в банк-получатель лицу, указанному в поручении (бенефициару).
Расчеты платежными поручениями могут производиться за полученные товары, оказанные услуги, выполненные работы. Может производится также предоплата товаров, работ и услуг, а также выдаваться авансовые платежи, если это предусмотрено законодательством или соглашением сторон. Под исполнением банком-отправителем платежного поручения понимается выдача платежного поручения банку-получателю с одновременным предоставлением ему денежных средств, необходимых для исполнения этого поручения (ст. 246 Банковского кодекса).
Платежное требование-поручение является платежной инструкцией, содержащей требование бенефициара (банк или клиент, в пользу которого осуществляется банковский перевод) к плательщику оплатить стоимость поставленного по договору товара, провести платежи по другим операциям на основании направленных ему (минуя обслуживающий банк) расчетных, отгрузочных и иных документов, предусмотренных договором.
Платежное требование является платежной инструкцией, содержащей требование получателя денежных средств к плательщику об уплате определенной суммы через банк. Платежное требование оплачивается с предварительным акцептом. Платежные требования используются для расчетов за отгруженные товары (работы, услуги) по соглашению сторон основного обязательства. Правила проведения безналичных расчетов посредством платежного требования устанавливаются Национальным банком Республики Беларусь.
На практике часто встречаются случаи расчетов посредством аккредитивов. Аккредитив - основанное на требовании банка плательщика (банк-эмитент) поручение банку, обслуживающему получателя средств (исполняющий банк), производить оплату счетов поставщика (получатель средств) непосредственно после выполнения поставщиком своего обязательства из средств, заранее выделенных плательщиком (покупателем или приказодателем аккредитива).
Выделяют следующие виды аккредитивов (ст. 255 Банковского кодекса):
– отзывной и безотзывной аккредитив;
– подтвержденный;
– переводной;
– покрытый или непокрытый.
Расчеты посредством аккредитива могут применяться в случаях установления данной формы расчетов в договоре между плательщиком и получателем средств (в частности, в договоре купли-продажи). Отношения по аккредитиву независимы от лежащих в их основе гражданско-правовых договоров.
В последнее время все более широкое распространение в гражданском обороте находят расчеты чеками и банковскими пластиковыми карточками.
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
Списание средств со счетов предприятий без их согласия осуществляется инкассовыми распоряжениями. Физические лица осуществляют расчеты платежными поручениями, чеками и банковскими пластиковыми карточками.
самостоятельного правоотношения по расчетам, не зависимого от основного гражданского правоотношения, во исполнение которого производится расчет не возникает. Сам расчет в данном случае - лишь одно из действий участников правоотношения по исполнению денежного обязательства.
Расчеты, осуществляемые безналичным способом, приобретают форму самостоятельного расчетного правоотношения.
Расчетные правоотношения – это правоотношения, которые складываются между субъектами гражданско-правового обязательства и кредитным учреждением по поводу осуществления платежей за переданное имущество, выполненные работы, оказанные услуги.
Объектом как наличных так и безналичных расчетных правоотношений являются действия субъектов и участников правоотношений, направленные на осуществление передачи денежных средств от должника к кредитору.
Предмет расчетного правоотношения – денежные средства.
Сторонами расчетного правоотношения являются плательщик (приказодатель), получатель (бенефициар) и обслуживающие банки: банк плательщика (банк-отправитель, банк-эмитент, представляющий банк) и банк получателя (банк-получатель, исполняющий банк, банк-ремитент).
Для проведения расчетов через учреждения банков, субъекты хозяйствования должны открыть расчетный счет. Расчетный счет – это банковский счет, на котором хранятся денежные средства и отражаются безналичные расчетные операции субъектов независимо от источников поступления и направлений использования этих средств.
Содержанием расчетных правоотношений являются права и обязанности субъектов расчетного правоотношения, определенные банковским законодательством.
Ответственность участников расчетного правоотношения за ненадлежащее исполнение расчетного обязательства наступает по основаниям, предусмотренным законодательством или договором.
Тема 16. Договор хранения В соответствии со статьей 776 ГК Республики Беларусь договор хранения представляет собой гражданско-правовой договор, в силу которого одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
Договор хранения является самостоятельным договором, но обязательства по хранению часто встречаются в виде составных частей иных соглашений - договоров купли-продажи, перевозки, экспедиции и др. В таких случаях взаимоотношения сторон по хранению регулируются нормами, относящимися к основному договору, поскольку хранение в таких обязательствах носит вспомогательный характер и призвано обеспечить надлежащее исполнение основного обязательства.
Основная цель хранения заключается, таким образом, в обеспечении сохранности вещи, переданной на хранение, ее сбережении и последующем возврате поклажедателю. Для достижения данной цели соглашение о хранении должно отвечать следующим основным признакам:
1) хранение возможно лишь в отношении тех вещей, которые могут быть переданы на хранение хранителю (в помещение, на территорию хранителя);
2) поскольку хранитель обязан возвратить вещь в сохранности, такая сохранность в отношении конкретной вещи должна быть реально (объективно) достижима в соответствии с условиями договора. Можно обеспечить сохранность партии продовольственных товаров как таковых, но по истечении определенного срока хранения (срока годности) они утратят свои свойства качественных продовольственных товаров;
3) по договору хранения вещь передается во владение хранителя, но не в пользование. Передача вещи во владение и пользование должна быть специально оговорена в договоре;
4) поскольку вещь, переданная на хранение, подлежит возврату, она должна быть индивидуализирована. Иное должно быть оговорено договором.
На хранение могут быть переданы вещи как индивидуальноопределенные, так и определенные родовыми признаками. По смыслу ст. ГК вещи, определяемые родовыми признаками, должны храниться только обособленно от других вещей. В случаях же, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами такого же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Деньги не могут быть предметом хранения, если они обезличиваются. В таком случае отношения сторон ближе к договору займа или договору банковского вклада.
Договор хранения может быть двух видов: реальный и консенсуальный. Реальный договор направлен на обеспечение сохранности уже переданных вещей. Таким образом, для заключения реального договора хранения необходима передача вещи на хранение и обязательства по хранению возникают с момента такой передачи.
Консенсуальный договор хранения используется в сфере предпринимательства и его отличительной чертой является обязанность хранителя принять на хранение вещь, которая будет передана поклажедателем в обусловленный договором срок. В качестве хранителя по консенсуальному договору хранения может выступать юридическое лицо, предоставляющее услуги по хранению на профессиональной основе, то есть профессиональный хранитель.
Договор хранения является односторонним, поскольку обязанности определены законодателем лишь в отношении хранителя. Вместе с тем нормами гл. 47 ГК предусмотрены и обязанности поклажедателя, что свидетельствует в пользу двустороннего характера договора.
В частности, двусторонним является возмездный договор хранения.
Двусторонним может быть и безвозмездный договор в зависимости от согласованного сторонами распределения обязанностей.
Форма договора хранения зависит прежде всего от вида договора хранения (является он консенсуальным или реальным), а также других обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения договора.
Реальный договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в ст. 162 ГК, то есть когда речь идет о сделках юридических лиц между собой и с гражданами, а также когда заключается договор хранения между гражданами, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины.
Как правило, реальный договор хранения заключается путем вручения вещи хранителю, поэтому, если принятие вещи на хранение было удостоверено выдачей поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства и т.п. документа, подписанного хранителем, считается, что требование закона о письменной форме соблюдено.
Обязательность соблюдения письменной формы предусмотрена для консенсуальных договоров хранения. Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.
Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если хранитель выдал поклажедателю сохранную расписку, свидетельство, иной документ со своей подписью либо номерной жетон (номер), иной знак, удостоверяющий прием вещей на хранение. Выдача номерного жетона либо иного знака как форма подтверждения приема вещей на хранение допускается в случаях, если такая форма прямо предусмотрена законодательством либо она является обычной для данного вида хранения (например, номерные жетоны в гардеробах).
Предъявление номера или жетона дает право его предъявителю на получение вещи от хранителя. Хранитель не обязан проверять права предъявителя номера или жетона на получение вещи, так как наличие такого права предполагается. В то же время поклажедатель вправе доказывать факт выдачи вещи не управомоченному на ее получение лицу по вине хранителя.
Последнее обстоятельство чаще всего имеет место в обязательствах по хранению в гардеробах организаций.
Хранитель обязуется хранить вещь в течение обусловленного договором срока (п. 1 ст. 779 ГК Республики Беларусь). Если срок хранения договором не был предусмотрен и не может быть определен, исходя из его условий, то (согласно п. 2 ст. 779 ГК Республики Беларусь) хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. Если срок хранения вещи определен моментом востребования, то обязанность по хранению присутствует в течение срока, обычного при данных обстоятельствах хранения.